Понятие, виды и формы сделок.




Сделки это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 147. ГК РК). Сделка специально направлена на изменение или прекращение гражданских правоотношений. В сделках необходимо выделить цель и мотив.

Под целью сделки понимается правовой результат, на которой направлена воля ее участников.

Мотив – побудительная причина, в силу которого лицо вступает в сделку. Сделки характеризуются понятиями:

А) виды сделок: одностороннее, двустороннее, возмездные, безвозмездные, кон сенсуальные, реальные, абстрактные, условные фидуциарные);

Б) форма сделок: частные, письменные, нотариальные);

В) условия действительности сделок (законность, заключение дееспособности лицами, соответствие внутреннего, и внешнего волеизъявлении, соблюдение форм и регистрация сделок.

Последствия недействительности сделок: недопустимость ее исполнения, реституция.

 

Наследственное право.

 

В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, т. е. с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой—обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы — справку о месте жительства наследодателя нотариальный орган по месту открытия наследства обязан, принять у наследника заявление о том, что наследник принимает наследство. Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного, к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, т. с, когда наследник либо принимает наследство либо не принимает его, т. е. тем или иным способом отказывается от него.

Если наследник принимает наследство, то для наследника наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится по тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества (например, путем раздела его между наследниками), не произойдет оформление наследственных прав и т. д.

В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения, автором которого является наследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было). В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. На данном этапе развития наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительный характер, является ли имущественным или неимущественным. Если же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства (например, подал в нотариальную контору заявление об отказе от наследства или не совершил никаких действий, свидетельствующих о принятии наследства), то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит.

В то же время, отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или под назначенного наследника и т. д.

Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это правоотношение складывается. К ним относятся его субъекты, содержание и предмет (объект). Обратимся к их анализу, оставляя в стороне моменты, которые уже были рассмотрены.

Начнем с субъектов наследственного правоотношения. К таковым относятся, прежде всего, наследники, призванные к наследованию. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых. В момент смерти прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо конкретном правоотношении. Казалось бы, определить круг наследников, призываемых к наследованию, труда не составляет, это, однако; не так. Начать с того, что закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых в день открытия наследства но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т. е. уже после смерти наследодателя. Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения. Юридические факты, вызывающие эти изменения, могут относиться как к событиям, так и к действиям, Это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства, причем к без указания, так к с указанием лица, в пользу которого происходит отказ наследства, и призвание к наследованию наследников последующих очередей либо под назначенного наследника, и многие другие.

Граждане призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию независимо от того являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства (так называемые апатриды) призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами Республики Казахстан. Что же касается юридических лиц, то они могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является. И все же он незримо присутствует на той арене, где кипят страсти вокруг наследства.

Начать с того, что если речь идет о наследовании по завещанию, то от установления подлинной, юридически бездефектной воли наследодателя зависит, к кому перейдет наследство и как оно будет распределено. Поскольку завещание — односторонняя сделка, к нему предъявляются все те требования, которые предусмотрены законом для признания сделок действительными. На момент составления завещания наследодатель Должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не может быть совершено не только недееспособным, гражданином, но и гражданином, который на момент совершения завещания обладает лишь, частичной или ограниченной дееспособностью. Так, несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств. В то же время на общих основаниях могут совершить завещание лица, которые в установленном порядке вступили в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица. Может быть признано недействительным завещание, совершенное лицом, которое на момент его совершения не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководить.

Если лицо, совершившее завещание будучи полностью дееспособным, впоследствии становится недееспособным, то это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу ранее совершенного завещания. Более того, указанное лицо лишается возможности отменить или изменить ранее совершенное завещание. Поскольку наследственное правопреемство носит универсальный характер, к наследнику, принявшему наследство, переходят не только принадлежавшие наследодателю права, но и обременявшие его обязанности (например, по уплате долга в заемном обязательстве). Он может быть обременен наследодателем и целым рядом обязанностей, которые самого наследодателя не отягощали (например, по завещательному отказу или возложению). Таким образом, в результате принятия наследства наследник становится участником самых различных по своей юридической природе правоотношений, выступая в них и как носитель прав, и как носитель обязанностей. Он может оказаться в правоотношениях с другими наследниками (по крайней мере, до раздела наследства), финансовыми и налоговыми органами, органами по регистрации прав на недвижимость, земельным ресурсам и землеустройству и множеством других служб самого Различного уровня, имеющих касательство к наследству.

Наконец, к необходимым элементам правоотношения принято относить его объект (предмет).

Наследственное правоотношение возникает по поводу наследства. Поэтому проще всего сказать, что Объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. Решение этого вопроса зависит, однако, от того, что следует понимать под объектом правоотношения.

По-видимому, нужно различать объект правового воздействия, каковым является поведение людей, и то, на что это поведение устремляется. Не подлежит сомнению, что право воздействует на поведение людей, которое только и способно реагировать на это воздействие. В свою очередь, поведение людей воздействует на материальные и духовные блага в целях удовлетворения тех или иных потребностей. Люди создают эти блага, видоизменяют и перемещают их, потребляют их, приспосабливают их к своим потребностям. Под этим углом зрения и следует подходить к выявлению объекта наследственного правоотношения. На всех стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей.

На первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадий — по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т. д. Но в конечном счете эти действия совершаются по поводу наследства. Если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла.

По изложенным основаниям наследство можно считать объектом (предметом) наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.

 

Право интеллектуальной собственности.

 

Основными категориями авторского права являются:

А) объекты - произведения науки, литературы и искусства;

Б) субъекты — авторы обладающие имущественными и неимущественными правами;

В) авторское право действует в течении жизни автора и 50 лет после смерти.

 

Наряду с авторскими правами также защищаются и смежные права;

А) исполнительские;

Б) фонограммные;

В) передача эфирного и кабельного вещания.

 

Патентное право устанавливает особый порядок определения приоритета, новизны и режима использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Основными его категориями являются:

А) субъекты (авторы, патентообладатели);

Б) вид оформления патентного права – патент.

 

1.4. Гражданско-правовая ответственность представляет собой одну из форм принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав и обязанностей, связанную с применением к нему гражданско-правовых санкций, влекущих невыгодные имущественные последствия.

 

Гражданско-правовая ответственность выступает одним из видов юридической ответственности.

К общим признакам гражданско-правовой ответственности обычно относят:

1) государственно-принудительный характер воздействия на нарушителей норм права;

2) применение к правонарушителям предусмотренных законом мер принуждения и другие.

Основные виды гражданско-правовой ответственности.

Гражданскому праву известны различные виды ответственности. Многообразие этих видов зависит от ряда обстоятельств: субъектного состава гражданского правоотношения, характера правонарушения и так далее. Договорная и внедоговорная ответственность.

 

Под договорной ответственностью понимается возложение невыгодных имущественных последствий на должника перед кредитором по обязательству, возникшему из договора или иных правомерных оснований, наступивших, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства;

Внедоговорной признается ответственность, наступившая в связи совершенней (пр6тивоправных действии одним лицом (правонарушителем) по отношению к другому лицу (потерпевшему), в результате которых у потерпевшего возник вред. Например, при причинении вреда личности или имуществу преступным поведением, деятельностью, связанной с повышенной опасностью для окружающих к так далее.

 

Долевая и солидарная ответственность.

Правила о долевой ответственности применяются лишь тогда, когда имеется множественность лиц на стороне должника (причините ля вреда).

Долевой признается такая ответственность, которая возлагается на каждого из должников в определенной доле, установленной Законом или договором (ст. 70. ПС РК).

Солидарной признается ответственность двух или более лиц (со должников и со причините лей вреда), каждое из которых отвечает перед кредитором в полном объеме.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: