Изменение, отмена и недействительность завещания




Принцип свободы завещания и его односто­ронний характер предопределяют также и то, что гражданин, совершивший завещание, вправе в любое время его изменить или отменить. Такое же право предоставлялось завещателю и ранее действовавшим законодательством, но теперь оно уточнено и конкретизировано (ст.1130).

В Кодексе названы те же способы изменения и отмены завещания, что и в ра­нее действовавшем законодательстве. Они сводятся к следующему. Изменить за­вещание наследодатель может только путем составления нового завещания, в ко­тором содержатся иные распоряжения в отношении части наследственного имуще­ства. Например, в предшествующем завещании гражданин все свое имущество завещал дочери, а в последующем указал, что из принадлежащего ему имущества автомобиль он завещает сыну. В такой ситуации второе завещание изменяет пер­вое. В случае открытия наследства действительными будут оба завещания, на ос­новании которых к сыну перейдет автомобиль, а к дочери все остальное имуще­ство наследодателя.

Последующим завещанием может быть не только изменено, но и отменено ра­нее составленное завещание. Этот результат наступает, когда предыдущее завеща­ние полностью противоречит последующему. Например, если по предыдущему завещанию гражданин завещал принадлежащую ему квартиру сыну, а в после­дующем указал в качестве наследника на эту же квартиру дочь, это означает, что первое завещание полностью отменено и к наследованию по второму завещанию будет призываться только дочь завещателя.

Завещание может быть также отменено еще одним способом. В ГК РСФСР та­кой способ выражался в подаче завещателем заявления об отмене завещания нота­риусу или должностному лицу местной администрации. К такому заявлению предъявлялось только одно требование: подпись завещателя на нем должна была быть нотариально удостоверена. В Основах законодательства о нотариате (ст. 58) назван иной способ: отмена завещания может быть произведена путем подачи уве­домления, которое должно быть нотариально удостоверено. Практика применения этой нормы Основ была неоднозначной и нередко нотариусами в качестве способа отмены завещания принимались как уведомление, так и заявление, где была нотариально удостоверена лишь подпись заявителя.

Между тем в наследственных правоотношениях отмена завещания имеет такое же значение, как и совершение завещания, поскольку порождает иные, чем предусмотренные завещанием, правовые последствия.

Именно на такой позиции стоит законодатель, предусмотрев в новом ГК РФ, что завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отме­не. При этом распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в любой форме, установленной Кодексом для совершения завещания (п. 4 ст. 1130). Таким образом, распоряжение об отмене завещания, как и само завещание, является од­носторонней сделкой, к нему соответственно применяются нормы Кодекса, опре­деляющие общие условия действительности сделок и основания признания их недействительными. Так, распоряжение об отмене завещания, составленное без соблюдения правил ГК РФ о форме завещания, приведет к недействительности такого распоряжения по основаниям его ничтожности, а распоряжение, составлен­ное под влиянием угрозы или насилия либо в условиях, когда завещатель не отдавал отчет своим действиям, может привести к признанию распоряжения недейст­вительным по решению суда.

Поскольку в практике нередко допускалось разное понимание правовых последствий, к которым должны приводить изменение или отмена завещателем со­вершенного завещания, в новый ГК РФ включена по этому поводу специальная норма (п. 2 ст.1130): завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Таким образом, речь идет о безвозвратности такой отмены. Например, если гражданин оставил по завещанию своей супруге приобретенную им еще до брака дачу, а затем в последующем заве­щании эту же дачу завещал сыну от первого брака, а затем сделал распоряжение об отмене второго завещания, наступит наследование по закону, поскольку первое завещание, отмененное последующим, не восстанавливается в связи с отменой этого последующего завещания. Таким образом, ни одного завещания нет.

Иные последствия наступают, если последующее завещание признано недейст­вительным по любому основанию. Как известно, сделка, признанная недействи­тельной, не влечет юридических последствий за исключением тех, которые связа­ны с ее недействительностью (ст. 167 ГК РФ). В рассматриваемом случае юриди­ческим последствием признания последующего завещания недействительным яв­ляется восстановление предыдущего завещания, то есть наследование осуществля­ется в соответствии с предыдущим завещанием (п. 3 ст. 1130). Такие же последст­вия наступят, если будет признано недействительным распоряжение об отмене завещания.

В новом ГК РФ содержатся специальные нормы, которые достаточно подробно регулируют основания и порядок признания завещания недействительным (ст. 1131).

Если при совершении завещания допускаются нарушения как общих требова­ний, предъявляемых ГК РФ к действительности сделок (см. главу 9 раздела I "Сделки"), так и специальных требований, предъявляемых к порядку совершения завещаний (см. главу 62 раздела V "Наследование по завещанию"), такие завеща­ния являются недействительными. При этом в зависимости от допущенных нару­шений завещание либо признается недействительным по решению суда (оспори­мое завещание), либо является недействительным независимо от такого признания (ничтожное завещание). Так, в соответствии со ст. 1118 ГК РФ завещание вправе совершить только тот, кто на момент его совершения обладает дееспособностью в полном объеме.

Совершенно ясно, что, если представлены доказательства, подтверждающие, что в момент совершения завещания завещатель не обладал полной дееспособно­стью (по решению суда был признан недееспособным или ограниченно дееспо­собным), такое завещание недействительно и не может исполняться, даже если по этому поводу не было вынесено решение о признании завещания недействи­тельным. Таким же ничтожным является завещание, совершенное в отсутствие свидетелей, если их присутствие в соответствии с законом обязательно (п. 3 ст. 1124).

Между тем для признания завещания недействительным в силу того, напри­мер, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия (ст. 179), что завещатель в момент совершения завещания не отдавал отчет своим действиям (ст. 177), что завещание было подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя (п. 3 ст. 1125), требуется решение суда1. Такое завещание является оспоримым.

В Кодексе установлены специальные правила, касающиеся оспаривания заве­щания. Во-первых, предусмотрено, что оспаривание завещания до открытия на­следства не допускается, оно может быть оспорено только после смерти завещате­ля. Во-вторых, оспорить завещание вправе лишь то лицо, права и законные инте­ресы которого нарушены завещанием. Например, заявить требование о признании завещания недействительным могут наследники по закону, а также наследники по ранее составленному завещанию, которое было отменено последующим оспари­ваемым завещанием (п. 2 ст. 1131).

В ст. 1131 содержится новая норма, смысл которой заключается в том, что не все нарушения порядка составления, подписания и удостоверения завещания должны приводить к признанию завещания недействительным. Эта норма касается оспоримых завещаний и ориентирует суд на то, что описки и другие незначитель­ные нарушения порядка совершения завещания не должны служить основанием для признания завещания недействительным, если суд установит, что они не влияют на возможность установления и понимания действительной воли завеща­теля (п. З ст. 1131).

Ясно, что некомпетентность или невнимательность тех, кому предоставлено право удостоверять завещания, не должна отражаться на интересах граждан. С учетом этого в новом ГК РФ установлено, что, если при наличии нарушений все же не возникает сомнений в понимании действительной воли завещателя, та­кое завещание не должно признаваться недействительным.

Оценить значимость допущенных нарушений с точки зрения влияния их на понимание действительной воли наследодателя, выраженной в завещании, и при­менить соответствующие последствия вправе только суд.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и содержащиеся в нем отдельные завещательные распоряжения. Так, если завещатель вопреки требо­ванию закона лишает обязательных наследников причитающейся им наследствен­ной доли или снижает ее размер, завещание признается недействительным только в этой части.

Статья 1131 не содержит нормы, устанавливающей специальные последствия недействительности завещания. В этом случае наступают общие последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ: недействительное завещание само по себе не влечет юридических последствий, то есть наследование по завещанию, признанному недействительным, не открывается и такое завещание не исполняется.

Вместе с тем в п. 5 ст. 1131 содержится уточняющая норма: недействительность завещания не лишает указанных в нем наследников права наследовать иму­щество этого же наследодателя по закону или на основании другого действитель­ного завещания.

 

 

Приобретение наследства

 

Любой наследник, который призывается к наследованию по закону или по заве­щанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследство, и определенным образом выразить свое желание: речь идет о принятии наследства (только переда­ча Российской Федерации выморочного имущества происходит независимо от при­нятия наследства ею).

Действия по принятию наследства подчиняются определенным требованиям: во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным ("да" или "нет", без каких-либо условий и оговорок); во-вторых, не допускается принятие части наследства. Именно при принятии наследства действует принцип универсальности правопреемства: принятие части наследства означает принятие всего наследства. Но этот принцип действует в пределах одного основания насле­дования. Если же наследник призывается к наследству по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство по одному, нескольким или всем осно­ваниям (например, если по завещанию наследодатель оставил внуку автомобиль, а все другое его имущество переходит к наследникам по закону, в число которых входит по праву представления тот же внук, последний вправе принять наследство, как по завещанию, так и по закону, либо принять наследство по одному из осно­ваний: только автомобиль по завещанию либо только долю в другом имуществе по закону).

Акт принятия наследства — это односторонняя сделка, которую должен совершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Если один из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и остальные, призванные к наследованию наследники (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

Существуют два способа принятия наследства, и они со­ответствуют тем, что были установлены и ранее действовавшим законодательст­вом.

Первый способ — это подача наследником заявления о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с законом вправе вы­давать свидетельство о праве на наследство (по действующему законодательству такое право, кроме нотариуса, предоставлено лишь должностным лицам консуль­ских учреждений Российской Федерации — ст. 38 Основ законодательства о нотариате).

Наследник может подать названным лицам заявление только о выдаче свиде­тельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также служит осно­ванием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.

Принятие наследства допускается и через представителя. В качестве предста­вителя в данном случае может выступать лицо, действующее по доверенности наследника, в которой специально предусмотрено полномочие представителя на принятие наследства.

Второй способ выражается в так называемом "фактическом принятии" наслед­ства. По новому законодательству этот способ имеет более широкое содержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника, которые рассматривают­ся как конклюдентные, то есть свидетельствующие о желании наследника принять наследство. О фактическом принятии наследства может свидетельствовать сле­дующее: наследник вступил во владение или управление наследственным имуще­ством (продолжает проживать в принадлежавшем наследодателю доме, обрабаты­вать садовый участок, вселился в помещение, в котором ранее проживал наследодатель, перевез к себе вещи (часть вещей) наследодателя, взял документы и ключи от принадлежавшего наследодателю автомобиля, сберегательную книжку, потребо­вал квартирную плату у нанимателя, принадлежавшего наследодателю жилого помещения, начал ремонт квартиры и т. п.); принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств других лиц (потребовал провести опись наследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией, обратился в суд с заявлением о приостановлении дела по иску, заявленному наследодателем о выселении лиц, занявших его квартиру, и т.п.); произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (оплатил коммунальные услуги, страховые платежи, внес плату за пользование телефоном и т. п.); оплатил за свой счет долги наследодателя либо потребовал от должников наследодателя возврата долга.

Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятия на­следства, то есть они свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если наследник не докажет, что он, совершая соответствующие действия, не имел намерения принимать наследство (п. 2 ст. 1153). Например, совершеннолетний сын после смерти отца остался проживать в принадлежавшем отцу доме, оплатил коммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобы единственным собственником дома стала мать; либо один из наследников после похорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь без намерения принимать наследство.

Может сложиться и иная ситуация, когда лица, фактически принявшие наслед­ство (например, взяли часть вещей наследодателя, начали обрабатывать земельный участок), не могут подтвердить данный факт путем представления нотариусу не­обходимых доказательств (как правило, документов). В этих случаях наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства (ст. 264-268 ГПК РФ). Решение об установлении факта принятия наследства служит основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

Новым законодательст­вом, как и ранее, предусмотрен общий срок — 6 месяцев, который исчисляется со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Призванные к наследованию наследники могут по разным причинам не при­нять наследство (умереть, не успев принять наследство, не заявить о своем жела­нии принять наследство, отказаться от принятия наследства и др.). В этих случаях право на принятие наследства переходит к другим наследникам. В части третьей ГК РФ по-новому решен вопрос о сроках, в пределах которых эти наследники могут принять наследство.

Ранее все без исключения наследники, призываемые к наследству в связи с не­принятием наследства другими наследниками, имели возможность принять на­следство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, но если эта часть срока была менее трех месяцев, она удлинялась до трех месяцев.

По новому законодательству срок в подобных случаях устанавливается и ис­числяется в зависимости от причины, по которой основной наследник, призван­ный к наследованию, не принимает наследство.

Если право наследования возникает у других лиц вследствие отказа от наслед­ства всех призванных наследников, либо вследствие отстранения их от наследо­вания по причине недостойности, призываемые к наследству другие лица вправе принять наследство также в течение шести месяцев, однако этот шестимесячный срок исчисляется со дня возникновения у них права на принятие наследства, а не со дня открытия наследства.

Во всех иных случаях отпадения призванных к наследованию наследников другие лица могут принять наследство в течение трех месяцев, причем этот срок всегда исчисляется со дня окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства призванными к наследству наследниками. Срок принятия наследства не является пресекательным, то есть пропуск этого срока не погашает само право на принятие наследства. Наследство может быть принято, и после истечения срока.

В новом законодательстве, как и ранее, установлены два случая, при которых наследство может быть принято и тогда, когда срок пропущен. При этом речь идет о пропуске, как общего шестимесячного срока, так и срока, установленного для принятия наследства другими лицами в случае отпадения призванных наслед­ников.

Первый случай: срок может быть восстановлен судом. При этом в новом зако­нодательстве, в отличие от ранее действовавшего, достаточно подробно и четко определены условия, при которых срок может быть восстановлен, а также порядок и последствия такого восстановления (ст. 1155 ГК РФ).

Дело в том, что терминология ранее действовавшей по этому поводу нормы, в которой шла речь о "продлении срока для принятия наследства" (ст. 547 ГК РСФСР), создавала возможность в правоприменительной практике по-разному толковать порядок "продления срока". Нередко суды ограничивались только про­длением срока, предоставляя наследникам право обращаться к нотариусу по пово­ду оформления наследства.

В новом законодательстве, во-первых, говорится о праве суда на "восстановле­ние", а не на "продление" срока принятия наследства; во-вторых, прямо указано, что суд, восстановив срок, одновременно признает наследника принявшим наслед­ство и определяет доли наследников в наследственном имуществе, а при необхо­димости решает вопрос о взыскании в пользу такого наследника причитающегося ему имущества; в-третьих, решение о восстановлении срока суд может принять лишь при условии что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства (о смерти наследодателя) либо, хотя и знал, но по уважительным при­чинам не мог принять наследство в установленный срок. Непременным условием для восстановления является и то, что наследник, пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали), есть после того как он узнал о смерти наследодателя либо после того как он вы­шел из больницы, возвратился из длительной командировки и т п.).

Второй случай: наследство может быть принято пропустившими срок наслед­никами и без обращения в суд. Это может произойти лишь при условии, что все наследники, принявшие наследство, дадут на это письменное согласие. Не имеет значения, по прошествии какого срока дается такое согласие, а также оформлены или нет наследственные права прививших наследство наследников (получено ли наследниками свидетельство о праве на наследство, произведена ли государствен­ная регистрация, если идет речь о наследовании недвижимости). Такая возможность принятия наследства после истечения срока с согласия других наследников была, предусмотрев и ранее. Однако в части третьей ГК РФ порядок восстановления срока в принявшем случае регламентирован подробно и по-новому. Специально предусмотрено, во-первых, что подпись наследника на заявлении о согласии на восстановление срока, если оно дается не в присутствии нотариуса, должна быть определенным образом засвидетельствована (нотариусом либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности), во-вторых, что, если до дачи согласия на восстановление срока наследники уже получили свидетельство о праве на наследство, нотариус своим постановлением аннулирует такое свидетельство и выдает новое (по ранее действовавшему законодательству выданное свидетельство во всех случаях могло быть признано недействительным только по решению суда). Если на основании ранее выданного свидетельства о праве наследования недвижимого имущества уже была произведена государственная регистрация, постановление нотариуса об аннулировании такого свидетельства и новое свидетельство служат основанием для внесения соответствующих изменений о государственной регистрации.

При принятии наследства после истечении срока (вне зависимости от того, каким способом срок был восстановлен) может сложиться ситуация, когда наследники, принявшие наследство в срок, полностью или частично распорядились наследственным имуществом. Именно для такой ситуации предусмотрены определенные последствия. Права наследника, которому восстановлен срок на принятие наследства, на получение причитающегося ему наследства регулируется нормами ГК РФ, посвященными обязательствам вследствие неосновательного обогащения (ст. 1104, 1105, 1107 и 1108). Это означает, что наследнику должно быть передано все причитающееся ему имущество, которое сохранилось в натуре. В случае невозможности передать имущество в натуре ему должна быть возмещена действительная стоимость этого имущества на момент его открытия.

Так, на основании свидетельства о праве на наследство производится государственная регистрация недвижимости и наследнику выдается свидетельство о праве собст­венности, регистрируются на нового собственника транспортные средства. На ос­новании свидетельства о праве на наследство наследник может получить деньги с вклада в банке, потребовать выплаты компенсации пая умершего участника ООО и т. п.

Получение свидетельства о праве на наследство — это право, а не обязанность наследника. Поэтому свидетельство выдается только по заявлению наследника.

Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружилось наследственное имущество, не включенное в дополнительное свидетельство, на это имущество выдается дополнительное свидетельство.

Свидетельство о праве на наследстве может быть получено в любое время после истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

В определенных случаях, как и ранее, допускается выдача свидетельства до истечения шести месяцев. Это может произойти, если нотариусу представлены достоверные данные о том, что кроме наследников, обратившихся за выдачей свидетельства досрочно, иных наследников, имеющих право на наследство нет.

Если к наследованию может быть призван ребенок, зачатый при жизни наследодателя, но еще не родившийся ко дню его смерти, выдача свидетельства о праве на наследство должна быть приостановлена. Выдача свидетельства приостанавливается и по определению суда, на разрешении которого находится спор о наследстве.

В новом ГК РФ достаточно подробно по сравнению с ранее действовавшим законодательствам урегулирована охрана на­следственного имущества. В ряде случаев установлены и новые правила. Нередко после открытия наследства и до принятия его наследниками возникает необходи­мость в осуществлении мер как для обеспечения сохранности наследственного имущества, так и для управления им. Принять меры по охране наследственного имущества и управлению им обязаны нотариус по месту открытия наследства, должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений, а также назначенный завещателем исполнитель завещания. Меры принимаются но­тариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завеща­ния, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства и других лиц, заинтересованных в охране наследственного имущества (отказополучателей, кредиторов наследодателя и др.). Сохраняет свое действие и норма Основ законо­дательства о нотариате, предусматривающая, что меры по охране наследственного имущества могут быть приняты нотариусом и по собственной инициативе 1.

Для охраны наследства используются следующие меры. Нотариус в присутст­вии двух свидетелей производит опись наследственного имущества. При произ­водстве описи могут присутствовать наследники, исполнитель завещания, предста­вители органов опеки и попечительства. Оценка наследственного имущества производится по заявлению наследников или исполнителя завещания (в определенных случаях представителей органов опеки и попечительства) в соответствии с их соглашением. Если соглашение не достигнуто, привлекается независимый оценщик. Его услуги оплачиваются лицом, потребовавшим такой оценки, но впоследствии расходы распределяются между всеми наследниками пропорционально полученным ими долям.

Деньги, входящие в состав наследственного имущества, вносятся в депозит нотариуса, валютные ценности, драгоценные металлы и камни и изделия из них, ценные бумаги передаются банку по договору на хранение.

Все остальное имущество, не требующее управления, передается на хранение кому-либо из наследников либо

В новом законодательстве, как и ранее, в составе наследства выделяется имущество, которое требует управления. В качестве такого имущества в ГК РСФСР назывался «жилой дом и т.п.» (ст. 556). К этому имуществу назначался хранитель (опекун), причем порядок передачи имущества хранителю (опекуну), а также обязанности последнего раскрыты не были.

Хранители, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки1.

В новом ГК РФ в составе наследственного имущества, требующего управления, названы "предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и иное" (ст. 1173).

Вполне естественно, что и режим управления таким имуществом должен быть иным. Установлено, что по поводу этого имущества заключается договор довери­тельного управления (ст. 1173).

Стороной в этом договоре в качестве учредителя выступает нотариус или назначенный наследодателем исполнитель завещания (душеприказчик).

К регулированию этого договора применяются нормы главы 53 ГК РФ "Доверительное управление имуществом".

По договору доверительного управления нотариус (душеприказчик) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (как пра­вило, в пределах шести месяцев либо в пределах более длительного срока, уста­новленного для принятия наследства) в доверительное управление имущество, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имущест­вом в интересах наследников. Доверительным управляющим согласно п. 1 ст. 1015 ГК РФ может быть индиви­дуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарного предприятия), а также гражданин или некоммерческая организация (за исключе­нием учреждения).

Хранение, а также доверительное управление наследственным имуществом, ес­ли иное не предусмотрено договором, осуществляется на возмездных условиях. Оплата определяется по соглашению сторон. Однако предельные размеры возна­граждения должны быть установлены Правительством РФ.

Если наследственное имущество по закону или по завещанию переходит к нескольким наследникам, то оно принадлежит им на праве общей долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляется наследниками в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими общую долевую собственность (ст.246-251,255). Однако по поводу раздела наследственного имущества в части третьей Кодекса содержатся новые нормы, устанавливающие специальные правила такого раздела. Применение этих специальных правил ограничено сроком: наследство может быть разделено с учетом специальных правил в течение трех лет со дня открытия наследства (ст. 1164).

Установленные правила раздела наследственного имущества сводятся к следующему. Как и ранее, раздел наследственного имущества может быть произведен по соглашению наследников. При отсутствии соглашения раздел по общим правилам производится в судебном порядке.

В ГК РФ специально предусмотрен порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество. Соглашение о разделе между наследниками такого имущества либо о выделении доли одного или нескольких наследников может быть заключено как до, так и после государственной регистрации прав на недвижимое имущество, и но только после выдачи свидетельства о праве наследство.

Если государственная регистрация на основании свидетельства о праве на наследство не произведена, то она производится на осно­вании соглашения о разделе и свидетельства о праве на наследство. Если же госу­дарственная регистрация была произведена до заключения соглашения, регистра­ционные органы обязаны внести изменения и произвести государственную регист­рацию (то есть внести новую запись в реестр) уже на основании соглашения о разделе наследства.

Поскольку раздел наследственного имущества по соглашению между наследни­ками может и не соответствовать причитающимся им долям, указанным в свиде­тельстве о праве на наследство, в Кодексе содержится норма, специально обращенная к органам, осуществляющим государственную регистрацию недвижимости. В ней предусмотрено, что несоответствие раздела наследства причитающимся на­следникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может выступать препятствием для государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество на основании соглашения.

В ГК РФ включены нормы, направленные на охрану интересов не родившегося наследника, а также несовершеннолетних детей, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследственного имущества. В этих целях ус­тановлено, что при наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел на­следственного имущества до его рождения произведен быть не может. При нали­чии несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследни­ков их опекуны не вправе заключать соглашение о разделе наследственного иму­щества, а попечители — давать согласие на заключение такого соглашения без предварительного согласия органов опеки и попечительства. В отношении несо­вершеннолетних наследников это ограничение распространяется и на их роди­телей.

Новая норма устанавливает особый режим раздела неделимых вещей, входящих в состав наследственного имущества. Особенности раздела такого наследственного имущества сводятся к следующему.

Если наследник вместе с наследодателем был сособственником неделимой ве­щи, при разделе наследственного имущества он имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, ко­торые не являлись участниками общей собственности. При этом не имеет значе­ния, пользовался он этой вещью или нет. Например, после смерти наследода­тельницы к наследству были призваны ее супруг, дочь и сын (дети от первого брака). В состав наследства входила и однокомнатная квартира, которая при жиз­ни наследодательницы была приватизирована в общую собственность супругов. При разделе наследства (1/2 квартиры) преимущественное право на получение всей квартиры в счет своей наследственной доли принадлежит супругу умершей. Если ни один из наследников не являлся участником общей собственности на неделимую вещь, преимущественное право на получение при разделе наследствен­ного имущества этой вещи принадлежит тому из наследников, кто при жизни на­следодателя постоянно ею пользовался. Так, при разделе наследственного имуще­ства, в состав которого входит принадлежавший наследодателю автомобиль, пре­имущественное право на получение автомобиля принадлежит тому из наследни­ков, кто пользовался этим автомобилем на основании выданной ему наследодате­лем доверенности на право управления.

Если речь идет о разделе жилого помещения, которое невозможно разделить в натуре и ни один из наследников не был участником общей собственности на это помещение, преимущественное право при его разделе имеет тот из наследников, кто проживал в указанном помещении ко дню открытия наследства и не имеет иного жилого помещения.

Установлен особый порядок раздела наследства, в состав которого входят предметы обычной домашней обстановки и обихода. В новом законодательстве особый режим раздела заменил особый режим наследования. Как уже было отме­чено, ранее предметы обычной домашней обстановки и обихода, если они не были завещаны, переходили, независимо от их очереди и наследственной доли, к тем наследникам по закону, которые проживали совместно с наследодателем в тече­ние одного года до его смерти.

Отказавшись от этой нормы, новый ГК РФ все же выделил в составе наследст­венного имущества предметы домашней обстановки и обихода и установил, что наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодате­лем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение этих предметов в счет своей наследственной доли.

В связи с этим, как и ранее, возникнет необходимость определить, какое имен­но имущество относится к предметам домашней обстановки и обихода. Перечня таких предметов нет, и вряд ли он может быть установлен. Нотариальная и судеб­ная практика выработали определенный подход к решению данной проблемы. Как правило, это вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворе­ния бытовых нужд (мебель, посуда, холодильник, телевизор и др.). Не относятся к предметам домашней обстановки и обихода антикварные предметы, произведения искусства, представляющие художественную, историческую и иную ценность, до­машние библиотеки, коллекции, а также все, что принято относить к "предметам роскоши": драгоценные металлы и камни, изделия из них. Не относятся к предме­там домашней обстановки и обихода личные вещи умершего, предметы, которые он использовал для профессиональной деятельности. Кроме того, в случае спора о составе предметов «домашней обстановки и обихода» судам рекомендовано учитывать конкретные обстоятельства, а также местные обычаи (см. постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании).

Наследники, имеющие преимущественнее право, могут получить соответст­вующее имущество только в счет своей наследственной доли. Однако чаще всего при осуществлении преимущественного права выявляется несоразмерность на­следственного имущества, которое может перейти к наследнику, его наследственной доле. В Кодексе предусмотрено специальное решение для этих случаев. Возникшая несоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства (например, наследник, получив при разделе следственного имущества однокомнатную квартиру, передает другим наследникам свою долю в праве на автомобиль, на денежный вклад и т.п.). Однако если другого наследственного имущества недостаточно, наследникам может быть предоставлена иная компенсация, в том числе и в виде выплаты определенной денежной суммы. Для последнего случая в ГК РФ включены нормы, которые охраняют интересы других наследников, гарантируя получение ими компенсации. Установлено, что, если иное не предусмотрено соглашением между всеми наследниками, осуществление наследником преимущественного права при разделе имущества возможно лишь после предоставления им соответствующей компенсации другим наследникам (ст. 1170).

Во всех случаях, когда наследник по ка­кой-либо причине не принимает наследство (не подает заявление о принятии на­следства и не совершает действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, отказывается от наследства, отстраняется от наследства как недостойный, не вправе наследовать в связи с признанием завещания, которое составлено в его пользу, недействительным и др.), его доля переходит к другим наследникам по определенным пра<



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-06-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: