Возникновение права общей супружеской собственности




Введение

Имущество супругов

Возникновение права общей супружеской собственности

Владение, пользование, распоряжение общим имуществом

Раздел общего имущества супругов

Заключение

Список используемой литературы

общее имущество семья раздел


Введение

 

Основной составляющей семьи, на которую призвано воздействовать право, с давних пор считаются имущественные отношения ее членов (Г.Ф. Шершеневич). Важнейшую часть имущественных отношений образуют отношения семейной собственности.

Несмотря на то, что СК РФ вобрал в себя опыт, накопленный в правовом регулировании отношений супружеской собственности за годы советской власти, и предусмотрел гибкий механизм ее приспособления к меняющимся потребностям семьи (брачный договор), правовое регулирование отношений семейной и прежде всего супружеской собственности нельзя считать завершенным и совершенным. Здесь существует достаточно много нерешенных проблем, причем как теоретического, так и практического порядка.

Отношения супружеской собственности, например, испытывают воздействие двух отраслевых правовых систем - семейного и гражданского права. Соотношение между ними - это не только вопрос теории, но важная практическая проблема, определяющая эффективность как института супружеской собственности, так и смежных с ним институтов гражданского права.

Другими словами, в правовом регулировании отношений семейной собственности проявляется общая проблема несогласованности различных отраслей права, на которую указывают ведущие ученые-юристы (Б.Н. Топорнин).

Особая проблема - имущественные права супругов как объект общей собственности. Ей, по мнению автора, практически совсем не уделяется внимания. Между тем значение этой части имущества (а в ее состав входят не только вклады в кредитные учреждения, но акции, доли, паи в уставных капиталах (имуществе) юридических лиц) нельзя недооценивать.


Имущество супругов

 

Современное семейное и гражданское законодательство Российской Федерации построено на диспозитивном принципе полной общности имущества супругов.

“Как известно, семья выполняет экономическую функцию: обеспечение материальных потребностей ее членов. Этому предназначению служит семейное имущество, которое складывается главным образом за счет труда, денежных средств и иного имущества трудоспособных членов, супругов. Поэтому правовая регламентация должна касаться и имущественных отношений в семье”.

“Имущественные вопросы собственности почти полностью стали гражданско-правовыми. И можно говорить только о небольших нюансах в порядке гражданско-правового регулирования этих отношений собственности. Иной подход здесь трудно пока предположить”.

Понятия право собственности супругов, собственность супругов и имущество супругов не совпадают. Под собственностью супругов обычно принято понимать имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности. Это, однако, узкое понимание супружеской собственности. Супругам может принадлежать имущество и на праве общей долевой собственности. И в том и в другом случае обычно подразумеваются вещи. В отдельных случаях нормами семейного права в состав супружеской собственности включаются общие имущественные права. И лишь в редких случаях супружеской собственностью именуется весь комплекс имущественных прав и обязанностей супругов.

В соответствии со ст. 34 СК совместной собственностью супругов является имущество, нажитое ими во время брака.

В составе объектов вещных имущественных прав супругов (права общей совместной собственности) закон называет доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, полученные пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Спорным остается вопрос о том, с какого момента такие средства становятся общей совместной собственностью супругов. Основные точки зрения на существо данного вопроса представлены в литературе тремя подходами:

1. с момента начисления заработка или приобретения одним из супругов права на этот доход;

2. с момента фактического получения им дохода;

. с момента, когда имущество передано в семью.

Наиболее предпочтительным представляется первый подход, т.к. начисление дает лицу возможность распоряжаться данными средствами (например, их можно перечислить на счет другого лица и т.п.). Исключение составляют лишь пенсии, пособии, которые в силу прямого указания закона, становятся общей собственностью с момента их получения уполномоченным лицом.

Определенные сложности возникают при решении вопроса, связанного с авторским вознаграждением. Несомненно, что законодательство приравнивает авторское вознаграждение к заработной плате. Однако здесь возможен значительный разрыв во времени между творческим процессом и моментом выплаты вознаграждения, что и порождает трудности в определении семейно-правовой принадлежности полученных материальных благ. Принято считать, что вознаграждение, выданное в период брака, даже если творческая работа началась и была завершена до вступления в брак, входит в общее имущество супругов. И, наоборот, полученное после развода за произведение творчества, созданное в период брака, к совместной собственности не относится. Исключение составляют случаи, когда творческий работник мог получить вознаграждение, но сделать этого не хотел, рассчитывая получить его после развода.

Ст. 33 СК закрепила, что к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся помимо различных вещей ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или в иные коммерческие организации. Впервые представление об общей собственности супругов на имущественные права формируется в Кодексе о браке и семье РСФСР, принятом 30 июля 1969 г. Общей собственностью признаются пай в кооперативе (преимущественно в жилищно-строительном кооперативе) и вклад в сберегательной кассе. Устанавливаются правила раздела этого имущества.

СК РФ расширил этот перечень. Данный шаг законодателя был продиктован жизненной необходимостью. В стране стала развиваться рыночная экономика, предпринимательство, стали создаваться коммерческие организации. Однако не произошло изменений в брачно-семейной сфере - люди как разводились, так и продолжали разводиться. Однако бракоразводный процесс наталкивался на ряд трудностей, связанных с разделом общего имущества супругов. Т.к. в нашей стране установлен режим общей совместной собственности супругов на имущество, нажитое в браке, а другой режим можно установить лишь с помощью брачного договора, который долгое время не получал у нас развития, судебная практика не выработала подходов к решению возникшей ситуации - а именно, суды не знали как делить «бизнес», которым обычно занимался муж. А этот вопрос очень часто поднимали жены бизнесменов, которые стремились обеспечить полную защиту своих интересов при разводе.

При разделе «бизнеса» прежде всего, необходимо учесть организационно-правовую форму юридического лица, в которой создано соответствующее предприятие. Гражданский кодекс предусматривает ограниченное количество форм, в которых могут создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, - в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий (ст. 50 ГК).

Известно, что подавляющее большинство российских юридических лиц в настоящее время существуют в форме акционерного общества (АО), которые подразделяются на открытые (ОАО) или закрытые (ЗАО), либо в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Соответственно, права владельца фирмы выражаются в том, что он является собственником акций (в АО) или долей в уставном капитале (в ООО). Факт владения обыкновенными акциями означает наличие у их владельца определенных прав, в том числе на получение дивидендов, части имущества фирмы при ее ликвидации, права участвовать в управлении деятельностью фирмы. Привилегированные акции, как правило, не дают права на управление, но обеспечивают фиксированный дивиденд и дают преимущество при ликвидации АО. Факт владения долей в ООО предполагает наличие права на получение части прибыли, части имущества при ликвидации ООО и права на участие в управлении деятельностью ООО.

Таким образом, становится очевидно, что хотя ГК и относит ценные бумаги к движимым вещам, они довольно специфичны по сравнению с другими, перечисленными в ГК вещами. Ст. 142 ГК определяет ценную бумагу как документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Этот документ является ценным не в силу собственных материальных свойств, а в силу того, что он удостоверяет права его владельца на некие блага: вещи, деньги, действия других лиц.

Еще один немаловажный момент: имущество (как правило, деньги), которое передано учредителем в уставный капитал учрежденного юридического лица, переходит в собственность последнего и не может считаться общей собственностью супругов. В свою очередь, приобретенные таким образом акции или доли, если они оплачены за счет общих средств, становятся общим имуществом супругов. Таким образом, именно акции или доли (и сопутствующие им права) могут стать объектом раздела.

Четное количество акций ОАО может быть поделено судом без каких-либо затруднений. Т.к. в ОАО не предусмотрено каких-либо ограничений для владельцев акций, то появление нового акционера (супруга того акционера, который уже владел в данном обществе определенным количеством акций) не вызовет каких-либо конфликтных ситуаций.

Поскольку акции ОАО изначально предназначены для свободного обращения, "ротация" акционеров - явление нормальное и безболезненное. Решение суда о признании права собственности на акции является основанием для внесения держателем реестра изменений в реестр акционеров общества.

Принципиально другая ситуация возникает в отношении акций ЗАО или долей ООО. Во-первых, существует ряд ограничений, касающийся распространения акций ЗАО среди определенного круга лиц, во-вторых, максимальное число акционеров ЗАО не может превышать пятидесяти. К тому же в большинстве российских фирм личный фактор и отношения учредителей являются весьма важными при создании и деятельности юридического лица, поэтому возможность появления еще одного акционера (участника) может восприниматься негативно другими участниками. Отчуждение доли, акции невозможно без согласия других лиц (т.к. это объединение лиц, а не капитала). Решением суда нельзя обязать принять постороннее лицо в состав участников предприятия, созданного в качестве собственника имущества. При возникновении ситуации, когда необходимо разделить акции ЗАО или долей в ООО суд, как правило, присуждает супругу, не являющемуся участником ЗАО или ООО, соответствующую компенсацию на основе данных, содержащихся в балансе предприятия. Она, как правило, равняется половине приходящейся на долю супруга-участника стоимости имущества предприятия. Необходимо отметить, что акции, облигации, другие ценные бумаги должны быть поделены поровну не по их номинальной стоимости, а по стоимости в соответствии с той биржевой котировкой, которую они имеют на момент рассмотрения спора в суде. Номинальная стоимость может быть положена в основу оценки лишь в случае, если те или иные акции не котируются на фондовой бирже. Не может на долю одного супруга быть выделены исключительно ценные бумаги низкой доходности, а на долю другого - высокой. Для оценки подлежащих разделу ценных бумаг суд может назначить финансовую экспертизу.

Однако возможны ситуации, когда претензии выходят за рамки имущественных требований и вопрос ставится о разделе акций или доли в полном объеме. Может возникнуть ряд трудностей в случае, если в совместной собственности супругов находится нечетное количество акций.

По мнению Д.В. Мурзина акция как объект права собственности неделима: "у нескольких лиц может находиться только в общей собственности, выдел доли в натуре из акции невозможен", поскольку номинальная стоимость всех обыкновенных акций акционерного общества должна быть одинаковой (ч. 2 п..1 ст. 25 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Однако этот вывод оспаривается в литературе как не соответствующий действующему законодательству. Федеральный закон "Об акционерных обществах" в п. 3 ст. 25 предусмотрел следующие нормы:

"Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций".

Если закон, таким образом, допускает образование частей акций (дробных акций) для акционеров, нет никаких препятствий для признания такой возможности и для супругов, один из которых до раздела имущества не был акционером. Признав такую возможность для супругов, владеющих акциями закрытых акционерных обществ, можно фактически допустить ее и для случаев владения акциями открытых акционерных обществ.

Однако, если следовать такому подходу, то неизбежным станет столкновение с весьма непростыми проблемами, которые не нашли на сегодняшний момент должного разрешения ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике. Как акционеры ЗАО, так и акционеры ОАО всячески стараются избежать ситуации, при которой появились бы дробные акции, т.к. в этом случае возникнут многочисленные трудности, связанные как с распоряжением данными акциями, так и с правами, которые эти акции будут в себе содержать. Если допустить возможность образования дробных акций, то возникнет ситуация, когда будет происходить увеличение числа акционеров, но при этом в капитал общества не будут поступать дополнительные инвестиции, что противоречит самому смыслу выпуска акций. Т.к. выпуск акций своей основной целью имеет привлечение дополнительных инвестиций. Дробление же акций будет приводить к росту числа лиц, принимающих участие в управлении предприятием, осложняя процесс принятия решений, при этом общество не получает каких-либо очевидных выгод. Т.о. институт дробной акции не вписывается в существующую правовую систему, а весьма нечеткое нормативное регулирование этого вопроса порождает неразрешимые споры. Единственным относительно безболезненным выходом для супругов, оказавшихся в этой ситуации, представляется достижение соглашения о выплате кому-либо из них соответствующей денежной компенсации.

Определенные проблемы возможны при разделе акций, полученных одним из супругов при приватизации предприятия.

По данной проблеме в научной литературе представлены различные мнения:

. Акции, которые супруг получил как работник акционированного предприятия, являются его собственностью, так как он получил их бесплатно от государства по результатам своего трудового участия.

. Если такие акции получены супругом в период брака, то они являются совместным имуществом супругов. Если же эти акции были приобретены хотя и во время брака, но наличные средства супруга или на причитающиеся ему за трудовое участие в работе предприятия до вступления в брак, то они не должны включаться в общее имущество супругов, так как не были нажиты ими в период брака.

. При решении данного вопроса следует различать акции, которые безвозмездно передавались работнику акционированного предприятия (именные привилегированные акции) и акции, которые продавались работникам по льготной подписке (обыкновенные акции). Акции первого вида являются собственностью супруга-работника предприятия, поскольку переданы ему безвозмездно за трудовое участие в работе предприятия. Акции второго вида приобретались, хотя и на льготных условиях, и если они приобретались в период брака за счет общего имущества супругов, то являются их совместной собственностью.

Однако в отдельных случаях возникала такая ситуация, когда акции оплачивались не самими работниками, а за счет специально предназначенных для этого средств (фонда акционирования работников предприятия, остатков фондов экономического стимулирования). Именно при решении этого вопроса суды столкнулись с трудноразрешимым противоречием. С формально юридических позиций работники приобретали в этих случаях акции безвозмездно, следовательно, не было никаких препятствий для того, чтобы считать полученными их в дар (ст. 22 КоБС, ст. 36 СК). Некоторые суды так и трактовали подобные случаи, признавая право собственности на такие акции за работником, получившим их от предприятия. Однако постепенно судебная практика стала склоняться в пользу возможного признания таких акций совместной собственностью супругов. Основанием для такого вывода служит, по мнению некоторых судов, то, что такие акции передаются супругу за его трудовое участие, т.е. являются его доходом от трудовой деятельности, который ст.34 СК относится к общему имуществу супругов. Такой вывод представляется спорным, т.к. он необоснованно расширяет понятие дохода от трудовой деятельности, под которым по смыслу ст. 34 СК принято понимать все виды вознаграждения за труд в соответствии с заключенным трудовым договором. Таким образом, понятие дохода от трудовой деятельности не включает любую передачу имущества работнику в связи с его работой на предприятии. К тому же законодатель указывает, что даже не все виды выплат за труд относятся к общему имуществу супругов (командировочные, компенсационные выплаты и иные разовые платежи специального назначения).

Если общим имуществом являются акции, облигации, лотерейные билеты и т.п., то и дивиденды и выигрыши по ним тоже относятся к совместной собственности супругов.

В судебной практике давно было рассмотрено дело, когда муж выиграл уже после развода по лотерейному билету автомашину. Его бывшая жена нашла записную книжку, в которой содержались сведения о дате приобретения и номер билета. Это позволило установить, что билет был куплен в период брака. Поэтому он был признан судом общим имуществом супругов, а, следовательно, общей собственностью была признана и полученная по нему автомашина. Мужу пришлось выплатить бывшей жене половину ее стоимости.

Существенным моментом в регулировании вопроса общей совместной собственности супругов является прямое указание закона на то обстоятельство, что законный режим имущества супругов покоится на зарегистрированном браке. Поэтому имущество, нажитое лицами, состоящими в фактических семейных отношениях без регистрации брака, либо в случае признания брака недействительным, не подпадает под правовое регулирование, предусмотренное СК. Приведенные выше ситуации изменяют правовой режим имущества таких супругов.

Российское законодательство не знает института так называемого «фактического брака», соответственно, фактическое совместное проживание двух лиц даже весьма длительное, но без регистрации брака в установленном законом порядке не порождает права совместной собственности на имущество, нажитое в этот период. В подобных случаях может возникнуть общая долевая собственность лиц, которые общим трудом или средствами приобрели какое-то имущество. Их имущественные отношения будут регулироваться не семейным, а только гражданским законодательством. По этому вопросу Пленум ВС РФ разъяснил, что спор о разделе имущества лиц, проживающих семейной жизнью без регистрации брака, должен разрешаться не по правилам Кодекса о браке и семье, а по нормам Гражданского кодекса об общей собственности, если между ними не установлен иной режим этого имущества. При этом должна учитываться степень участия этих лиц средствами и личным трудом в приобретении имущества, поскольку общей совместной собственностью супругов является лишь то имущество, которое нажито ими во время брака, заключенного в установленном законом порядке.

В случае раздельного проживания супругов, вызванного временными причинами (командировка, отпуск, болезнь и т.д.), принцип совместной собственности на имущество, нажитое ими во время брака, сохраняет свое действие. Однако, если раздельность проживания супругов вызвана постоянными причинами, прекращением семейных отношений (так называемый разъезд без оформления развода, separation), то имущество, нажитое каждым из супругов в этот период, может быть признано судом собственностью каждого из них.

В случае признания брака недействительным, на имущество, приобретенное супругами за время совместного проживания, в соответствии с п. 2 ст. 30 СК распространяются положения Гражданского кодекса РФ о долевой собственности. Впрочем, семейное законодательство и судебная практика достаточно давно признали необходимость гибкого подхода к применению данного правила. В соответствии с ч. 4 ст. 46 КоБС РСФСР, если один из супругов скрыл от другого, что состоит в браке, то при признании брака недействительным суд вправе применить к имуществу, приобретенному этими лицами совместно до момента признания брака недействительным, положения, установленные ст. ст. 20-22 КоБС РСФСР. Сегодня ч. 4 ст. 30 СК предусматривает аналогичное правило. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе признать за супругом, права которого нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право на получение от другого супруга содержания в соответствии со статьями 90 и 91 настоящего Кодекса, а в отношении раздела имущества, приобретенного совместно до момента признания брака недействительным, вправе применить положения, установленные статьями 34, 38 и 39 настоящего Кодекса, а также признать действительным брачный договор полностью или частично.

Имущественные отношения лиц, брак которых признан недействительным, регулируются нормами гражданского, а не семейного законодательства. Данное обстоятельство было прямо предусмотрено ч. 3 ст. 46 КоБС РСФСР. Ныне это п. 2 ст. 30 СК РФ. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются положения Гражданского Кодекса РФ о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами, признается недействительным.

На практике вопрос о неприменении норм семейного права к правоотношениям супругов в связи с недействительностью брака возникает в связи с заключением брака лицом, состоящим в другом нерасторгнутом браке. Обычно подобное требование выдвигает сторона, возражающая против признания пережившего супруга к наследованию, либо супруг в случае заявления требования о расторжении брака и разделе общего имущества.

Вместе с тем, при признании брака недействительным нередко нарушаются права другого супруга - добросовестной стороны. Если его права нарушаются заключением такого брака, то суд в соответствии с п. 4 ст. 30 СК вправе признать за ним право на получение от другого супруга содержания (ст. 90 и 91 СК), применить к разделу имущества, приобретенному совместно до момента признания брака недействительным, нормы об общей совместной собственности супругов (ст. 34, 38, 39 СК), а также признать брачный договор действительным полностью либо в части. До принятия СК такая норма предусматривалась только для случаев сокрытия от супруга факта наличия нерасторгнутого брака с другим лицом (ч. 4 ст. 46 КоБС). Ныне действующее законодательство распространяет ее на все случаи недействительности брака.

Возникновение права общей супружеской собственности

 

В имущественных правоотношениях супругов имеет значение вопрос о времени и источниках приобретения имущества. Во всех правовых системах, как правило, различается имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак (добрачное имущество) и имущество, приобретенное ими в период брака.

На протяжении существования Советского государства вопрос о правах каждого из супругов на его добрачное имущество решался однозначно: это имущество остается в собственности того, которому оно принадлежало до брака. Вопрос же о принадлежности имущества, приобретенного в период брака, имел два различных решения. Кодекс РСФСР об актах гражданского состояния, семейном и опекунском праве, принятый 16 сентября 1918 г., установил раздельную собственность каждого из супругов на приобретенное им имущество. В ст.105 Кодекса установлено: "брак не создает общности имущества супругов". Имущество, нажитое во время брака, становилось собственностью того супруга, который его заработал или приобрел на свои средства. Целью этой нормы было обеспечить равноправие супругов в браке, однако практика скоро показала, что принцип раздельности имущества супругов нарушал в основном права и интересы женщин. В периоды Гражданской войны и нэпа безработной оказывалась в первую очередь женщина, а поскольку она не имела права на заработок и доходы мужа, то находилась от него в полной материальной зависимости и часто оставалась без средств к существованию. В случаях, когда жена была занята домашним хозяйством и уходом за детьми, она также находилась в зависимости от мужа, т.к. не приобретала самостоятельного права на имущество, нажитое в браке. Такие имущественные отношения не содействовали укреплению семьи и достижению равноправия супругов в браке, на что данная норма была рассчитана. Поэтому уже с 1922 г. судебная практика стала признавать общую собственность супругов на имущество, нажитое в период брака, независимо от того, кто юридически являлся его собственником и на чье имя оно было приобретено. Режим общей совместной собственности был впервые введен Кодексом законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 года.

Приобретение имущества остается важнейшим способом возникновения супружеской собственности. Для этого способа характерно наличие следующих особенностей. Позитивным условием возникновения общей собственности супругов в таких случаях является момент приобретения: имущество должно быть приобретено в период брака. Это условие носит императивный характер, однако оно не является безусловным. Следующим позитивным условием является совместное проживание супругов и ведение общего хозяйства. Имущество, приобретенное супругами за время раздельного проживания, колеблет презумпцию общей собственности, поскольку такое имущество может быть признано судом собственностью каждого из супругов. Следующим позитивным условием является источник приобретения. Имущество, приобретенное за счет общих средств супругов, считается их общей собственностью. Напротив, использование личных средств в качестве эквивалента приобретаемого имущества влечет возникновение права собственности только у того из супругов, которому эти средства принадлежали. Наконец, существует и еще одно условие - способ приобретения. Презумпция супружеской собственности не распространяется на случаи получения имущества в дар, в порядке наследования или иным безвозмездным способом. В этих случаях собственником становится конкретное лицо, участвующее в соответствующей сделке в качестве безвозмездного приобретателя. Однако при возникновении спора о разделе имущества суду должны быть представлены доказательства, подтверждающие дарение имущества одному из супругов. Т.е. доказать факт принадлежности спорного имущества одному из супругов обязан заинтересованный супруг. В противном случае оно считается собственностью обоих супругов.

При рассмотрении спора о расторжении брака и разделе имущества суд установил, что в период брака супругами М. нажито имущество - садовый домик с хозяйственными постройками и насаждениями, и вынес решение о признании за каждым из супругов права на половину этого имущества, т.е. на ½ садового домика. В жалобе на решение суда М-ва утверждала, что садовый домик является ее личной собственностью, так как был приобретен на ее личные средства: принадлежащий ей японский телевизор «Тошиба» она в порядке бартера обменяла в кооперативе «Виктория» на садовый домик. Однако доказательств, подтверждающих, что садовый домик - личная собственность М-вой, ею представлено не было, поэтому решение суда признано обоснованным и оставлено без изменения.

Общая собственность может возникать также вследствие преобразования личной собственности супруга в общую. Так, затраты общих средств в улучшение имущества одного из супругов, увеличивающие его стоимость, могут служить основанием возникновения общей собственности на это имущество (ст. 37 СК). Эта норма действует достаточно давно, и ст. 37 СК в целом повторяет ч. 1 ст. 22 КоБС РСФСР. Она лишь уточняет источники вложений в имущество супруга (общие средства либо имущество каждого из супругов), и заменяет такую форму вложений, как достройка на реконструкцию. При применении указанной нормы необходимо принимать во внимание следующие положения: во-первых, признание имущества одного из супругов совместной собственностью обоих супругов производится в судебном порядке по иску заинтересованного лица; во-вторых, произведенные вложения должны быть значительными; в-третьих, увеличение стоимости имущества может произойти как за счет общего имущества супругов либо имущества каждого из них, так и непосредственно за счет труда другого супруга.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-11-01 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: