Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ




НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К РАЗДЕЛУ V

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Материал подготовлен с использованием правовых актов

по состоянию на 1 июня 2012 года

 

Под общей редакцией

М.А. ДИМИТРИЕВА

 

Авторский коллектив:

 

Аминов Е.Р., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1123, 1163, 1169, 1184;

Андреев И.А., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1116, 1177;

Арсентьев И.Л. - ком. к ст. 1185;

Аюшеева И.З., канд. юрид. наук, магистр частного права - ком. к ст. ст. 1164 - 1165;

Бандо М.В., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1117, 1132, 1145, 1160, 1170;

Банникова А.А. - ком. к ст. ст. 1166 - 1167;

Баяндин Д.И., магистр частного права - ком. к ст. 1179;

Бердникова А.И. - ком. к ст. ст. 1127, 1162;

Васева Ю.Н., магистр частного права - ком. к ст. ст. 1137 - 1140;

Вербицкая Ю.О., магистр частного права - ком. к ст. 1120;

Витман Е.В., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1171 - 1174;

Гаджиева Э.И. - ком. к ст. ст. 1112, 1153, приложение;

Димитриев М.А., канд. юрид. наук, магистр частного права - вступительное слово, ком. к ст. ст. 1110 - 1111, 1113 - 1115, 1118 - 1119, 1121 - 1122, 1130 - 1131, 1141 - 1144, 1146, 1149, 1152, 1156 - 1159, 1161, 1168;

Житлухина А.В., магистр юриспруденции - ком. к ст. ст. 1133, 1136, 1150;

Кожевина Е.В., канд. юрид. наук, доцент - ком. к ст. 1151;

Куликова Е.Н. - ком. к ст. ст. 1181 - 1182;

Михалев К.А. - ком. к ст. 1148;

Назаров А.Г., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1134 - 1135, 1147, 1178;

Новикова Н.А., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1154 - 1155, 1180, 1183;

Перего Е.О., магистр частного права - ком. к ст. ст. 1126, 1129;

Петров Е.Ю., канд. юрид. наук - ком. к ст. ст. 1175 - 1176;

Путинцева Е.П., магистр частного права - ком. к ст. ст. 1124 - 1125, 1128.

 

Вступительное слово

 

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой систему норм, регулирующих отношения, связанные с переходом имущества от одних лиц (наследодателей) к другим лицам (наследникам). Исследования последних лет <1> позволяют сказать, что наследование представляет собой оптимальный механизм перехода имущественных прав и обязанностей, обеспечивающий нормальное существование гражданского оборота, отношения собственности, развитие предпринимательской и иной инициативы граждан.

--------------------------------

<1> Из наиболее значимых исследований в области наследственного права: Шилохвост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском праве России: Автореф. дис.... докт. юрид. наук. М., 2006.

 

Настоящее издание содержит комментарии к отдельным статьям раздела V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Комментарии подготовлены с учетом положений законодательства о нотариате, судебной практики, а также основных подходов, существующих в цивилистической доктрине. Выбранный формат комментария является не случайным. Действующий ГК РФ содержит семь разделов, тематически выделенных в структуре Кодекса, каждый из которых посвящен регулированию обособленного участка общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Написание комментариев к отдельным разделам ГК РФ позволяет сделать каждый из соответствующих комментариев обращенным к своей целевой аудитории (группе по интересам).

Комментарий к разделу V ГК РФ предназначен для использования специалистами в области наследственного права, нотариусами, практикующими юристами в сфере наследственного права, а также студентами, изучающими соответствующий спецкурс.

В подготовке настоящего комментария принимали участие представители уральской цивилистической школы, специалисты в области гражданского права.

Авторы выражают благодарность за подаренные знания и опыт Уральскому филиалу Российской школы частного права; кафедре гражданского права Уральской государственной юридической академии, а также ее заведующему - доктору юридических наук, профессору Брониславу Мичиславовичу Гонгало.

 

26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ,

от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ,

от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.11.2007 N 281-ФЗ,

от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ)

 

Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

 

Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

 

Статья 1110. Наследование

 

Комментарий к статье 1110

 

1. Комментируемая статья открывает раздел V Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), закрепляет понятие наследования, а также определяет судьбу имущества физического лица на случай его смерти.

В контексте комментируемой статьи важным является определение наследования как механизма перехода имущества от одного лица к другому; уточнение круга лиц, от которых и к которым имущество может переходить; а также раскрытие понятия универсального правопреемства.

Наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой - обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое <1>.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) (под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2002.

 

<1> На это обращает внимание и А.А. Рубанов. В частности, он пишет: "...по содержанию наследство представляет собой конгломерат различных по своему юридическому характеру явлений". См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юрист, 2003. С. 32 (автор комментария - А.А. Рубанов).

 

Круг лиц, которые могут выступать в качестве наследников, может быть поделен на две группы. Во-первых, это законные наследники, то есть те лица, которые названы в ГК РФ наследниками соответствующих очередей. При этом из группы законных наследников исключены так называемые недостойные наследники, то есть те лица, которые совершили наследственное правонарушение <1>. Во-вторых, это наследники по завещанию, то есть те лица, которые названы в завещании наследниками завещателя.

--------------------------------

<1> Под наследственным правонарушением в данном случае понимается противоправное действие, направленное против наследодателя (наследников, последней воли наследодателя) с целью получения наследства (или увеличения своей доли в наследстве) и являющееся основанием для признания правонарушителя недостойным наследником. Подробнее см. комментарий к ст. 1117 ГК РФ, а также Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 мая 2011 г. по делу N 33-14533; Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 19 апреля 2011 г. по делу N 33-5415/2011; Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 13 сентября 2011 г. по делу N 33-13390/2011; Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 18 октября 2011 г. по делу N 33-14793/2011.

 

С момента открытия наследства каждый из наследников приобретает субъективное право наследования, которое является абсолютным. Как отмечает Б.М. Гонгало, "право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из наследников" <1>.

--------------------------------

<1> Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 15 (автор комментария - Б.М. Гонгало).

 

Понятие универсального правопреемства, использованное законодателем в п. 1 комментируемой статьи, предполагает, что к наследникам переходят не отдельные субъективные имущественные права и обязанности, а их комплекс (т.е. весь объем прав и обязанностей), принадлежащий умершему лицу. Можно сказать, что в этом случае наследники замещают собой наследодателя, становятся обладателями его правового статуса (естественно, в урезанном виде, за счет исключения неимущественных и подобных им прав и обязанностей). Переход прав и обязанностей от наследодателя (умершего лица) к наследникам (лицам, находящимся в живых) можно представить как движение наследственного имущества (представляющего собой комплексное образование, сложное переплетение прав и обязанностей) через юридическую цепочку с целью обретения им своего хозяина.

2. В пункте 1 комментируемой статьи закреплено общее правило, согласно которому в случае смерти физического лица все его имущество переходит к другим лицам (наследникам по завещанию или наследникам по закону). Универсальность наследственного правопреемства, однако, не является абсолютной. Так, в частности, А.И. Масляев указывает: "...в редких случаях наследования по завещанию возможна ситуация, исключающая возникновение универсального правопреемства при наследовании, например при определении наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, притом что какого-либо другого имущества (в том числе и долгов) у наследодателя не было" <1>.

--------------------------------

<1> Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Отв. ред. В.П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. Т. 3. С. 408 (автор главы - А.И. Масляев).

 

Устанавливая возможность перехода прав и обязанностей наследодателя к наследникам, законодатель ограничивает данную возможность определенным сроком (сроком на принятие наследства). При этом, учитывая универсальность наследственного правопреемства, начало течения указанного срока связывается с моментом открытия наследства вне зависимости от основания наследования <1>.

--------------------------------

<1> То же самое касается и вопросов восстановления срока на принятие наследства. Так, например, рассматривая дело о восстановлении срока на принятие наследства, Верховный Суд РФ отметил, что "...закон не связывает возможность восстановления срока на принятие наследства с тем, когда наследник узнал о существовании составленного в его пользу завещания. Юридически значимым является лишь то обстоятельство, когда наследнику стало известно об открытии наследства, т.е. о дне смерти наследодателя". См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 ноября 2011 г. N 33-В11-10. Аналогичный подход нашел отражение в практике Свердловского областного суда и отчасти в практике Санкт-Петербургского городского суда. См.: Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 11 октября 2011 г. по делу N 33-14457/2011; Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 21 сентября 2010 г. по делу N 33-11163/2010; Определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 7 июля 2011 г. по делу N 33-10330/2011. Иная точка зрения, нашедшая отражение в судебной практике, не может быть признана обоснованной. См., например: Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 19 мая 2011 г. по делу N 33-11608.

 

3. В пункте 2 комментируемой статьи дается примерный перечень источников правового регулирования отношений в сфере наследования. Во-первых, в качестве основного источника рассматривается ГК РФ (не только положения раздела V, но и отдельные статьи других разделов Кодекса, в частности ст. 1283 ГК РФ, посвященная наследованию исключительного права на произведение). Вспомогательными источниками являются федеральные законы (законодательство о нотариате, об отдельных видах юридических лиц, жилищное законодательство и т.д.) <1>, а в случаях, предусмотренных последними, и иные нормативные правовые акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ). Представляется, что в число иных правовых актов в данном случае должны быть отнесены и акты федеральных органов исполнительной власти (например, нормативные правовые акты Министерства юстиции РФ <2>).

--------------------------------

<1> См.: Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1; Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; и др.

<2> См.: Приказ Министерства юстиции РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации"; Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах"; и др.

 

Статья 1111. Основания наследования

 

Комментарий к статье 1111

 

1. Переход имущества по наследству обусловливается наличием в законе юридических конструкций, обеспечивающих юридическое закрепление такой возможности. Традиционно такими юридическими конструкциями были конструкция наследования по завещанию и конструкция наследования по закону <1>. С помощью указанных конструкций законодатель предоставляет гражданам две правовых возможности для определения судьбы, принадлежащего им имущества. При этом приоритет отдается наследованию по завещанию, тем самым соподчиняя ему наследование по закону. Это следует из буквального и системного толкований положений ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи. Как отмечает А.А. Рубанов, "статья 1111, устанавливая иерархию между наследованием по завещанию и наследованием по закону, вместе с тем рассматривает их как два вида одного и того же явления, а именно наследования" <2>.

--------------------------------

<1> Терминология, используемая в комментируемой статье, касается именно юридических конструкций, закрепленных в ГК РФ. В этом смысле она, несмотря на отмечаемую в литературе условность, отвечает поставленной при формулировании положений комментируемой статьи цели. Об условности, используемой в комментируемой статье терминологии, см.: Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 16 - 17.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) (под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2002.

 

<2> Рубанов А.А. Указ. соч. С. 44.

 

Гражданин, обладающий имуществом, может осуществить его передачу своим правопреемникам либо посредством составления завещания (и в этом случае отношения будут регулироваться положениями главы 62 ГК РФ), либо посредством молчаливого согласия с определенным законом порядком наследования (в таком случае отношения будут регулироваться положениями главы 63 ГК РФ). Таким образом, юридическая конструкция наследования по завещанию исходит из непосредственно выраженной воли наследодателя, а юридическая конструкция наследования по закону - из предполагаемой воли наследодателя. В том случае, если наследодатель не сделал волеизъявления о судьбе своего имущества, предполагается, что он согласен с тем распределением наследства, которое закреплено в законе (наследование по очередям) <1>, поскольку, скорее всего, именно так и распределил бы его сам, будучи здравомыслящим человеком <2>.

--------------------------------

<1> Наследование по закону в отличие от наследования по завещанию - более простая форма наследования, поскольку как с точки зрения накопления юридических фактов (обусловливающих наследование), так и с точки зрения документального их подтверждения (и, соответственно, возможных дефектов, как содержательных, так и формальных) предполагает усеченный юридический состав, минимизацию возможных споров по поводу наследства, а также чистоту универсального правопреемства.

<2> Иной точки зрения придерживается О.Ю. Шилохвост. См.: Шилохвост О.Ю. Указ. соч. С. 9 - 10, 22 - 28.

 

2. В части 1 комментируемой статьи закреплен один из принципов наследственного права, согласно которому "наследование осуществляется по завещанию или по закону". Какого-либо другого порядка перехода имущества по наследству законом не предусмотрено.

В части 2 комментируемой статьи закреплен приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Согласно буквальному толкованию данных положений наследование по закону имеет место: а) когда оно не изменено завещанием; б) в иных случаях, когда ГК РФ устанавливает приоритет наследования по закону над наследованием по завещанию. Говоря об этих и иных случаях, необходимо согласиться с А.А. Рубановым в том, что "ГК использовал возможность, закрепленную в ч. 2 комментируемой статьи, лишь однажды. Он ввел особый случай наследования по закону, который может быть назван "наследование против завещания". Речь идет о праве на обязательную долю, установленную статьей 1149 ГК" <1>. Мнение Е.В. Кулагиной о том, что в качестве такого примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК) <2>, не может быть признано обоснованным.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова) включен в информационный банк согласно публикации - Юрайт, 2004.

 

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 53 (автор комментария - А.А. Рубанов).

<2> Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. С. 639 (автор главы - Е.В. Кулагина).

 

Статья 1112. Наследство

 

Комментарий к статье 1112

 

1. Одним из основных понятий раздела V ГК РФ является "наследство". Статья 1112 ГК РФ определяет содержание данного понятия. Наследство - это совокупность имущественных прав и имущественных обязанностей, которые могут перейти от умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке наследственного правопреемства, установленного законом.

Наследство с момента его открытия и до принятия наследниками представляет собой особый самостоятельный объект гражданских прав. Такое наследство еще со времен римского права принято называть "лежачим". Возникает вопрос: кому принадлежит лежачее наследство? Наследодателю оно принадлежать не может, так как со смертью лица прекращается его правоспособность. Данное наследство также не принадлежит и призванным к наследованию наследникам. С момента открытия наследства они обладают лишь правом на принятие наследства, но не правом на само наследство. Таким образом, наследство с момента его открытия и до принятия наследниками является бессубъектным, то есть никому не принадлежащим. Однако такое его состояние является кратковременным и длится до тех пор, пока оно не перейдет к наследникам либо в собственность государства в случае признания его выморочным.

2. В части 1 комментируемой статьи определен состав наследства, а в частях 2 и 3 - объекты, исключенные законодателем из состава наследства. Таким образом, наследованию подлежит любой из объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ, за исключением тех, что названы в частях 2 и 3 комментируемой статьи. Как отмечает А.А. Рубанов, "наследство можно сравнить со своего рода транспортным контейнером, основная задача которого - обеспечить перемещение находящихся в нем предметов из одного пункта в другой и который сконструирован таким образом, чтобы вместить в себя самые различные объекты, нуждающиеся в таком перемещении" <1>.

--------------------------------

 

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) (под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2002.

 

<1> Рубанов А.А. Указ. соч. С. 52.

 

Часть 1 ст. 1112 ГК РФ содержит не только перечень объектов, входящих в состав наследства, но и требование, предъявляемое к ним.

Данные объекты должны принадлежать наследодателю на день открытия наследства, то есть в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых был сам наследодатель при жизни.

Согласно практике Верховного Суда Российской Федерации то имущество, в отношении которого наследодатель при жизни выразил волю, направленную на распоряжение данным имуществом в состав наследства не входит. Так, по одному из дел Верховный Суд РФ признал, что заключение договора дарения недвижимого имущества и обращение в регистрирующий орган за регистрацией права собственности обусловливают исключение данного имущества из наследственной массы и в том случае, если на момент смерти дарителя такая регистрация еще не осуществлена <1>. Права, возникшие в результате смерти наследодателя, в состав наследства не включаются, так как они не переходят по наследству, то есть не возникает наследственное правопреемство. Это, в частности, касается права на получение страховой суммы по договору личного страхования.

--------------------------------

<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 г. N 24-В11-2. В другом деле суд пошел еще дальше, указав, что в том случае, если наследодатель при жизни заключил и исполнил договор купли-продажи жилого помещения, подлежащий регистрации, однако зарегистрировать ни договор, ни переход права собственности к покупателю не успел, такое жилое помещение к его наследникам перейти не может, а подлежит передаче покупателю. См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2010 г. N 34-В10-6.

 

В части 1 комментируемой статьи закреплено, что в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Как абсолютно точно замечает Б.М. Гонгало, "в статье 1112 ГК РФ понятие "имущество" используется в широком значении, которое охватывает помимо вещей и имущественных прав еще и имущественные обязанности" <1>.

--------------------------------

<1> Подробнее см.: Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 18.

 

Говоря о вещах, необходимо отметить, что ст. 1112 охватывает в целом как движимые <1>, так и недвижимые вещи. Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на недвижимое имущество подлежат обязательной государственной регистрации. Данная регистрация является единственным доказательством существования прав на недвижимое имущество <2>.

--------------------------------

<1> Необходимо отметить, что в качестве движимых вещей, которые представляют особую ценность для наследников и о правах на которые наследники спешат заявить, являются прежде всего различные транспортные средства. См., например: Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 21 сентября 2010 г. по делу N 33-11206/2010. Вызвано это, на наш взгляд, необходимостью последующей технической регистрации указанных транспортных средств в органах ГИБДД.

<2> Данный подход нашел отражение и в судебной практике. См., например: Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 30 ноября 2010 г. по делу N 33-14640/2010; Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 9 августа 2011 г. по делу N 33-10009/2011.

 

Однако в состав наследства входят не только недвижимые вещи, права на которые зарегистрированы в ЕГРП, но и недвижимые вещи, права на которые возникли вне зависимости от акта их государственной регистрации <1>.

--------------------------------

<1> Так, например, Ленинградский областной суд признал законным включение в наследственную массу садового домика и в отсутствии государственной регистрации права собственности на него. См.: Определение судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда от 23 ноября 2011 г.

 

Так, в соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 моментом возникновения права собственности на недвижимость может быть момент полной выплаты пая членом потребительского кооператива, а также момент открытия наследства <1>. Так, например, в тех случаях, когда гражданин фактически принял наследство - недвижимое имущество, однако впоследствии умер, не успев зарегистрировать право на него, такое имущество может перейти к наследнику указанного гражданина в порядке наследственного правопреемства <2>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав".

<2> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. N 5-В11-87.

 

Наряду с правами на вещи в состав наследства также входят иные имущественные права, а именно обязательственные (например, права займодавца по договору займа), корпоративные (права акционера на участие в управлении обществом) <1> и т.п.

--------------------------------

<1> Стоит заметить, что в случае с наследованием доли в уставном капитале ООО корпоративные права в большинстве случаев представляют для наследников интерес лишь в части взыскания стоимости принадлежащей наследодателю доли. См., например: Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 10.05.2011 по делу N 33-6646/2011.

 

Как уже отмечалось, в состав наследства входят не только имущественные права, но и имущественные обязанности. Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При этом необходимо иметь в виду, что в составе долгов, переходящих по наследству, могут быть не только имущественные обязанности гражданско-правового характера, но и иные имущественные обязанности. Так, например, согласно подп. 3 п. 3 ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в случае смерти физического лица-налогоплательщика задолженность по отдельным налогам (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) умершего погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества.

Под иным имуществом, упомянутым в ч. 1 комментируемой статьи, следует понимать "объекты, отличные от вещей, имущественных прав и обязанностей. Среди них следует назвать имущественные комплексы, неоднородные по своему составу, но выступающие в гражданском обороте как самостоятельные объекты (например, предприятия - ст. 132 ГК)" <1>.

--------------------------------

<1> Наследственное право: Учебное пособие / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 31 (автор раздела - Б.А. Булаевский).

 

В наследственную массу помимо субъективных имущественных прав входят особые субъективные права <1>, предоставляющие наследникам возможность приобретения имущественных прав, которыми наследодатель в момент открытия наследства не обладал. Особость данных прав выражается прежде всего в том, что они не могут быть отнесены ни к одной из существующих на сегодня групп субъективных прав.

--------------------------------

<1> Ю.К. Толстой называет их правовыми образованиями (правами на правообразования), которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. См.: Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2005. Т. 3. С. 618 (автор главы - Ю.К. Толстой). В.В. Ровный пишет: "...в состав наследства входят предоставленные законом возможности, к осуществлению которых гражданин приступил, но ввиду их длительности во времени (того же процесса незаконного давностного владения вещью или приватизации жилья и т.п.) и из-за собственной смерти не успел завершить, а значит, и получить конечный правовой результат (в частности, в виде вещного эффекта)". См.: Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2010. Т. 3. С. 606 (автор главы - В.В. Ровный).

 

Во-первых, это касается права на приватизацию жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. В том случае, если наследодатель при жизни выразил свою волю на приватизацию такого жилого помещения путем направления заявления (с приложением всех необходимых документов) в уполномоченный орган, однако оформить договор о передаче и зарегистрировать право собственности не успел по причине смерти, право завершить приватизацию и приобрести указанное жилое помещение переходит к его наследникам <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 56пв09; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 80-В10-4.

 

Во-вторых, это касается права на легализацию самовольной постройки, находящейся во владении наследодателя. В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 к наследникам переходит право на признание права собственности на самовольную постройку при условии перехода к этим же наследникам права собственности или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, на котором осуществлена такая постройка.

В-третьих, это касается возможности приобретения субъективного права собственности на вещь по давности владения. Согласно п. 3 ст. 234 ГК РФ "лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является". Таким образом, наследники, получившие владение имуществом, не находящимся в собственности наследодателя, могут приобрести на него право собственности по давности владения, воспользовавшись сроком давностного владения наследодателя.

В-четвертых, это касается возможности оформления права собственности на земельный участок, находящийся в титульном владении (за исключением титульного владения, в основе которого лежит обязательство) наследодателя. В соответствии со ст. 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" наследник, к которому перешло право собственности на строение (здание или сооружение), расположенное на земельном участке, не находящемся в собственности наследодателя, может зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, представив документ, удостоверяющий право собственности наследника на соответствующее строение, и документ, подтверждающий титульное владение данным земельным участком со стороны наследодателя.

3. К группе прав, переходящих по наследству, не могут быть отнесены субъективные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя, поскольку они по наследству не переходят в силу прямого указания закона <1>.

--------------------------------

<1> В частности, это касается права на защиту, которое осуществляется в судебном порядке. Так, Федеральный арбитражный суд Уральского округа по одному из дел указал, что "требование о признании за Татаринцевой Н.В. права собственности на долю в уставном капитале общества не может осуществляться в порядке арбитражного судопроизводства по причине прекращения правоспособности этого лица, в связи со смертью". См.: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28.11.2011 по делу N А76-24860/2010.

 

Так, например, в соответствии с ГК РФ не допускается наследование права на алименты, права на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина <1>, и т.д. А в соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" предметом наследования не могут быть участки недр. Кроме того, то же самое касается права на получение дополнительных выплат (надбавок) к заработной плате, которые при жизни наследодателя ему не начислялись и не выплачивались, однако на получение которых он имел право <2>.

--------------------------------

<1> Как отмечается в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", учитывая, что в силу ч. 2 ст. 1112 ГК РФ право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, не входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (ст. 44 ГПК РФ) лишь по требованиям о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм.

<2> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2010 N 26-В10-58; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2010 N 26-В10-59.

 

Часть 3 ст. 1112 ГК РФ прямо исключает возможность наследования личных неимущественных прав и других нематериальных благ. Таким образом, данная норма развивает положения п. 1 ст. 150 ГК РФ, где сказано, что личные неимущественные права и иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемы и не передаваемы иным способом.

Особенности наследования отдельных видов имущества раскрываются и конкретизируются в других положениях, закрепленных в главах 61 - 65 ГК РФ. В завершение необходимо отметить, что основными объектами гражданских прав, переходящими по наследству, на сегодня являются недвижимые вещи, транспортные средства, права требования к банкам о выдаче вкладов, а также ценные бумаги <1>.

--------------------------------

<1> Имущественные обязанности, переходящие по наследству, несомненно имеют большое значение для наследственного правопреемства. Однако отдавать им приоритет в составе наследственной массы, на наш взгляд, не стоит. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой основной функцией наследственного права является обеспечение перехода прежде всего актива наследственного имущества от наследодателя к его наследникам, а не обеспечение интересов кредиторов наследодателя. Косвенно это подтверждается и нормативными актами в сфере нотариата, которые ориентированы прежде всего на регламентацию отношений, связанных с описью наследственного имущества и включением его перечня в свидетельства о праве на наследство. См.: Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1; Приказ Министерства юстиции РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации"; Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариа



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: