ИСТОЧНИКИ ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА




 

Теория права понимает под источником права объективную форму выражения правовой нормы. Мировой юридической науке известно несколько групп источников права. В зависимости от традиционного уклада и правовой системы основная масса правовых норм находит то или иное выражение. Наиболее характерными источниками являются: нормативно-правовой акт – закон в широком смысле, нормативный договор, судебный прецедент, правовой обычай, религиозные книги, правовая доктрина – труды общепризнанных учёных-юристов. Сразу отметим, что прецеденты, правовая доктрина и религиозные книги в России к источникам права не относятся.

Международные договоры, как особый источник права, это соглашения между государствами. Такие соглашения заключаются представителями государств на основе общих принципов международного публичного права и в рамках обычаев международных отношений. Среди этих принципов важную роль играет принцип суверенного равенства государств, принцип уважения прав и свобод человека и гражданина. Правовые принципы целым рядом исследователей относятся к числу источников права.

Правовой обычай представляет собой обычную для субъектов права модель поведения, который имеет определённое юридическое содержание, то есть обладает признаком нормативности, а так же может быть признан судебными инстанциями. Обычай это сложившееся общепринятое правило поведения. Обычай в международном праве должен быть признан государствами. Обычай по определению англичан это такое правило поведения, которое известно всем с незапамятных времён. В общих чертах обычай представляет именно такое общеизвестное правило. В России обычай применим только в коммерческих, деловых отношениях и то только в случае отсутствия правовой нормы применимой к спорному правоотношению – то есть наличия пробела в законодательстве.

Судебный прецедент представляет собой решение суда по отдельно взятому делу. Обобщение судебной практики представляет собой свод прецедентов, объединённых управомоченным на то государственным органом, в единый источник права. Труды юристов – это научные работы авторитетных правоведов, разъясняющие положения и нормы права. Нормативные договоры это соглашения между органами государственной власти. При заключении нормативного договора один действующий в пределах своих властных полномочий государственный орган, в рамках законодательно установленной обязанности по согласованию своих действий с другим властным органам, прибегает в ходе своей управленческой деятельности к изданию совместного согласованного нормативного акта управления, который и именуется нормативный договор. Такие договоры имеют место, как правило, между государственными органами различного уровня.

В РФ основным источником права, как и в большинстве стран Романо-германской правовой системы, является нормативно-правовой акт, иначе называемый законом в широком смысле. В узком смысле термин закон означает особый уровень нормативных актов, которые принимаются законодательной властью страны. Кроме нормативных актов в РФ источниками права официально признаны международные соглашения, нормативные договоры, например договоры о разграничении предметов ведения между властными структурами, правовые обычаи в форме обычаев делового оборота.

Нормативно-правовой акт представляет собой документ, принятый в установленном законом порядке содержащий нормы права, рассчитанный на многократное применение по отношению к неопределённому кругу лиц.

Характеризуя по юридической силе федеральное законодательство, следует отметить, что наивысшую юридическую силу имеет Конституция РФ 1993 года. Основной закон страны определяет политический строй РФ, закрепляет правовое положение граждан РФ. Следующий уровень образуют Федеральные конституционные законы РФ – это законы, на которые прямо указывает конституция, и которые принимаются в особом порядке. Данные законы фактически являются неотъемлемой частью конституции, и также закрепляют основы конституционного строя России.

Следующую ступень по юридической силе составляют кодифицированные отраслевые нормативные акты – документы высокой степени систематизации - кодексы. Практически каждая из выделенных выше отраслей права имеет свой кодифицированный акт, который отражает принципы и наиболее важные институты своей отрасли. Для уголовного права – это Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 1996 года, для уголовно процессуального права – это УПК РФ 2002 года, и так по каждой отрасли права, для гражданско-процессуального – это ГПК РФ от 2003 года, для трудового права – это Трудовой кодекс 2001 года.

Далее следует основная масса федеральных законов (ФЗ) равных между собой по юридической силе.

Отдельные вопросы, связанные с правовым регулированием информационного пространства в РФ решаются на уровне подзаконных актов. Следует помнить, что Указы президента РФ, Постановления Правительства РФ, распоряжения министерств и ведомств, информационные письма действуют только при условии их непротиворечивости федеральным законам.

ПРАВООТНОШЕНИЕ

Под правоотношением в юридической науке понимается особое общественное отношение, урегулированное нормой права. Классификация правоотношений производится в зависимости от их отраслевой принадлежности. Выделяют гражданско-правовые отношения, уголовно-правовые отношения и так далее. Результатом правоотношения всегда является изменение комплекса субъективных прав участников правоотношения.

Структура правоотношения складывается из ряда элементов: юридического факта, субъектов, объектов и содержания правоотношения. Неправомерные действия подразделяются на преступления, административные проступки, дисциплинарные проступки и деликты – гражданские правонарушения, в зависимости от того норму, какой отраслевой принадлежности нарушает то или иное неправомерное действие.

Сделки отличаются от административных актов тем, что являются юридическими фактами частного права, действиями, основанными на свободной воле сторон, а административный акт это властное предписание органа государственной власти в пределах его компетенции.

Субъекты правовых отношений – это социально-правовые единицы, между которыми складываются отношения, то есть это лица наделённые правами и обязанностями, это непосредственные участники правоотношения. Субъектами правоотношений могут быть:

− граждане;

− юридические лица;

− государственные и муниципальные образования.

Физические лица это всегда только люди, они с правой точки зрения характеризуются правоспособностью и дееспособностью.

Юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации всегда полностью правосубъектны, то есть они всегда обладают правоспособностью и дееспособностью в полной мере. Под юридическим лицом понимается организация, выступающая в гражданском обороте под собственным именем, имеющая на праве собственности или иных правах имущество, и может быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не имеет значения ни то, насколько жизнеспособным является ребенок, ни то насколько адекватным является гражданин. В любом случае любой человек обладает гражданской правоспособностью. Не имеет никакой юридической силы полный или частичный отказ гражданина от правоспособности.

Дееспособность граждан (физических лиц) — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Смысл категории «дееспособность» заключается в том, что только при ее наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном обороте лично, без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая доверенности и т. д. Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособности, то есть способности самому нести ответственность за неправомерные действия.

Виды дееспособности. Закон устанавливает следующие виды:

− полная дееспособность;

− частичная дееспособность малолетних детей;

− ограниченная дееспособность.

Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае:

− если он не достиг 6 лет;

− если он страдает психическим заболеванием и признан недееспособным по решению суда с обязательным участием прокурора в процессе.

Полная дееспособность, т. е. способность своими действиями приобретать и осуществлять любые, не запрещенные законом, права и принимать и исполнять любые, не запрещенные законом, обязанности возникает при достижении лицом 18-летнего возраста.

Закон предусматривает два исключения из этого правила:

1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения им 18-летнего возраста в случае вступления в брак. Дело в том, что местные органы власти при наличии уважительных причин могут снизить брачный возраст на два года и более. Приобретенная в результате брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 18 лет.

2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае эмансипации, то есть объявления несовершеннолетнего лица достигшего 16 лет полностью дееспособным если:

- он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью;

- эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.

Частичной дееспособностью обладают малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Частичная дееспособность означает, что гражданин может приобретать, осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности. Все остальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их родители, усыновители, опекуны.

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать:

− мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хлеба, молока и т. п.);

− сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, принятие некрупного подарка и т. п.);

− сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями (усыновителями, опекунами) для определенной цели или для свободного распоряжения.

Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего за причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.

Ограниченной дееспособностью обладают несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

Лица указанной категории вправе:

− самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;

− осуществлять авторские и изобретательские права (например, заключать авторские договоры, подавать заявку на патент и т. п.);

− вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться таким вкладом. Если вклад внесен на имя несовершеннолетнего другим лицом, то распоряжаться им несовершеннолетний сможет только с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителей;

− с 16 лет несовершеннолетний вправе быть членом кооператива;

− кроме того, несовершеннолетний может совершать все сделки, предусмотренные для малолетнего.

Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершает сам, но с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителя).

Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина права совершать сделки (за исключением мелких бытовых), а также права получать и распоряжаться заработком и иными доходами.

Различают две разновидности ограничений дееспособности.

1. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, другими доходами: так бывает, когда неправильные действия несовершеннолетнего вредят его развитию и воспитанию (например, при пристрастии к спиртным напиткам и т. п.).

2. Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами.

Устанавливается судом в случае, если такое злоупотребление ставит семью в тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме мелких бытовых, такой гражданин может совершать только с согласия попечителя. Однако он во всех случаях самостоятельно несет полную имущественную ответственность. Полностью недееспособными признаются:

− - малолетние в возрасте до 6 лет;

− - лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, когда они вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими. Сам факт наличия у лица психического расстройства, будучи даже подтвержденным заключением психиатрического лечебного учреждения, не влечет автоматической недееспособности. Для этого необходимо вступившее в силу решение суда. Сделки за полностью недееспособных заключаются их опекунами от имени подопечных.

 

1.6 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

Юридическая ответственность является следствием совершения лицом противоправного действия при условии наличия у правонарушителя дееспособности, причинной связи между деянием и вредоносными последствиями. Для привлечения к ответственности, по общему правилу, требуется вина правонарушителя. Характеристика деяния, как способного повлечь за собой правовую ответственность, связана, с наличием в действиях лица состава правового нарушения. Состав правового нарушения представляет собой юридическую характеристику противоправного деяния, состоящую из объекта, субъекта, объективной стороны и субъективной стороны.

Объект правового нарушения это тот общественный интерес, против которого посягательство направлено. Объекты правового нарушения, как правило, содержатся в диспозиции положений правовых норм. Объектами могут быть жизнь, здоровье, собственность, безопасность и т.д.

Субъект – это лицо совершающее правонарушение. Правонарушитель должен обладать деликтоспособностью, то есть способностью нести ответственность за свои действия. Состав правонарушения требует наличие у правонарушителя надлежащего состояния дееспособности и достижения определённого возраста. Деликтоспособность может так же отсутствовать ввиду наличия у лица совершающего правонарушение психических расстройств.

Объективная сторона – это само противоправное действие, последствия данного действия и причинная связь между действием и последствием. Противоправное действие именуется, как правило, деянием, поскольку может быть на практике выражено, как в собственно действии, так и в противоправном бездействии. Бездействие является противоправным только тогда, когда субъект был обязан по закону действовать в сложившейся ситуации.

Причинная связь между противоправным действием и общественно опасных последствием имеет место при выполнении двух условий, во-первых, последствие не наступило бы не будь совершено противоправное действие, а во-вторых, между противоправным действие и последствием нет других юридически значимых фактов, прежде всего других противоправных действий и случая. Случай, как случайное событие, это такое обстоятельство которое невозможно предвидеть при обычной осмотрительности.

Субъективная сторона правонарушения образуется такими характеристиками как мотив правонарушителя и вина преступника. Мотив это обстоятельство, которое побудило психологически к правонарушению. Мотив это корысть, месть, личная неприязнь, хулиганство и т.д. Вина это субъективное отношение лица к действию, как к порицаемому в обществе. Чувство вины, это осознание того, что собственное поведение отрицательно оценивается окружающими, вызывает у них негативную реакцию, порицание, причиняет им страдание или иной вред, а равно может быть выражено в недостаточной заботе и осторожности по отношению к чужому охраняемому законом интересу. Виновность может выражаться в страхе перед обществом, раскаянии, радости от полученной вследствие правонарушения выгоды, чувства отмщения, любых иных неординарных психологических ощущениях вызванных запрещённым законом действием.

В этом смысле невиновное лицо не только не стремится скрыть собственное деяние, но, и озадачено любыми вредными его последствиями, критически оценивает собственные действия, и при этом не осознавало противоправности своих действий в силу опровержения презумпции знания закона или иных индивидуальных юридически значимых особенностях.

Если хотя бы одного из элементов состава правонарушения нет, то отсутствует и само правонарушение. Так, например, убийство совершённое двенадцатилетним подростком не является юридически убийством, поскольку двенадцатилетний не имеет деликтоспособности. Преступление в данном случае, скорее всего, имеет место быть, однако его субъектом является взрослый обязанный осуществлять надсмотр за действиями несовершеннолетнего, вина опекуна выражается в недосмотре за поведение подопечного, и соответственно именно опекун и будет нести ответственность, однако только в объёме, обусловленном собственной виной.

Виды ответственности зависят от сферы, в которой совершено правонарушение и выделяются:

1) Уголовная ответственность, которая воздействует на личность правонарушителя через ограничение его личных прав и свобод.

2) Административная ответственность, которая воздействует на личность правонарушителя через штрафные санкции имущественного характера.

3) Гражданская правовая ответственность, которая воздействует непосредственно на имущественное благосостояние правонарушителя.

4) Дисциплинарная ответственность, которая имеет место в трудовых и служебных отношениях воздействует на отношение человека к своим служебным обязанностям через совокупность имущественных и морально-социальных механизмов.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-01-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: