Общая характеристика наследования




Курсовая работа

 

По дисциплине: «Гражданское право»

На тему: «Наследство»

 

Выполнил: Студент группы П-32-О

Скрябина Д.И.

Руководитель:Мухаметжарова С.Е.

 

 

г.Кокшетау 2020г

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Общая правовая характеристика наследования

1.1 Общие положения о наследовании ……………………………………….6

1.2 Понятие и содержание наследования по завещанию…………………..11

1.3 Понятие и содержание наследования по закону………………………..14

2.Приобретение наследства

2.1 Принятие наследства…………………………………………………..….17

2.2 Отказ от наследства………………………………………...…………….19

2.3 Восстановление срока для принятия наследства……….………………22

2.4 Выдача свидетельства о праве на наследство ……………….………….23

Заключение ………………………………………………………………………27

Список использованной литературы…………………………………...………28

 

 

Введение

Наследованием зовется переход имущества, обязанностей и прав от умершего к наследникам. При этом существуют два пути передачи своей собственности: по завещанию и по закону. Завещание дает право наследователю распределить свое имущество собственноручно и по своему усмотрению, если оно, конечно, соответствует всем нормам законодательства. Наследование по закону происходит в случае, если наследователь не оставил после себя завещания или же оно было некорректно составлено в ходе процедуры написания самого завещания.

Наследование и наследство с самых давних пор занимает важную и устойчивую позицию в культуре и истории многих народов. Хоть наследственные отношения и играют такую важную роль, такой род отношений возник не сразу, и людям потребовалось время для его осознания и созидания. В стародавние времена примитивных общественных образований принадлежащее покойному имущество чаще всего становилось общим имуществом. И на то можно найти объяснение, ведь если владелец имущества и прав теперь не является таковым, то и имущество и права теперь бесхозны. Некоторые остатки подобной риторики сохранились даже в римском праве в виде закона «reihereditаriаefurtumnonfit». Данное изречение можно перевести как «пока не принято наследником, оно ничье». Бывали даже такие случаи, когда люди могли собственноручно завладеть таким имуществом, и это не считалось кражей или грабежом.

Однако в скором времени люди сообразили, что есть определенные представители общества, которые имеют более приоритетные права. К таким людям чаще всего относились родственники или же самые близкие люди в виде супругов и приемных детей.

Если провести некое сравнение временных отрезков, то мы сразу заметим важное понятие, которое разделяет эти два периода. Таким важным понятием явилась частная собственность. Примитивным социальным образованиям не было известно о том, что собственность могла принадлежать конкретному лицу, оттого зачастую собственность принадлежала родам, общинам, семьям или династиям. Оттого собственность, которая изначально не имела владельца в виде конкретного человека, не могла передаваться по закону или же другими путями. Зачастую понимание наследственности имело больше интуитивный характер, нежели законодательный. Имущество попросту переходило от отца к сыну просто по причине того, что они жили вместе. Род, семья или династия по факту не исчезали, оттого имущество просто находилось у них.

Понятие завещания возникло еще позже. Изначально существовало только наследование по закону и лицо не имело возможности распределить свое имущество между собственно назначенными наследниками. Также не было возможности регулировать доли от имущества. То есть наследство зачастую распределялось равномерно, либо по степени родства непосредственно с наследователем. Однако такой порядок не мог существовать достаточно долго, так как частная собственность и ее принципы подразумевали распоряжение этой собственностью, даже если наступила смерть владельца имущества. Потому, крайне постепенно начал появляться новый порядок распоряжения наследством.

Подобная идея впервые возникла в виде распределения наследства между своими детьми, которые считались полноценными законными наследниками. При том, дети не обязаны быть связанными кровными узами непосредственно с наследователем, дети могли быть усыновленными и в таком случае они также получали права на наследство. Однако такая система была не идеальна. Почему же? Стоит учитывать контекст отрезка времени, в котором происходили все эти процедуры. Речь идет об относительно древних временах. Это говорит нам об отсталости медицинской системы, недостаточности знаний о человеческой биологии и оттого частым явлением являлась преждевременная смерть ребенка по причине внезапно вспыхнувшей эпидемии. Противовирусных средств и антибиотиков не существовало. Потому единственным выходом из данной ситуации, не считая развития медицины, стало стремление рождать как можно больше детей, в надежде на то, что хоть какая-то часть наследников выживет. Также стоит учитывать и отсутствие средств контрацепции, и частые межтерриториальные междоусобицы. Благодаря господствующему патриархату, прямыми наследниками зачастую считались именно дети мужского пола. Так например, престол и право править государством зачастую наследовал сын. Оттого было введено правило майората. Данное правило гласит, что все имущество родителей должен был наследовать только старший сын. Ведь распределяя имущество равномерно на, условно, семерых детей, не давало ни одному из них практически ничего. К тому же такое распределение напрямую не говорило, кто унаследует права и обязанности родителей.

Если говорить именно об исторических проявлениях правила майората, то в средневековой Европе младшие дети дворян не получали ничего. Таких детей называли Шевалье. Зачастую, чтобы прокормиться, им приходилось становиться странствующими рыцарями. В некоторых случаях присутствовала более справедливая система. Например, в большей части кавказских народов было правило, следуя которому старший сын получал все наследство, однако обязан был прокормить своих младших братьев.

С каждым годом право наследования все больше эволюционировало. Так как в большей части современных государств существует частная собственность и уже не так сильно развита коллективная и корпоративная собственность, одну из основных ролей в нынешнем обществе играет закон о наследстве, а в особенности его юридическая сторона как одна из основных в гражданском кодексе Республики Казахстан.

Всматриваясь в современные реалии, мы все чаще замечаем неумолимый рост благосостояния граждан. У лиц становится все больше имущества, возникает все больше обязанностей. В современном мире существует более совершенная правовая система и более продвинутые законы. Потому право наследования и все нормы, связанные с этим понятием, стали неотъемлемой частью гражданских кодексов многих стран и по сей день не теряют своей актуальности и постоянно совершенствуются. Прогрессируют также сами дефиниции основных понятий наследственного права. Например, на данный момент понятие «имущество» несет более конкретный характер и то самое имущество тщательно учитывается. Все это усложнение необходимо во избежание конфликтов и споров в распределении имущества между наследниками.

Именно поэтому само наследство подразумевает собой все то, что может удовлетворять человеческие потребности и также обеспечивать гражданина прибылью, естественно, при условии того, что он имеет права на наследство. Принципиальное значение наследования заключается в том, что оно дает право гражданину передать с трудом накопленное имущество непосредственно тем людям, которым хочет сам гражданин. При условии, если желание не было изложено самим умершим, право распределения переходит его близким по всем нормам закона. Однако может сложиться ситуация, при которой правами на наследство могут владеть и те члены общества, с которыми почивший не состоял в близких или доброжелательных отношениях. Проведение всех процедур наследования обеспечивает интересы всех лиц, имеющих отношение к наследователю.

Именно на этом моменте метрикой наследования становятся утилитарные ценности, так как решение и проведение всех процедур, связанных с наследованием возлагается на плечи самого наследователя.При этом, чтобы получить наследство, необходимо затратить огромное количество трудовых ресурсов и времени, так как весь результат столь сложной процедуры зависит от действий наследника. Вышеизложенное основано непосредственно на самом законодательстве Республики Казахстан.Право на наследование прописано в Конституции Республики Казахстан в п.2 ст.26, где указано, что: «Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом». Это предоставляет гарантии на прочность имущественных отношений в обществе, но также не дает безоговорочную свободу наследования. Так же, как и иные права ограничены самим законодателем, так и свободы наследования могут быть ограничены. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту нравственности, безопасности и конституционного строя страны. В пример можно привести закон обязательной доли в наследстве, который сковывает свободу завещания.

В данной курсовой работе рассмотрено наследование пенсионных накоплений, имуществ крестьянских хозяйств, страховых и банковских вкладов, долей в организациях и других видов частной собственности. Также рассмотрены проблемы и сложности, с которыми встречается гражданин, который не особо просвещен в области законов и правовых особенностей в области наследства недвижимости и т.д.

 

Для выполнения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Ввести необходимые дефиниции и общие закономерности наследования

2. Выявить и структурно проанализировать основания наследования

3. Рассмотреть наследование по завещанию и по закону

4. Исследовать приобретение наследство в таких частностях, как способы принятия наследства, восстановление наследства, время и место проведения процедуры наследования, сроки принятия наследства и способы его принятия, а также выдача свидетельства о праве на наследство.

Источниками для выполнения указанных задач являлись: Гражданский кодекс РК, Конституция РК, Налоговый, Земельный кодексы, Законы «О браке и семье», «О нотариате», «О пенсионном обеспечении в РК», «О хозяйственных товариществах» и остальные постановления и нормативные акты, учебная и научная литература, материалы периодической печати.

Именно поэтому данная тема и ее рассмотрение в данной курсовой работе может считаться научно обоснованной и имеет достаточную степень исследованности. В структуре данной курсовой работы заложены поставленные задачи, цели и включает в себя введение, два раздела и список литературы.

Общая характеристика наследования

Общие положения о наследовании

С давних времен наследование имеет огромное значение в обществе и развивается совместно с ним как особая правовая категория. В то же время именно наследственное право является одним из самых стабильных правовых институтов. Однако, не смотря напривычность, актуальность наследования не угасает и даже возрастает в силу изменчивости экономики. Самым крупным переходным моментом для наследования явился переход человечества на частную собственность, что в последствие принесло нам рост общего благосостояния и возможность заниматься предпринимательством. Если провести сравнительный анализ, то можно подметить, что буквально пятнадцать лет назад люди оставляли в наследство не более чем автомобили, небольшие квартиры или дачи. Сегодня же общество в состоянии оставлять после себя целые предприятия и земельные участки. К тому же выросла просвещенность общества в области законов и права, что позволяет ему более ответственно подходить к вопросам наследования. По этой причине возросло количество граждан составляющих завещания, что дает им возможность лично распорядиться своим имуществом и по своим усмотрениям.

Как уже указывалось ранее, право на наследование – это конституционное право любого гражданинаРК, что прописано в п.2 ст.26 Конституции РК. Этим закон о наследовании не ограничивается и потому существует довольно обширная часть в Гражданском кодексе РК, который регламентирует все нормы наследования. Обширность данного раздела объясняется тем, что необходимо обеспечить безопасность данного имущества и учесть все необходимые нюансы и подводные камни, возникающие при наследовании имущества. Субъектами в наследственных правоотношениях являются наследователь и наследник. При этом, наследователем может быть только физическое лицо, а вот наследником может являться как обычный гражданин РК, то есть физическое лицо, так и юридические лица и государство.

Наследователями и наследниками могут быть только физические лица, при условии отсутствия завещания, то есть по закону. При наличии завещания наследователями и наследниками могут стать и юридические лица, и физические лица, и государство.

Статья 1044 ГК РК гласит:«Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства». Если же к наследованию относится юридическое лицо, оно также должно существовать на день открытия наследства.Из этого следует, что наследником не может являться организация или другое юридическое лицо, которое не существует на данный момент или же организация, которая была создана после открытия наследства. Самих наследников в завещании указывает наследодатель, при том либо создавая список наследников, либо исключаяиз полного списка некоторые лица. Однако существуют случаи, когда для получения наследства наследники прибегают к правонарушениям. В таком случае в законодательстве предусмотрены особые нормы так называемых «недостойных наследников». Такие лица не имеют прав нанаследство, как по закону, так и по завещанию, что обеспечивает защиту интересов наследователя и превенцию возможных правонарушений.

Статья 1045. Устранение от наследования недостойных наследников

1. Не имеют права наследовать ни по завещанию, ни по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель составил завещание уже после совершения покушения на его жизнь.

2. Не имеют права наследовать ни по завещанию, ни по закону также лица, которые умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.

3. Не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

4. Обстоятельства, служащие основанием для устранения от наследования недостойных наследников, устанавливаются судом.

4-1. Лицо, не имеющее права наследовать или устраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, необоснованно полученное им из состава наследства.

При невозможности возврата наследственного имущества недостойный наследник обязан возместить его рыночную стоимость.

5. Правила настоящей статьи применяются также и к завещательному отказу (статья 1057 настоящего Кодекса).

В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказ получателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы или оказанной ему услуги.

6. Правила настоящей статьи распространяются на всех наследников, в том числе и на имеющих право на обязательную долю.

Стоит заметить, что некоторые действия могут быть совершены по причине неосторожных действий наследника. Если доказано отсутствие злого умысла наследника, то он все еще имеет право претендовать на наследство. То есть противоправные действия должны нести под собой обязательный мотив или умысел, чтобы лишить человека прав на наследство. Покушение на правонарушение, как и само правонарушение, служит основанием для признания наследника недостойным. Все эти обстоятельства обязательно должны пройти через решение суда. Стоит также отметить, что у недостойного наследника имеется право на реабилитацию и восстановления его статуса. Данная пометка должнауказываться в завещании. Даже если действия наследника признаны противоправными, то он все еще сохраняет права на наследство, если таково желание наследователя. Если после того как в судебном порядке будет установлена противоправность поведения лица и корыстная направленность его действий, а наследодатель все же завещает ему свое имущество, то такое лицо может призываться к наследованию. Родители, которые лишены родительских прав, тоже не имеют прав на наследство, что прописано в ст.1045 п.3 Гражданского кодекса РК.

В соответствии со ст.1040 п.1 ГК РК в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. Что же считается имуществом?Имуществом считается: деньги, ценные бумаги, недвижимость и многое другое содержимое обширного списка. Не все может передаваться понаследству, именно поэтому в ст.1040 п.2 ГК РК прописано, что в состав наследства не входит все то, что непосредственно связано с личностью наследователя.

Статья 1040. Состав наследства

2. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1) права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором;

2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3) права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств;

4) права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании трудового законодательства Республики Казахстан и законов Республики Казахстан в сфере социального обеспечения;

5) личные неимущественные права, не связанные с имущественными, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

Конкретно в данном случае свобода наследования ограничивается, так как неважно что именно указал наследователь в своем завещании. Если в нем указаны названные пункты, то запрет все еще остается в силе.

Главное в наследовании – универсальное правопреемство. Любое наслественное имущество передается наследникам в неизменном виде, т.е. в том виде, в котором оно находилось в момент принадлежности к умершему. Любые обязанности и права не меняются. Интересно то, что нельзя унаследовать только определенные права или обязанности по выбору, так как в наследство включаются и задолжности наследователя.

Для начала любого правоотношения и для его возникновения нужны определенные обстоятельства, которые именуются юридическими фактами. В случае наследственных правоотношений таковым является смерть наследодателя. В Гражданском кодексе смертью считается прекращение гражданской правоспособности гражданина. Именно поэтому суд может объявить человека умершим, если о гражданине нет информации уже 3 года, при условии, что гражданин пропал без вести при обстоятельствах, мало связуемых с жизнью, то человек считается умершим через полгода. Люди, которые участвовали в военных действиях и военнослужащие могут считаться умершими спустя два года после прекращения военных действий. Само объявление о смерти сопоставлется с естественной смертью и подобное решение может вынести только суд. Объявление гражданина умершим приравнивается к естественной смерти и поэтому влечет за собой те же правовые последствия, в частности отношения по наследованию. Однако существует вероятность обнаружения пропавшего или считавшегося погибшим. В этом случае суд отменяет все принятые решения, и имущество возвращается владельцу, что прописано в ст.32 ГК РК. Гражданин имеет полное право потребовать возврата всего, перешедшего по наследству, имущества. Если же имущества уже нет или оно продано/утеряно, то наследник обязан возвратить это имущество или возместить стоимость этого имущества. Но это только при условии, что суд доказал не информированность наследника о жизни наследователя. Если же имущество перешло в руки государства и уже было реализовано, то наследователю возвращается денежный эквивалент реализации.

Также крайне важен момент смерти наследователя, так как суду необходимо знать конкретное время начала процедуры наследования. Существует отдельная статья для регулирования этого вопроса:

Статья 1042 ГК РК. Открытие наследства

1. Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его умершим.

2. Временем открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.

3. Если в один и тот же день умерли лица, которые вправе были наследовать один после другого, они признаются умершими одновременно и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

Чтобы доказать смерть гражданина, необходим документ, подтверждающий это – свидетельство о смерти, которое выдается ЗАГС-ом. Однако объявление смерти гражданина все еще остается за судом, потому такое решение не может приниматься нотариусом. Это решение необходимо для регистрации гражданина как умершегов органах ЗАГС-а.В этой же статье в третьем пункте говорится о том, что если граждане умерли в один и тот же день и могли наследовать один после другого, то их считают одновременно умершими и процедура наследования начинается для обоих, что значит призыв к наследованию наследников с каждой стороны. При том момент смерти не обязательно должен быть абсолютно одинаков для обоих граждан. Они считаются одновременно умершими, даже если разница во времени между их смертями составляет несколько часов.

Не меньшую значимость также играет место открытия наследства. В 1043 статье Гражданского кодекса РК под местом открытия наследства подразумевается последнее место жительства гражданина. В том случае, если место жительства не известно, то выбирают место, в котором находится большая часть имущества умершего.

Согласно ст. 16 ГК местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов.

Стоит учитывать, что место смерти гражданина не всегда может совпадать с местом его фактического проживания или прописки. Имеется ввиду то, что смерть может крайне внезапно наступить в абсолютно любом месте. Например в больнице, на дороге или даже высоко в горах. Если человек военнослужащий или студент высшего учебного заведения/колледжа, то открытие наследства происходит там, где гражданин проживали до поступления наармейскую службу или учебное заведение. Если человек проводил жизнь в местах лишения свободы, то наследство открывается в том месте, где человек проживал до попадания в тюрьму. В случае, когда местонахождение наследователя не известно, то местом открытия наследства считается место, где сосредоточено его наследство (дом, квартира, автомобиль и др.). Все эти данные подтверждаются нотариусом. Рассматривая такие заявления, суд вправе принимать во внимание не только письменные доказательства, но и свидетельские показания.

Отличие между наследованием по закону и наследованием по завещанию является наличие того самого завещания. Наследованием по закону также может считаться случай, когда завещание посчитали недействительным по причине отказа наследников или когда всех наследников посчитали недостойными.

Однако существуют случаи и комбинированного наследования. Такое происходит тогда, когда наследователь в завещании указал не все свое имущество. В таком случае остальное имущество распределяется по закону.

1.2 Понятие и содержание наследования по завещанию

Завещание не является обязательным, но такое право есть у каждого гражданина. Если же завещание не было написано, то дальнейшее наследование идет по закону. Наследственное право основывается на принципе свободы завещания. Для гарантии защиты частной собственности необходимо законодательно закрепить возможность распоряжения своим имуществом даже после смерти. Именно завещание дает возможность самому гражданину определить судьбу своего имущества. Что самое интересное, распоряжаться можно не только уже нажитым имуществом, но и те имуществом, которое может появиться в будущем.

Завещание может быть составлено в любой момент жизни человека. Единственное требование, которое устанавливает закон, относиться к дееспособности завещателя. В силу ст. 1046 п.1-1: «Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме». Гражданское законодательство предусматривает несколько оснований приобретения полной дееспособности:

- по общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном объеме автоматически с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста (ст.17 п.1 ГК РК);

- в случае, когда законодательными актами допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 17 п.2 ГК РК);

- Несовершеннолетний, который по достижению 16 лет занимается собственным бизнесом или же работает на условиях трудового договора (все это с разрешения родителей, попечителя или усыновителей).

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия по решению суда. (ст.22-1 ГК РК).

Однако, даже если человек является совершеннолетним, то он не всегда может составить завещание в силу своей недееспособности:

1) Признание недееспособным - это гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. (ст.26 ГК РК);

2) Ограниченным в дееспособности - это гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан(ст.27 ГК РК).

Наследователь имеет право на то, чтобы распоряжаться только частью имущества. Завещание может быть написано не в количестве одного экземпляра, а в количестве нескольких, каждый из которых предусматривает условия для каждой конкретной вещи или имущества. Однако для исключения ошибок и противоречий все же стоит писать одно единое завещание, в котором указано все имущество сразу.

Завещатель имеет полное право распределять имущество по своему усмотрению как одному лицу, так и нескольким лицам. Если наследников больше одного, то должна прописываться доля каждого в этом завещании во избежание возникновения споров о доле в завещании. Например, в виде доли, дроби или процентов. Если таковые не были указаны, то имущество высчитывается равными долями на каждого наследника.Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный наследник, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя, назначить другого наследника (ст.1048 ГК РК). Данный случай тоже предусмотрен законодательством и именуется подназначением наследника. Если вкратце передать смысл этого словосочетания, то это ничто иное как «запасной наследник».

Любое завещание обязательно должно быть в письменном виде и подтверждено нотариусом, так как устное завещание не имеет никакой силы. Это сделано для того, чтобы предотвратить фальсификацию и разногласия со стороны наследников.В соответствии с законом завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом [8].

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст.1052 ГКРК:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих больниц, санаториев, иных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами, главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

3) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Республики Казахстан, удостоверенные капитанами этих судов;

4) завещания граждан, находящихся в разведочных и других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариусов и должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и заведений;

6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Заполнение завещания и его составление обязательно проходит при должностном лице, который удостоверяет данное завещание. А также при обязательном свидетеле, который также оставляет подпись на завещании.Один экземпляр по закону о нотариате передается самому нотариусу. Однако не каждый способен быть свидетелем и в Гражданском кодексе прописаны виды лиц, которые свидетелями быть не могут.

Такими лицами являются:

1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его супруг, его дети, родители, внуки и правнуки, а также наследники завещателя по закону;

3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;

4) неграмотные и другие лица, не способные прочитать завещание;

5) лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний.

Присутствие свидетелей сводиться к удостоверению фактов, касающихся совершения завещания, например состояние завещателя, подлинности завещания и т.д. Завещатель самостоятельно выбирает свидетелей из числа лиц, которым он доверяет.

В данном случае нотариус, помимо его основных обязанностей, не имеет право вмешиваться в составление завещания, удостоверять его от себя или от родственников. Завещание составляется конкретно собственником имущества или нотариусом с его слов, при этом обязательно фиксируется место и время создания завещания. Время указывают для того, чтобы предотвратить противоречия. Существуют ситуации, в которых составляется несколько завещаний и при этом эти завещания либо противоречат друг другу, либо друг друга взаимоисключают. В таком случае встает вопрос, какому верить и ответом на этот вопрос может послужить временной отрезок составления завещания.

Пунктом 1 ст. 1051 ГК установлено правило, допускающее использование нотариусом при составлении завещания общепринятых технических средств (пишущих машинок, персональных компьютеров и т.д.). Не допускается закрепление воли лица нааудио- или видеоносителях, поскольку такой способ фиксации противоречит требованиям закона о письменной форме. В тексте же могут быть закрашены слова, перечеркнутые фразы и многие другие исправления, что обязывает нотариуса не подтверждать подобные завещания по причине их сомнительной достоверности.

К тексту завещания предъявляются требования по части ясности и четкости написанного. То есть цифры должны указываться письменно. Все имена, фамилии и отчества должны указываться не инициалами, а в полном виде. Если же все оформляется на юридическое лицо, то должно присутствовать полное наименование и юридический адрес. Если завещание составлено неверно, то оно подлежит исправлению и переписыванию.

Закон допускает, что завещание может быть подписано не лично завещателем, а по его просьбе другим лицом - рукоприкладчиком. Это исключение возможно в соответствии со ст.1050 п.3. Ежели завещатель в следствие физических изъянов, хвори либо неграмотности не имеет возможности своими руками подписать завещание, оно по его пожеланию может быть подписано в пребывании нотариуса или же другого лица, подтверждающего завещание, иным гражданином с указанием первопричин, в следствие которых завещатель не имел возможности подписать завещание своими руками. Подпись другого лица вместо завещателя в иных вариантах тянет недействительность завещания. Завещатель имеет право избрать в виде рукоприкладчика по собственному усмотрению любе лицо, помимо тех, кто в следствие ограничений закона выступать в этом качестве не имеет возможности. Список таковых людей стопроцентно схож с теми, кто не имеет возможности быть очевидцем при удостоверении завещания. Рукоприкладчик подписывает завещание непременно в пребывании нотариуса, где указываются предпосылки, по коим завещатель не имел возможности подписать своими руками, а еще ФИО и место жительства гражданина, который поставил подпись в завещании. Все эти данные вводятся в текст завещания из удостоверения личности или паспорта. Все те же самые правила устанавливаются для абсолютно всех лиц, которые участвовали в процессе.

Завещание составляется, подписывается и удостоверятся в двух экземплярах. Один экземпляр передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы. Пунктом 4 ст. 1051 ГК вводится понятие секретного завещания, новое для нашего законодательства. Содержание секретного завещания известно только лицу, его составившему. Никто не праве знакомиться с содержанием такого завещания.

 

1.3 Понятие и содержание наследования по закону

В данном пункте, как и в наследовании по закону к числу важнейших факторов определения относится родственная связь. В гражданском кодексе РК уже определено понятие родственной связи и к ней относятся лица, находящиеся в кровной связи с завещателем. При этом существуют лица более близкие завещателю, то есть прямые родственники. Такое определение дано количеством рождений, которое происходило относительно наследователя. Люди в пределах одного радиуса наследования получают равные доли от самого наследства.

Очередность наследования выражается в том, что каждая последующая очередь наследников по закону призывается к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди [3].

В первую очередь учитываются дети завещателя, как наиболее близкие родственники, супруг(супруга) и родители. Внуки же относятся к более дальним родственникам. Даже если существуют дети, родит<



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2023-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: