Наследственная трансмиссия




Выморочное наследство

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что на­следников не осталось или они не пожелали принять на­следство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. На­чиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монар­хии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д. было признано преимущественное право на полу­чение выморочного наследства после лиц, принадлежав­ших к этим организациям.

Открытое наследство

261. Момент принятия наследства
261. Момент принятия наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как ususfructus, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.
Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.
Для sui heredes и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства delatio hereditatis был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни sui heredes, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были heredes sui et necessarii. Для sui это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.
Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял sui heredes так называемое beneficiwn abstinendi, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.
Все остальные наследники были extranei heredes, для которых открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства (aditio или acquisitio hereditatis), которого они могли и не осуществить. Они были heredes voluntarii (добровольные).

Вступление в наследство

Мы уже говорили (в _ 1), что при наследовании следует различать два момента: открытие - delatio - и приобретение наследства в тесном смысле - acquisitio hereditatis. Если delatio hereditatis устанавливает только способность сделаться наследником, то окончательно лицо делается обладателем наследственного имущества лишь в момент acquisitio hereditatis. Мы должны познакомиться теперь с этим процессом приобретения наследства, открывшегося данном? лицу на каком-либо основании (ex testamento, по закону).

Здесь следует различать два порядка 1) порядок приобретения наследства (hereditas) по jus civile и 2) порядок приобретения bonorum. possessio.

I. Hereditas приобретается двояким образом. А. В большинстве случаев она приобретается при помощи изъявления воли на это со стороны призванного к наследству лица. Наследник, обыкновенно, есть heres voluntarius, т.е. он делается наследником не в силу самого факта призвания его к наследству, а в силу своего решения воспользоваться данной ему возможностью приобрести наследство. Акт, посредством которого призванное к наследству лицо приобретает наследство, называется вступлением в наследство - aditio hereditatis. Aditio hereditatis есть юридическая сделка, состоящая в одностороннем изъявлении воли приобрести наследство со стороны наследника. Для того, чтобы эта сделка была действительна, требуется наличность нескольких условий. 1) Прежде всего, лицо, призванное к наследству, должно быть способно к совершению этого акта. Способны совершать aditio hereditatis только те лица, которые могут принимать на себя ответственность по обязательствам, потому что принятие наследства влечет за собою установление ответственности наследника за долги наследства; поэтому, лица, находящиеся под опекой и попечительством*(836), по общему правилу, могут вступать в наследство лишь при наличности auctoritas tutoris или consensus curatoris*(837). 2) Лицо, вступающее в наследство, должно само иметь волю приобрести наследство. Нельзя поручат представителю принять решение, должна ли произойти aditio hereditatis, или нет*(838); представителю можно поручить лишь выразить во вне решение, уже принятое самим призванным к наследству лицом*(839). В виде исключения за некоторых недееспособных лиц могут принимать решение вступить в наследство другие лица: так, за лицо, моложе 7 лет (infans), может принять наследство (или испросить bоnorum possessio) его опекун или его отец (хотя бы он и не имел отеческой власти*(840); см. ниже _ 21, III, 5); за душевнобольного, стоящего под отеческой властью, - его домовладыка*(841); за юридическое лицо - его законный представитель*(842) (согласно римской теории о существе юридического лица последнее недееспособно и действует через представителей; см. Общ. ч. _ 27). 3) Воля принять наследство должна быть серьезна. Лицо, вступающее в наследство, должно быть убеждено в том, что наследство ему открылось*(843), и должно знать, на каком основании оно ему открылось (ex testamento, ab intestatо*(844), a также, является ли оно в роли heres voluntarius или heres necessarius*(845) (о последнем понятии см. ниже в этом _). Вступление в наследство должно быть сделано после открытия наследства*(846), и притом, безусловно и без всяких оговорок, иначе оно не имеет значения*(847). Если наследник призван к нескольким частям наследства, то, принявши одну, он считается принявшим и остальные, хотя бы они открылись ему позже*(848), 4) Что касается формы изъявления воли, то аditio hereditatis может быть совершена в любой форме: в форме открытого выражения воли (hereditatis aditio в тесном смысле) или же путем совершения таких действий, из которых можно вывести наличность воли принять наследство, напр., путем продажи вещей из наследственной массы, взыскания долгов с должников наследства и т.д. (pro herede gestio*(849). - 5) Что касается срока вступления в наследство, то он может быть определен, в cамом завещании*(850). Если же такого распоряжения в завещании нет, то кредиторы наследства, которые заинтересованы в том, чтобы как можно скорее появилось лицо, отвечающее за долги наследства, могут требовать от наследника ответа на вопрос, принимает ли он наследство или нет, и в случае отказа его дать ответ, потребовать открытия конкурса над наследством*(851). Наследник, впрочем, может предотвратить конкурс тем путем, что он испрашивает у судебного магистрата срок на размышление (spatium deliberandi*(852) этот срок до Юстиниана равнялся 100 дням*(853), а по распоряжению Юстиниана должен быть не свыше 9 месяцев (если срок назначается императором, то он может достигать 1 года*(854). В течение этого срока призванное к наследству лицо должно составить инвентарь наследства (иначе кредиторы получат право, при выдаче им наследства в случае отказа от вступления, определить величину наследства своим собственным показанием под присягою) и принять решение относительно приобретения или отказа от наследства. Если в течение этого spatium deliberandi лицо, призванное к наследству, не выразит никакого решения, то по юстинианову праву оно считается вступившим в наследство*(855)

Лицо, призванное к наследству, если оно не желает его принимать, может совершить отказ от наследcтва (repudiare hereditatem, recusare, praetermittere, omittere). Этот отказ подлежит в общем тем же правилам, как и aditiо hereditatis*(856) и состоит в бесформенном изъявлении соответственной воли призванного к наследству лица*(857). Отказ от наследства не может быть сделан представителем (кроме представителя юридического лица*(858).

Особые правила установлены для приобретения и отказа от наследства, открывающегося подвластным детям. Эти дети могут приобретать наследство с согласия отца*(859). Если отец не дает согласия, то подвластный (если он уже не infans) может самостоятельно приобрести наследство, и оно делается его bonum adv. irregulare*(860). Отказ от наследства может быть сделан отцом за подвластного моложе 7 лет (infans). Другие подвластные отказываются с согласия отца; если отец не дает согласия на отказ, они могут отказаться самостоятельно, и тогда отец может приобрести наследство для себя (см. ниже _ 21 п.4*(861).

В. Есть, однако, случаи, в которых лицо, призванное к наследству, приобретает наследство в самый момент открытия наследсва, помимо своей воли. Здесь, следовательно, не требуется никакой aditio hereditatis; моменты открытия наследства и его приобретения здесь совпадают. В этих случаях мы говорим о т. наз. heredes necessarii в отличие от heredes vоtuntarii, о которых речь шла до сих пор. Римское jus civile знало два таких случая: 1) Heredes sui et necessarii были подвластные дети наследодателя, которые стояли непосредственно*(862) под его властью в момент его смерти или которые стояли бы под нею, если бы он не умер между их зачатием и рождением (рostumi*(863). Эти непосредственные подвластные суть hеredes necessarii безразлично, наследуют ли они ex testamento или ab intestato.

2) Heres necessarius был servus cum libertate institutus, т.е. раб завещателя, который в завещании отпущен на свободу и назначен наследником*(864).

Это положение о heredes necessarii не было тягостно для sui в те эпохи, когда нравы и экономические отношения были простыми. Но когда слишком обремененные долгами наследства cделались обыкновеным явлением, претор нашел несправедливым обязывать подвластных нерадивого о своем имуществе наследодателя во что бы то ни стало делаться его наследниками и нести на себе infamia, если дело дойдет до конкурса и venditio bonorum вследствие недостаточности имущества. В силу этих соображений претор в своем эдикте создал для heredes sui et necessarii (но не для servus cum libertate institutus*(865) т. наз. beneficium abstinendi. Это beneficium abstinendi состоит в том, что suus heres может избавить себя от всех последствий приобретения наследства, если он упорно воздерживается от всякого вмешательства в дела наследства*(866). Тогда он сохраняет за собою только nudum nomen heredis*(867), но фактически не приобретает наследства, и bonorum possessio дается следующим за ним лицам: субститутам, сонаследникам (в силу jus accrescendi), наследникам ab intestato*(868). Если нужно, то такому suus et necessarius heres может быть поставлен срок (spatium deliberandi), в течение которого он должен окончательно осуществить свое beneficium abstinendi или же сделаться наследником, вмешавшись в дела наследства*(869). - После введения benef. abstinendi положение heres suus et necessarius только тем отличается от положения heres voluntarius, что первый должен сделать особое изъявление воли, чтобы не приобрести наследства, а второй должен совершить изъявление воли (aditio hereditatis), чтобы приобрести наследство.

II. Что касается bопоrum possessio, то она приобретается несколько иначе, чем приобретается по jus civile hereditas. Разница состоит в том, что bonorum possessio всегда приобретается только через испрашивание ее (bonorum possessionem agnoscere, petere, admittere) у должностного лица (претора*(870)), так что bonorum possessor может быыть только voluntarius, но не necessarius.

Испрашивать bonorum possessio можно в течение определенного срока: в течение года со времени открытия наследства, если призванное лицо есть восходящий или нисходящий наследодателя, и в течение 100 дней в прочих случаях; срок считается ultiliter*(871) (см. Общ. ч. _ 51 в конце). Испрашивать bon. possessio можно и тогда, когда еще неизвестно, откроется ли для испрашивающего лица наследование по завещанию или ab intestato*(872). Решение испросить bonorum possessio не может быть принято, по общему правилу, через законного представителя (за исключением представителя юридического лица*(873), опекуна impuberis*(874), но оно может быть принято через представителя, назначенного призванным к наследству лицом (т.е. через мандатария*(875).

Отказ от bonorum possessio совершается тем путем, что управомоченное лицо прямо заявляет о своем отказе или же допускает истечение установленного для испрашивания bon. possessio срока, не пользуясь своем правом*(876).

Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия (transmissio delationis) – это переход права принять наследство к наследникам лица, не успевшего принять назначенное ему наследство вследствие своей смерти.

По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна: если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследства, оно признавалось бесхозяйным. По преторскому праву принять наследство предлагалось в таком случае дальнейшим наследникам. Если же наследства не принимал до своей смерти наследник по завещанию, то открывалось наследование но закону. Таким образом, право принять наследство рассматривалось как личное право наследника, не переходящее к его наследникам.

Из этого общего положения стали, однако, постепенно вводить исключения. Претор допустил, что если наследник умер, не успев без своей вины принять наследство, то по расследовании дела (cognita causa) его наследникам в порядке restitutio in integrum (восстановления в первоначальном положении) может быть предостаачено право принять наследство. В праве Юстиниана это правило обобщено: если смерть наследника последовала в течение года со дня, когда он узнал об открытии для него наследства, или в течение испрошенного им время на размышление, то право принять наследство считается перешедшим к его наследникам, которые и могут осуществить это право в течение срока, еще остающегося в силу общих правил на принятие наследства.

В тех случаях, когда вследствие смерти до принятия наследства или вследствие отказа от наследства отпадал один из нескольких наследников и если притом не было трансмиссии, доля отпавшего наследника прибавлялась к долям остальных, распределялась между ними поровну. Так, если из двух наследников по завещанию один умирал, нс приняв наследства и нс оставив сам наследников, то его доля переходила не к наследникам наследодателя по закону, а к другому наследнику по завещанию. Точно так же в случае отпадения после открытия наследства одного из наследников по закону.

Наследование по праву представления

Право представления- это переход доли наследника по закону, умершего до открытия или одновременно с открытием наследства, к его наследникам в равных долях.

 

К перечисленным наследникам по праву представления переходит лишь доля наследника по закону (а не по завещанию), умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, если основной наследник не лишен права на наследство. Как видно из сказанного право представления возникает из права на наследство основного наследника. Это право возникает только в том случае, если основной наследник не лишен права на наследование. К наследникам по праву представления могут быть применены правила о лишении их права на наследования и о признании недостойными наследниками. Таким образом, основаниями, которые исключают наследование по праву представления являются:
- наличие завещания;
- наличие живого на день открытия наследства основного наследника;
- лишение наследства в завещании основного наследника или наследника по праву представления;
- признание основного наследника или наследника по праву представления недостойным наследником.

Виды наследования:

По завещанию

По римскому праву завещание — это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание.

Условия действительности завещания:

1) наличие специальной правоспособности для составления завещания, так как завещателями могли быть только дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Завещателями не могли быть недееспособные, расточители, осужденные за порочащие преступления и др.;

2) надлежащее назначение в завещании наследника, который должен был обладать специальной правоспособностью, т. е. способностью быть назначенным в качестве наследника. Наследниками не могли быть дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.;

3) соблюдение установленной формы завещания.

Формы завещания:

1) testamentum comitis calatis, т. е. объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли;

2) testamentum in procinctu, т. е. объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением.

Виды завещаний:

1) устные (объявление и утверждение перед Народным собранием, объявление воином перед походом или сражением);

2) письменные (изложение завещателем своей воли на навощенных табличках, скрепленное подписями завещателя и не менее семи присутствующих лиц: завещателя, пяти свидетелей, доверенного лица, которое в последующем исполняло завещание).

Условия ничтожности завещания:

1) отсутствие у завещателя завещательной правоспособности;

2) несоблюдение формы завещания;

3) отсутствие действительного назначения наследника;

4) совершение завещания под заблуждением, принуждением или обманом. В римском праве завещание признавалось

недействительным в случаях:

1) отмены его завещателем, которая в древнейшем римском праве производилась путем составления нового завещания, а по претор-скому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);

2) потери завещателем завещательной правоспособности;

3) утраты назначенными наследниками своей специальной правоспособности, т. е. способности быть назначенными в качестве наследников;

4) смерти наследников ранее смерти завещателя;

5) непринятия наследниками наследства, т. е. отказа от наследства;

6) нарушения прав на обязательную долю.

2.по закону-по очередям наследования

Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке.

Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.

Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:

1) «свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей). В тех случаях, когда после умершего не оставалось наследников первой очереди, к наследству призывалась вторая очередь;

2) агнаты — лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем, а если ближайший агнат не принимал наследства, то согласно закону последующий не призывался к наследованию;

3) когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.

В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.

Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агна-тическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:

1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные;

2) все агнаты;

3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно;

4) переживший наследодателя супруг (супруга).

В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку наследнику (Преторский эдикт о bonorum possessio).

По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:

1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя;

2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер;

3) неполнородные братья и сестры наследодателя;

4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему;

5) супруг(супруга) наследодателя.

В юстиниановской системе различали виды порядка наследования по закону:

1) обыкновенный, который был основан на родстве и определялся очередями;

2) особый, который возникал, когда лицо имело право на получение доли наследства независимо от того, кто являлся наследником в остальной части имущества.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: