Б). Статус физических лиц и регулирование брачно-семейных отношений в ФГК 1804г.




А) Понятие гражданской правоспособности в кодексе и возможность лишения гражданских прав (гражданская смерть), причины введения в кодекс этого понятия.

Правовое положение физических лиц во Франции урегулировано книгой первой ФГК «О лицах» и раскрывается через категории правоспособности и дееспособности. В гражданском праве Франции используется единый термин «правосубъектность», обозначающий правоспособность и дееспособность. ФГК не делает различий между правоспособностью и дееспособностью. Разделение этих понятий проводится в судебной практике и юридической литературе.

Правоспособность – способность физического лица быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых законодательством. Принцип равной для всех гражданской правоспособности, не зависящей от умственных способностей, здоровья, общественного положения, был провозглашен во Франции во время буржуазной революции и позже нашел свое закрепление в ст. 8 ФГК. Формальное равенство прав всех физических лиц, однако, не всегда последовательно проводилось в законодательстве и судебной практике. Например, ст. 37 ФГК (отменена в 1919 г.) устанавливала, что свидетелями при составлении актов гражданского состояния вправе быть только мужчины, а ст. 1124 ФГК (отменена в 1938 г.) признавала замужнюю женщину недееспособной. Согласно ФГК правоспособность приобретается физическим лицом с момента его рождения и прекращается с его смертью. ФГК предусматривает возможность охраны наследственных интересов еще не родившегося ребенка (ст. 906 ФГК). Объем правоспособности меняется с возрастом: с самого рождения человек не может иметь права супруга, родителя, опекуна и некоторые другие. Гражданин Франции становиться способным ко всем актам гражданской жизни по достижении 18 лет (ст. 488 ФГК).

Ограничение правоспособности совершеннолетнего лица допускается на основании решения суда, если это лицо в силу расстройства психического здоровья не в состоянии самостоятельно заботиться о своих собственных интересах, либо в результате своего расточительства, неумеренности или праздности рискует впасть в нищету или ставит под угрозу исполнение своих семейных обязанностей (ст. 488 ФГК). В настоящее время ФГК не предусматривает возможности лишить физическое лицо всех гражданских прав, т.е. подвергнуть его «гражданской смерти».

Б) Гражданская дееспособность в ФГК; понятие дееспособности, виды дееспособности, фиксируемые кодексом; возрастные ограничения полной дееспособности; ограничения дееспособности в рамках брачно-семейных отношений и вследствие опеки.

Дееспособность – это способность физического лица приобретать своими действиями гражданские права и обязанности, осуществлять их, а также нести ответственность. Для этого лицо должно осознавать и адекватно оценивать характер совершаемых им действий, что зависит от его умственного развития. В полном объеме дееспособным лицо становится с момента своего совершеннолетия. Ребенок, не достигший 18 лет, считается недееспособным, его имуществом управляют родители, являющиеся законными представителями несовершеннолетнего (ст. 389 ФГК). В случае смерти родителей назначается опека. Сделки от имени несовершеннолетнего совершаются его родителями (опекунами) или с их согласия им самим. Отдельные сделки, совершаемые несовершеннолетним от 16 до 18 лет, признаются действительными при отсутствии согласия родителей или опекунов несовершеннолетнего (к примеру, распоряжение своим заработком, распоряжение своим вкладом в банке и другие сделки, не нарушающие интересы несовершеннолетнего и не являющиеся убыточными – ст. 1305 ФГК). Восполняет дееспособность несовершеннолетних эмансипация, т.е. объявление несовершеннолетнего с 16 лет достигшим возраста совершеннолетия по специальному решению суда или при вступлении его в брак (ст. 476 ФГК). Несмотря на то что положение эмансипированного приближается к правовому положению совершеннолетнего лица, все же эти статусы имеют определенные различия. Эмансипированный способен не ко всем действиям гражданской жизни (к примеру, он не может быть коммерсантом – ст. 487 ФГК).

Ограничения дееспособности совершеннолетних лиц возможны в виде взятия их под «охрану юстиции» для предоставления защиты в действиях гражданской жизни (ст. 491 ФГК). Такие лица продолжают осуществлять свои права, но совершенные ими сделки и принятые ими обязательства могут быть признаны недействительными по мотивам простой убыточности, либо при чрезмерности таких обязательств. Для постоянного представительства интересов таких лиц в действиях гражданской жизни судом может быть установлена опека и определены сделки, которые подопечный вправе совершать либо самостоятельно, либо с согласия опекуна (замещающего его лица).

В) Статус жены в семье, ее имущественные права.

Жена была обязана оказывать послушание мужу во всех семейных делах в обмен на его покровительство и защиту. Кодекс торжественно провозгласил, что «муж обязан оказывать покровительство своей жене, жена - послушание мужу» (ст. 213). Муж обязан был содержать жену прилично, то есть обеспечивать ей питание, жилище, одежду, соответствующие его средствам. Мужу принадлежало право решать все вопросы совместной жизни супругов. Он выбирал место жительства обоих супругов. Жена должна была следовать за своим мужем повсюду, где бы он не поселился, даже за границу (ст. 214).

В развитие права мужа покровительствовать жене было признано, что муж имеет право следить за перепискою жены, а равно за ним было признано право лишать жену свиданий даже с родителями. Жена была подчинена мужу даже в выборе знакомых. Муж имел право ограничить общение жены с посторонними мужчинами и женщинами, если это общение может нанести ущерб семье. Например, эти лица могут оказать дурное влияние, пытаются разрушить брак, распространяют сплетни. Жена без разрешения мужа не могла выбирать профессию, заниматься учебой, так как считалось, что женщина должна заниматься ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей.

Замужняя женщина не могла совершить без согласия мужа ни одного сколько-нибудь важного юридического акта (ст. 1124). Ограничение дееспособности замужней женщины являлось следствием супружеской власти, а не пола. Незамужние женщины и вдовы не были ограничены в правоспособности. Замужняя женщина была ограничена в дееспособности не потому, что она женщина, а потому что она замужем.

Жене запрещалось дарить, отчуждать, закладывать, приобретать, по безвозмездному или возмездному основанию, без участия мужа в составлении акта или без его письменного согласия (ст. 217). Ей запрещалось без согласия мужа принимать наследство и дары от посторонних лиц, так как считалось, что такие подарки, особенно от посторонних мужчин являются доказательством неверности и могут бросить тень на мужа (а за что ей дарят? вы часто делаете дорогие подарки незнакомым людям?). Разрешение мужа должно было быть специально для каждого акта, хотя бы и молчаливое, когда муж принимает участие в совершении акта. Жена не имела права выступать в суде по гражданским делам (ст. 215), потому что и здесь дело могло дойти легко до убытков.

Исключением из указанного ограничения являлись следующие права жены: 1) право делать текущие расходы по общему хозяйству, потому что в этом случае она обязывает не себя, а мужа; 2) право самостоятельно обязывать по торговым сделкам, если она ведёт её совершенно отдельно от мужа (ст. 220), потому что на право ведения торговли она должна также получить согласие мужа; 3) право совершать завещание (ст. 226), потому что этот акт получает силу лишь после её смерти.

Наполеон, сыгравший весьма значительную роль при создании ФГК, отстаивал идею сильной патриархальной семьи. Его основная мысль заключалась в следующем: «Сильная семья в сильном государстве с Наполеоном во главе». В кодексе нашло выражение мнение Наполеона, что «с тех пор, как стоит свет, добродетель женщин всегда была под сомнением». Он заявлял: «Мы ничего не понимаем в женщинах, мы, народы Запада: мы их, к великому сожалению, почти сравняли с нами. Народы Востока умнее и правильнее решают дело: они объявили женщину настоящей собственностью мужчины. И, действительно, природа сделала их нашими рабынями. Женщины должны трепетать. Женщина дана мужчине затем, чтобы производить детей. Но для этой цели одной женщины мужчине мало: она не может быть его женой, когда она кормит, она не может быть его женой, когда она больна, она перестает быть его женой, когда она уже не может рожать ему детей. Мужчина, которому природа в этом отношении не мешает ни возрастом, ни болезнью, должен иметь несколько жен». Он же заявлял, наконец: «Муж вправе сказать своей жене: «Мадам, вы не выйдете на улицу. Мадам, вы не пойдете в театр. Мадам, вы не увидитесь с таким-то лицом. Одним словом, мадам, вы мне принадлежите душой и телом!»

Г) Форма брака и условия его действительности по ФГК.

В целом нормы брачно-семейного права в г.к. 1804 года имели для своего времени прогрессивное значение. Кодекс секуляризировал брак и подтвердил введенный в период революции развод. В то же время брачно-семейное право по г.к. заметно отличалось от ряда положений брачно-семейного права принятых в революционный период (равенство личных и имущественных прав женщин и мужчин, ослабление отцовской власти над детьми и т.п.) т.е. по сравнению с революционным законодательством в указанной области права кодекс наполеона был более консервативным (неравенство в правах мужчины и женщины, патриархат).

Условия заключения брака (несоблюдение этих условий ведет к ничтожности брака):

1. не должны быть восходящими и нисходящими родственниками по прямой линии

2. дееспособность

3. достижение брачного возраста: 15 лет для женщины, 18 лет для мужчины (возможны исключения "в силу серьезных мотивов")

4. согласие супругов

5. для мужчины младше 25 лет и женщины младше 21 года необходимо согласие родителей (при разногласии между родителями достаточно согласия отца); если вступающие в брак старше, они официально испрашивают не разрешение, а совет

Права и обязанности супругов:

1. супруги обязаны к взаимной верности, помощи, поддержке

2. муж обязан оказывать покровительство жене, жена – послушание мужу

3. местожительство мужа определяет местожительства жены

4. только с письменного согласия мужа жена может:

4.1 выступать в суде (исключение - уголовные дела)

4.2 заключать договоры (даже в отношении отдельного, а не общего имущества)

5. жена может без согласия мужа:

5.1 составлять завещание

5.2 заключать любые договоры, если она является купцом (но стать купцом жена может только с согласия мужа), если до замужества - купец, то сохраняет за собой это право и в замужестве.

Расторжение брака:

1. в случае смерти одного из супругов

2. в случае, если один из супругов подвергается гражданской смерти

3. в случае развода, который разрешен на основаниях:

Прелюбодеяние жены (считается правонарушением, карается тюремным заключением).

Прелюбодеяние мужа, если муж содержал сожительницу в общем с женой доме.

Один из супругов наносит другому тяжкое оскорбление, обиду.

В случае развода супруги не могут более сойтись, женщина может выйти замуж вновь только по прошествии 10 месяцев.

Родительская власть:

Дети должны оказывать родителям почет и уважение.

На протяжении брака родительская власть целиком принадлежит отцу.

Отец может применять к ребенку исправительные меры: ребенка младше 16 лет по требованию отца местные органы власти обязаны заключать в тюрьму на срок не более месяца; ребенка старше 16 лет суд по требованию отца может лишить свободы на срок не более полугода.

До достижения ребенком 18 лет отцу принадлежит право пользования имуществом ребенка на праве узуфрукта.

Ребенку, оставшемуся без родителей, назначается опекун, представляющий его интересы во всех гражданских действиях; при этом сам он не может заключать договоры с подопечным.

В). Вещные права в ФГК 1804 года:

А) Классификация вещей:

Все вещи делились на 4 группы. Ранее господствовавшее в праве Франции подразделение на наследственные и на благоприобретенные теряло силу. В общем важнейшим было новое деление на вещи движимые и недвижимые, однако последовательно оно не было проведено, и по-прежнему значение сохранял порядок приобретения и отчуждения вещи. Первой группой признавалась собственно недвижимость (земля, дом – любой стоимости и размера). Второй– принадлежащие недвижимости в силу своего предназначения (мебель и убранство в доме, скот для обработки земли и т. п., висящие на деревьях плоды). Третьей группой были прочие движимые вещи. Четвертую составили особо ценные движимые вещи (деньги, драгоценности, частные бумаги, предметы роскоши, коллекции). Подразделение вещей было существенным для разных требований в отношении отчуждения, разных операций с ними, заклада и т. п.

Б) Право собственности

Центральным институтом вещного права было право собственности. Его понимание в ГК было важным новшеством: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее неограниченным порядком, лишь бы только это не производило такого использования, которое запрещено законами и уставами» (ст. 544). Согласно доктрине кодекса, собственность имела (1) абсолютный характер: права владельца практически ничем не ограничивались и допускались только изначально предписанные законом ограничения. Основываясь на положении Декларации 1789 г. и почти в тех же выражениях, кодекс закрепил (2) неприкосновенность и неотчуждаемость собственности. Еще одной важнейшей чертой собственности было предельно (3) широкое понимание режима собственности, исходя из почти абсолютного права акцессии (присоединения). Этот последний элемент собственности имел выраженно архаичный характер, заранее предполагая преимущество земельной собственности. Отдельные права не могли быть предметом коммерческого оборота (права пользования недрами, пространством были неразрывны с собственностью на участок земли).

Собственники недвижимости располагали большими преимуществами. Собственность на землю предоставляла также права и на «то, что ниже и выше» данного участка (ст. 552). Т. е. собственник имел практически неограниченные права использования своего участка, его обустройства, разработки недр. Недвижимость подвергалась только особой форме заклада ее – антихреза, причем должник сохранял право пользования даже в случае просрочки платежа. Недвижимость занимала привилегированное положение при сделках с нею: если продавец терпел значительный ущерб в силу бедственных условий (свыше 60% стоимости), то сделку можно было расторгать в одностороннем порядке. Такие гарантии в особенности должны были обеспечить права мелких земельных собственников – крестьян, которые были главной фигурой социальной жизни той эпохи.
Кодекс выделял три вида собственности в зависимости от субъекта права: 1) индивидуальная, 2) государственная, или общественное обладание, 3) общинно-коммунальная. Преобладающее внимание уделялось частной собственности. Однако оговаривалось, что некоторые объекты могут быть только в государственной (порты, крепости и т. п.) или только в коммунальной собственности.

Г) Узуфрукт

Вторым по важности видом вещных прав стал узуфрукт (букв.: пользование плодами). Институт этот был разработан еще в римском праве. Однако в ГК он означал, по сути, особое право, примерно равнозначное наследственной аренде дореволюционной эпохи. Узуфруктуарий не был собственником, его права ограничивались использованием земли или вещи (например, сада, дома). Но он мог продать свой узуфрукт, заключать с ним другие сделки, передавать его по наследству, завещать. Права узуфруктуария охранялись даже перед собственником, который не мог произвольно лишить пользователя его права; если собственник продавал весь объект в целом, то право-пользование сохранялось и при новом собственнике. Такая замаскированная аренда, восходящая к предреволюционной цензиве, также была архаичным институтом (особенно, когда под узуфруктом понималось право пользования гражданскими доходами, т. е. по сути земельной ренты).

Д) Сервитут

Сервитут – это обременение, наложенное на имение в целях использования имения, принадлежащего другому собственнику, и для выгод этого имения (ст. 637 ФГК).

Источники сервитутов по ФГК:

1) Естественное расположение участков;

2) Обязательства, установленные законом;

3) Соглашения между собственниками.

Е) Особенности наследования

Кодекс подтвердил отмененный еще в период революции феодальный порядок наследования.

Наследство открывается в силу:

- естественной смерти наследодателя

- гражданской смерти наследодателя

Наследование по закону:

Наследниками становились в указанной законом последовательности: дети, внуки и иные нисходящие (1я очередь); боковые и их потомство (2я очередь); восходящие – наследуют, если нет нисходящих (3я очередь). Всего по ФГК 12 степеней родства (не путать с очередями).

В особом порядке наследуют внебрачные дети: (их наследственные права значительно сужены)

Только если внебрачные дети были признаны в установленном законом порядке, они будут иметь право на имущество родителей

Не имеют права на имущество родственников своих родителей

Наследуют половину от доли законных наследников, если таковые имеются

Наследуют 75 % имущества после родителей, если нет нисходящих наследников, но есть восходящие.

При наследовании со второй очереди производится разделение между отцовской и материнской линиями, и очередь наследования определяется для каждой линии особо.

При отсутствии кровных родственников, переживший супруг мог вступить во владение наследственным имуществом только на основании ввода его во владение председателем гражданского трибунала. При отсутствии пережившего супруга (т. е. нет наследников вообще)

Имущество становилось выморочным и переходило в собственность государства.

Наследование по завещанию: (осуществляется путем составления завещания, назначения наследника, назначения легатов - все это по ФГК называлось завещательными распоряжениями)

Нет полной свободы завещаний: (ФГК идет по пути компромисса между наследниками по закону и наследниками по завещанию) доля имущества, передаваемая по завещанию или легатом, не может превышать:

- 50 % если остался 1 законный ребенок

- 33 % если осталось 2 детей

- 25 % если осталось 3 и более детей

Г). Обязательственное право в ФГК 1804 года:

А) Понятие обязательства

Обязательственное право - часть гражданского права, объектом которого является действие какого-либо лица, имеющее положительный характер (что-то сделать) или отрицательный характер (что-то не делать). Законодатель видит в обязательственном праве не самостоятельный институт, а вспомогательный, обслуживающий вещное право, и трактует их как лишь в качестве средства приобретения собственности.

Обязательство - это правоотношение, в силу которого одно лицо или несколько лиц обязаны в отношении другого лица (или нескольких лиц) совершить какое - либо действие или воздержаться от действия. В рамках обязательства одному лицу принадлежит право требовать от другого лица совершения какого-либо действия (передать вещь, отремонтировать вещь и т. д.) или воздержания от определенного действия (автор, уступая издателю авторское право издания своего произведения, обязывался сам не издавать своего сочинения). Сторонами обязательства являются кредитор (тот, кто вправе требовать предоставления) и должник (тот, кто обязан это предоставление дать).

Б) Принцип свободы договоров

Принцип свободы договора означает, что стороны сами по собственному усмотрению решают вопрос о заключении договора и о его содержании.

Этот принцип являлся выражением либеральных представлений XIX века, согласно которым разумно действующий состоятельный человек, собственник, может самостоятельно и независимо от отживших феодальных, политических или религиозных предписаний определять свою судьбу, поскольку ему предоставляется полная свобода самому формировать условия своего существования и нести за это личную ответственность. Так же как и революционное законодательство, кодекс не знает запрещения процентного займа и никаких стеснений гражданского оборота, вытекающих из цеховой организации профессий.

Этот принцип имеет свое отрицательное и свое положительное выражение. С отрицательной стороны принцип договорной свободы обозначает то, что против своей воли никто не обязан вступать в договор. С положительной стороны принцип договорной свободы обозначает право частных лиц заключать договоры любого содержания. Развивающееся гражданское право переходит от системы только определенных типичных договоров к общему признанию всяких договоров действительными независимо от их соответствия тому или другому регулированному в законе образцу.

Эта свобода договоров не может быть безграничной. Недопустимы договоры, противоречащие закону, публичному (общественному) порядку и " добрым нравам " (ст. 1131).

Принцип договорной свободы ограничивается прежде всего со стороны закона: государство имеет право определять необходимые условия общежития и частным лицам не может быть предоставлена возможность идти против закона и разрушать устанавливаемый им порядок. Закон может вносить те или иные ограничения в область частных соглашений, может запрещать, например, наем малолетних детей на фабричные работы, может устанавливать максимальную продолжительность рабочего Дня и т. д.

Публичный порядок - это сложное, с трудом поддающееся уточнению понятие. Понятие публичного порядка выражает верховенство норм, охраняющих общие интересы, порядок внутри государства, над договорными правилами. призванными удовлетворять интересы частных лиц.

Правило о " добрых нравах " кодексом не раскрывается. Под добрыми нравами обычно понимаются общепринятые нормы морали. Например, французские суды признавали недействительными договоры дарения в тех случаях, когда дарение имело безнравственную цель склонить женщину к сожительству. В то же время, такие договоры признавались действительными, если сожительство уже имело место

В) Убыточность договора

По общему правилу убыточность соглашения не могла опорочить договор (ст. 1118). Под убыточностью понимается ущерб, причиненный одной из участвующих в договоре сторон неэквивалентностью в момент заключения договора выгод, выговоренных себе каждой из сторон. Например, продавец продает слишком дешево, покупатель покупает за чрезмерно высокую цену и т. д.

Вопрос об эквивалентности взаимных обязательств сторон является предметом дискуссии в Европе на протяжении многих столетий. Римское право допускало основанный на убыточности договора иск только в исключительных случаях. Римское право позднего периода позволило лицу, продавшему земельный участок, расторгнуть договор, если покупная цена составляла менее половины его действительной стоимости. Цель подобного регулирования заключалась в том, чтобы защитить сельское население от обнищания в результате жестокой налоговой политики государства. Оно было вынуждено продавать свои земельные участки за бесценок городским богачам, которые стремились путем покупки недвижимости в сельской местности застраховать свои деньги от инфляции.

Средневековый теолог Фома Аквинский учил, что стороны по договору должны брать на себя равные обязательства, ибо грешно требовать что - либо от своего партнера, не предложив ему взамен " справедливую цену ". В каждом договоре обмениваемые вещи или услуги должны были иметь равную стоимость. Справедливая цена - это общепринятая, рыночная цена, которая могла варьироваться в зависимости от времени и места. Там, где трудно определить рыночную цену, как в случае с землей, справедливую цену можно установить, выяснив размер дохода с этой земли, или посмотрев на цены продаж поблизости, или, если все это безрезультатно, спросив мнение людей, особо сведущих в местных ценах

Глоссаторы считали отклонение от справедливой цены введением в заблуждение или фактической ошибкой, то есть они полагали, что если покупатель заплатил больше рыночной цены или продавец взял меньше, то это из - за незнания рыночной цены. Поэтому глоссаторы разработали различные меры компенсации потерпевшему в зависимости от того, сознательно ли другая сторона ввела его в заблуждение. Они также использовали норму, применяемую канонистами в случае наличия фактического заблуждения у одной из сторон при заключении брака, а именно: если заблуждавшееся лицо все равно вступило бы в этот союз, зная истинные обстоятельства, то ошибка не считалась существенной и не аннулировала договор.

Согласно ФГК по общему правилу убыточность не служит основанием недействительности договора. Несоразмерность взаимных обязательств не влияет на действительность договора.

Эта норма соответствует принципам индивидуализма. Считается, что человек, берущийся за дело, достаточно в нем опытен и в состоянии самостоятельно отвечать за свои поступки и их последствия, а потому может вести себя разумно, взвешивать свои интересы и быть бдительным в их охране. И поэтому признание за судами права оценивать соразмерность и эквивалентность предоставлений сторон казались опасным для устойчивости договоров.

Но в некоторых случаях возможно расторжение договора вследствие убыточности договора одной из сторон. По ст. 1674 продавец мог требовать расторжения договора, если покупная цена, установленная договором, не достигает 7/ 12 цены недвижимости, определенной экспертами.

Эта статья была направлена на защиту интересов мелких земельных собственников-крестьян, которые, находясь в нужде, продают свое имущество по непомерно низким ценам.

Г) Обязательная сила договора

Договор имеет силу закона для заключивших его лиц. Статья 1134 гласит: " соглашения, законно заключенные, имеют силу закона для тех, кто их заключил ". Стороны должны были обязательно исполнить договор. Так же как закон может быть отменен только другим законом, так и договоры могут отменяться лишь по взаимному соглашению сторон. Должник обязан к строгому и точному исполнению своих обязанностей.

Нарушением обязательства признается неисполнение обязательства либо ненадлежащее его исполнение (просрочка исполнения, нарушение отдельных условий и т. п.). При неисполнении или ненадлежащем исполнении договора для должника создаются неблагоприятные имущественные последствия (ст. 1142), т. е. взыскание долга и уплата убытков, если только неисполнение не вызвано случаем или непреодолимой силой. Не исполнивший своей обязанности должник предполагается виновным, он имеет право доказывать свою невиновность.

Большинство французских авторов считают понятия случая и непреодолимой силы синонимами. Непреодолимая сила - внешнее событие, которое нельзя не предвидеть, не предотвратить в данных обстоятельствах (наводнение, землетрясение, удар молнии, ураган). В случае невозможности исполнения судья обязан вынести решение о прекращении договора, но не вправе изменить его содержание.

Французская судебная практика признавала в качестве освобождения от ответственности лишь непредвиденные и не относящиеся к должнику безусловные препятствия, которые на продолжительное время делаю! исполнение договора невозможным, поскольку их нельзя устранить. Война, экономические кризисы, забастовки могли, по общему правилу, повлечь за собой отсрочку исполнения, но не прекращение договора. Одной лишь затруднительности исполнения недостаточно.

Французские суды отрицательно решали вопрос о признании так называемой " экономической невозможности исполнения " то есть наступившей после заключения договора экономической невыгодности (резкое изменение конъюнктуры рынка, девальвация валюты, скачок цен), при которой исполнение становилось возможным лишь при значительных экономических жертвах со стороны должника. Устойчивость договоров была основным принципом судебной практики; должник обязан исполнить принятое на себя обязательство хотя бы ценой своего разорения.

Должник отвечает всем своим имуществом. С 1804 до 1867 года он мог быть даже подвергнут личному задержанию, то есть лишению свободы до уплаты долга.

Д) Деликт

Одним из распространенных оснований возникновения обязательств является причинение вреда (деликта). Римское право так и не выработало общего принципа, согласно которому лицо, виновное в причинении вреда, должно его возместить. Своим появлением такой принцип деликтного права обязан выдающимся теоретикам школы естественного права Г. Грецию и Ж. Дома, которые разработали его в XVII веке.

ФГК посвящает деликтам всего пять статей (статьи 1382 - 1386). Статья 1382 дает общее понятие деликта: " Всякое действие человека, которое причиняет ущерб другому, обязывает того, по чьей вине ущерб произошел, к возмещению ущерба ". Неблагоприятные имущественные последствия наступают при виновном поведении лица (ст. 1183). Под виной понимают несоблюдение общепризнанных норм поведения. Лицо обязано возместить имущественный вред, поскольку он причинен намеренно (характеризуется преднамеренным стремлением нарушителя причинить ущерб) или неосторожно (является " ошибкой поведения ", которую разумный человек не совершил бы, находись он в тех же внешних обстоятельствах, что и причинивший ущерб; наступление имущественного вреда лицо могло предвидеть при должной осмотрительности).

 

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-05-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: