Право собственности юр. лиц относится к частной форме собственности. Юр. лица, за исключением унитарных предприятий и учреждений, являются единственными собственниками своего имущества. Это значит, что никакой собственности у учредителей (участников) юр. лица на его имущество по общему правилу не возникает. Они имеют только право собственности на свои доли в уставном капитале юр. лица или на его акции.
Право собственности юр. лиц в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих три полномочия собственника. Эти нормы образуют институт права собственности юр. лиц.
Право собственности юр. лиц в субъективном смысле – предусмотренную законом возможность юр. лиц своими действиями осуществлять три полномочия собственника.
К субъектам права частной собственности относятся коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, гос. и муниципальные унитарные предприятия), кооперативные организации (производственные и потребительские кооперативы), некоммерческие организации (фонды, учреждения, ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, гос. корпорации, товарищества собственников жилья и др.).
Объектом права собственности юр. лиц может быть любое имущество, за исключением того, которое по закону может быть только в гос. или муницип. собственности. Особое положение занимает имущество религиозных организаций. Эти организации являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. При ликвидации такой организации имущество не возвращается их учредителям, поскольку они перестают быть его собственниками в момент передачи другим организациям.
|
Имущество юр. лиц, приобретенное незаконно, должно быть отчуждено собственником в течение одного года. Это положение распространяется и на другие субъекты ГП. Имущество юр. лиц делится на основные и оборотные средства и подлежит бухгалтерскому учету юр. лица.
Основаниями приобретения и прекращения права собственности юр. лиц являются общие основания приобретения права собственности, предусмотренные ГК РФ. Однако законом могут устанавливаться и иные способы формирования собственности, напр., собственность благотворительных организаций может формироваться за счет благотворительных пожертвований, средств, поступивших из гос.го и местного бюджетов.
Особенности прекращения права собственности юр. лиц связаны с их ликвидацией, реорганизацией, либо выходом участников. В качестве особого основания прекращения права собственности хозяйственного общества может быть назван выдел в натуре доли участника ООО при его решении о выходе из общества.
Особенности права собственности юр. лиц. 1. Объем полномочий юр. лица как собственника своего имущества зависит от того, является оно коммерческим или некоммерческим (у коммерческих организаций объем полномочий больше, чем некоммерческих, т. к. они обладают общей правоспособностью). 2. Юр. лица, собственники своего имущества, осуществляют полномочия собственников в процессе деятельности их органов (общего собрания, дирекции и т. п.). 3. Собственники юр. лица сами определяют пределы своих полномочий, устанавливая их в учредительных документах. 4. Учредители юр. лиц – собственников имущества – не имеют вещного права на имущество этих юр. лиц. 5. Для различных организационно-правовых форм юр. лиц.
|
В собственности юр.лица находится имущество, переданное ему в качестве вклада (взноса) его учредителями, и имущество приобретенное произведенное юр. лицом в процессе его деятельности. Что немаловажно, учредители теряют право собственности на имущество, внесенное в уставной (складочный) капитал с момента гос. регистрации юр. лица. По общему правилу, юр. лицо осуществляет данное право по своему усмотрению. Прежде всего, оно выражается в праве беспрепятственно совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие законодательству. Ограничения его права также могут быть установлены только законом. Однако, из этого правила есть исключения. Напр., некоммерческие организации наделены специальной правоспособностью, что накладывает на них определенный отпечаток - они в большей степени ограничены в осуществлении правомочий собственника, ведь согласно ст. 213 ГК РФ такие организации вправе использовать свое имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Как показывает практика, полномочия собственника юр. лица осуществляют через свои органы.
63. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.
Хозяйственные общества и товарищества являются организационно-правовой формой добровольного объединения имущества субъектами ГП для хозяйственной (коммерческой) деятельности. Будучи самостоятельными юр. лицами, названные организации хотя и строят деятельность на началах членства участников, но являются едиными собственниками принадлежащего им имущества. Поэтому право собственности хозяйственных обществ и товариществ закрепляет принадлежность материальных благ (имущества) данным юр. лицам, а не их учредителям или участникам.
|
Субъектами права собственности хозяйственных обществ и товариществ являются только сами юр. лица. Отношения общей долевой собственности участников складываются лишь в простом товариществе, которое, однако, не становится правосубьектным образованием (юр. лицом), а представляет собой договор о совместной хозяйственной деятельности.
Объекты права собственности хозяйственных обществ и товариществ. Имущество хозяйственных обществ и товариществ складывается из двух основных источников: вкладов участников и полученных самим юр. лицом продукции, доходов и иного имущества (а также из имущества, полученного по другим допускаемым законом основаниям).
Возможность добровольного объединения свободных денежных средств и другого имущества, принадлежащего отдельным лицам, для создания ими нового субъекта хозяйственной деятельности и составляет основную черту данных отношений.
Порядок объединения (концентрации) имущества и характер отв-ти (а точнее - риска) участников позволяет выделять различные разновидности указанных организаций. В одних случаях такая концентрация происходит путем выпуска оборотных ценных бумаг (акций), в других - с помощью объединения конкретного имущества; иногда участники товарищества сами осуществляют коммерческую деятельность и рискуют всем или частью собственного имущества (в полных и коммандитных товариществах и обществах с дополнительной отв-тью), а иногда их участие (и риск) ограничивается имущественным вкладом в общую организацию (в акционерном обществе или обществе с ограниченной отв-тью).
Однако во всех без исключения случаях именно хоз. общество или товарищество как целое становится единым собственником переданного ему участниками имущества, а также имущества, полученного в результате хозяйственной деятельности и по иным законным основаниям. Участники такой организации приобретают лишь обязательственное право требования выплаты причитающейся им части дохода (а также право на участие в управлении делами товарищества и на долю в имуществе, оставшемся после его ликвидации,- "ликвидационную квоту"). Иначе говоря, субъектом присвоения здесь, как и в других отношениях коллективной собственности, выступает коллектив в целом, но не каждый его участник.
Но юр. основания (титулы) их прав различны: общая организация получает право собственности на объединенное имущество, дающее ей возможность свободного хозяйствования (предпринимательства) и получения прибыли, а ее члены сохраняют только обязательственное право требования (процента от дохода), иногда воплощенное в ценной бумаге (акции, облигации).
В качестве вклада участника хозяйственного общества и товарищества могут выступать: имущество в натуре (здания, сооружения, оборудование, сырье, материалы и т.д.), денежные средства и ценные бумаги (в российской или иностранной валюте), права пользования (напр., земельным участком, водой, другими природными ресурсами) и другие имущественные права (напр., право на использование изобретения, иного технического новшества или секрета производства ("ноу-хау"), товарного знака, промышленного образца и т.п.).
Имущество, находящееся в собственности любого хозяйственного общества и товарищества, разделяется на различные фонды. В обязательном порядке образуются уставной и резервный (страховой) фонды. При этом законодательство определяет их минимально необходимый размер, причем для резервного фонда — обычно в процентах к уставному фонду (и обязывает производить в него отчисления не ниже установленного минимального размера до достижения предусмотренного учредительными документами объема). Остальные фонды образуются в порядке, размерах и видах, определяемых самим обществом (товариществом),- в его конкретном уставе или по решению его членов (товарищей).
Уставной фонд распределяется на доли (паи, вклады) участников. В соответствии с ними в дальнейшем распределяются прибыли и убытки. Такие доли отчуждаемы и могут в установленном законом и уставом общества (товарищества) порядке переходить к другим лицам, а иногда -и к самому обществу.
В акционерных обществах выраженные в акциях доли отчуждаются, в принципе, свободно (но не могут быть истребованы от самого общества). В обществе с ограниченной отв-тью, как и в большинстве других хозяйственных товариществ, остающиеся участники получают преимущественное право на приобретение доли (пая) выходящего участника. Устав товарищества может предусматривать и запрет передачи доли участника третьим лицам, не являющимся членами данного товарищества или общества.
Если доля выходящего участника приобретена самим обществом, то оно должно в установленный срок (не более года) передать ее другим участникам или третьим лицам. Следует учесть, что при выходе из общества (товарищества) участнику обычно выплачивается лишь стоимость части имущества, пропорциональная его доле в уставном фонде (и причитающаяся часть прибыли). Вклад в натуральной форме может быть получен лишь с согласия общества (товарищества).
Хоз. общество и товарищество имеет самостоятельный баланс и обязано вести учет и ревизию финансово-хозяйственной деятельности. При его ликвидации имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами (в том числе с держателями облигаций общества или товарищества), распродается и наряду с другими оставшимися денежными средствами распределяется ликвидационной комиссией между участниками, обычно пропорционально их долям (вкладам).
64. Субъекты, объекты и содержание права гос. собственности.
65. Право муницип. собственности (понятие, субъекты, объекты, содержание).
66. Приватизация публичного имущества: понятие, значение, способы приватизации.
67. Право собственности производственных и потребительских кооперативов.
68. Право собственности некоммерческих организаций.
69. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения.
70. Понятие и содержание права общей долевой собственности.
71. Понятие и основания возникновения общей собственности.
72. Понятие и основные категории наследственного права.
73. Наследование по завещанию.
Согласно норме п. 1 ст. 1111 ГК наследование может осуществляться как по завещанию, так и по закону. В настоящее время приоритет отдается наследованию по завещанию, поскольку оно в большей мере соответствует условиям рыночной экономики, предполагающей максимальную свободу распоряжения гражданами принадлежащими им имущественными правами.
Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти, определяющее дальнейшую принадлежность его имущества, сделанное в предусмотренной законом форме. Завещание – единственная допустимая форма распоряжения имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1118 ГК). По своей юр. природе оно представляет собой одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК). Завещание должно быть выражением личной воли завещателя, поскольку непосредственно связано с его личностью. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (п. 3 и 4 ст. 1118 ГК). Завещание может быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК).
Закон устанавливает свободу завещания. Согласно ст. 1119 ГК завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК. Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).
Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК).
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Закон предусматривает также возможность подназначения наследника, т.е. указания в завещании другого наследника завещателем на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону не примет наследство по каким-либо причинам либо откажется от него, а также если он не получит наследство как недостойный наследник (ст. 1121 ГК).
По общему правилу завещание должно быть совершено в нотариальной форме. При этом завещание может удостоверяться как нотариусом, так и лицами, которым в соответствующих случаях предоставлено право совершения нотариальных действий: должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ (абз. 1 п. 1 ст. 1124, п. 7 ст. 1125 ГК).
К нотариально удостоверенным приравниваются завещания определенных категорий граждан (находящихся на излечении в лечебных учреждениях, на судах во время плавания и др.), удостоверенные лицами, указанными в п. 1 ст. 1127 ГК.
Весьма важное значение для действительности завещания имеет соблюдение правил его оформления, которое в настоящее время подробно регламентировано ГК.
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса.
В соответствии с нормами ГК при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Закон (п. 2 ст. 1124 ГК) определяет круг лиц, которые не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя.
Закон устанавливает обязательность соблюдения тайны завещания (ст. 1123 ГК).
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю нормы о праве на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК) и сделать надпись об этом на завещании (ст. 1125 ГК). На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК (п. 4 ст. 1124 ГК).
Действующим законодательством впервые предусмотрена возможность составления закрытого завещания. Процедура совершения и оглашения закрытого завещания подробно регламентирована ст. 1126 ГК.
Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть завещаны гражданином в общем порядке (ст. 1124 – 1127 ГК) либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Поскольку, в отличие от ранее действовавшего законодательства, в новом ГК рассматриваемое распоряжение признается завещательным, права на денежные средства, в отношении которых оно совершено, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК.
Несоблюдение установленных ГК правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК).
Впервые действующим гражданским законодательством установлены правила о завещании в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 ГК гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с нормами ст. 1124 – 1128 ГК, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Такое изложение гражданином последней воли признается его завещанием, если завещатель собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание, в присутствии двух свидетелей. Завещание, совершенное в указанных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной ст. 1124 – 1128 ГК.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах в порядке особого производства. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Действующее законодательство предусматривает возможность установления завещателем в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательного отказа, т.е. возложения на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен непосредственно в завещании. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
В соответствии с условиями завещательного отказа завещатель может быть обязан передать отказополучателю в собственность или в пользование вещь, входящую в состав наследства, приобрести для отказополучателя и передать ему иное имущество, выполнить для него определенную работу или оказать ему конкретную услугу и т.п.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако закон предусматривает возможность подназначения отказополучателя (ст. 1137 ГК).
Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право на данный отказ не зависит от его права принять наследство или отказаться от него (ст. 1160 ГК).
От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение (ст. 1139 ГК). Последнее представляет собой возложение на наследника по завещанию или по закону совершения какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Новой для нашего законодательства является норма, согласно которой завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1133 ГК). В соответствии со ст. 1134 ГК завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
74. Наследование по закону.
Действующим ГК значительно расширен круг наследников по закону. В настоящее время установлено восемь очередей наследников (ст. 1142-1145 ГК).
Наследники по закону призываются к наследованию в следующей очередности:
дети, супруг и родители наследодателя;
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
родственники третьей степени родства (степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, причем рождение наследодателя в это число не входит) – прадедушки и прабабушки наследодателя;
родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников по закону.
Согласно п. 2 ст. 1141 ГК наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК).
Если к наследованию вместе с другими наследниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг (ст. 1150 ГК).
Законом предусматривается возможность наследования по праву представления. Согласно ст. 1146 ГК доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам («представителям» данного лица) в случаях, когда умерший наследник относился к наследникам какой-либо из первых трех очередей.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК), а также потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный наследник (п. 1 ст. 1117 ГК).
Граждане, относящиеся к наследникам по закону второй – седьмой очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. В качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя наследуют также граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но при дополнительном условии, что они проживали совместно с наследодателем. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не относящиеся к таким наследникам, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (ст. 1148 ГК).
Закон (ст. 1149 ГК) традиционно устанавливает право на обязательную долю в наследстве для лиц, интересы которых в наибольшей мере нуждаются в защите при наследовании. Таким правом обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию. Данные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении (ст. 1149 ГК).
75. Принятие наследства и отказ от наследства. Наследственная трансмиссия.
В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятия наследства не требуется лишь для приобретения выморочного имущества.
Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, совершаемую наследником. Особенностью этой сделки является то, что ей придается обратная сила. Согласно п. 4 ст. 1152 ГК принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента гос. регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит гос. регистрации.
Поскольку имущество умершего переходит к наследникам как единое целое (п. 1 ст. 1110 ГК), принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Вместе с тем принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает его принятие остальными наследниками (абз. 1 п. 2 и п. 3 ст. 1152 ГК). Закон не допускает принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК).
Принятие наследства возможно двумя способами:
путем подачи наследником заявления нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу;
путем фактического принятия наследства.
В первом случае наследник подает по месту открытия наследства нотариусу или вышеуказанному должностному лицу заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Во втором случае признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2 ст. 1153 ГК).
Наследство может быть принято вышеуказанными способами в течение шести месяцев со дня его открытия.
Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследников от наследства или отстранения наследника от участия в наследовании как недостойного (ст. 1117 ГК), такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания общего срока для принятия наследства (ст. 1154 ГК).
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. При этом доли всех наследников определяются заново, а ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными (п. 1 ст. 1155 ГК).