Вещи как объекты гражданских прав 7 глава




 

Нотариальная форма сделок обязательна:

 

а) в случаях, указанных в законе (залог земельного участка);

 

б) в случаях, предусмотренных соглашением сторон (ст. 163).

 

Сделки с землей и недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации (ст. 164 ГК). Несоблюдение нотариальной формы или требования государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Однако, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации, а другая сторона уклоняется от такого оформления, то суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку недействительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение или регистрации не требуется (ст. 165 ГК).

 

Некоторые сделки могут совершаться в форме так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, которые сами по себе свидетельствуют о намерении лица вступить в сделку, хотя оно не выражено ни письменно, ни устно (гражданин передает кондуктору деньги за проезд, получает билет).

 

Молчаниестороны иногда является юридическим фактом, равнозначным по последствиям волеизъявлению. Оно признается волей в случаях, прямо предусмотренным законом или соглашением сторон (ст. 158 ГК).

 

Условия действительности сделок:

 

• Законность содержания

 

• Способность лица к участию в сделке

 

• Соответствие воли волеизъявлению

 

• Соблюдение формы сделки

 

Последствием несоблюдения условий действительности сделки является её недействительность. Все недействительные сделки условно можно разделить на:

 

• С нарушением простой письменной или нотариальной формы сделки

 

• С пороками содержания – мнимые, притворные и совершённые с целью противной основам правопорядка и нравственности

 

• Сделки совершённые с пороками воли. Сделки, совершённые лицами неспособными понимать значение своих действий и руководить ими и сделки, совершённые под влиянием угрозы обмана, насилия

 

• пороком субъектного состава.

 

Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим ГК, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

 

Ничтожными являются сделки, например, Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным, при несоблюдении письменной или нотариальной формы, если это прямо указано в законе.

 

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

 

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.

 

 

Билет №11

1. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений

 

Гражданская правоспособность государства и государственных (муниципальных) образований.

 

Формы участия государства в гражданском обороте.

 

Государство как носитель суверенитета едино и неделимо, следовательно в гражданском обороте может рассматриваться как единый и единственный субъект.

 

В тоже время государство является многоуровненным образованием.

 

Государство подразделяется на субъекты:

 

Российская Федерация

 

Субъекты Федерации

 

Муниципальные образования

 

Эти субъекты самостоятельны, имеют свою структуру, собственное имущество и не отвечают по обязательствам друг друга.

 

Государство может участвовать в гражданских правоотношениях обладает правоспособностью.

 

Государство является носителем власти, является суверенитетом, которые превращают его в особого субъекта гражданского права. Свойства:

 

государство само принимает законы, которыми должны руководствоваться другие субъекты;

 

государство может принимать административные акты, из которых возникают гражданские правоотношения независимо от воли другой стороны;

 

государство сохраняет властные функции даже тогда, когда оно вступает на началах равенства гражданского правоотношения;

 

государство пользуется иммунитетом;

 

это особое положение государства отражает две тенденции:

 

а) уравнивание государства с другими субъектами;

 

б) использование полномочий для направления хозяйственного развития в определенное русло.

 

К государству в полном объеме могут быть применены только правила о волеобразовании и волеизъявлении юридического лица, остальные правила (о правоспособности, государственной регистрации, наименовании, видах юридического лица, реорганизации) не применимы.

 

 

Государство как собственник в гражданском обороте выступает не только от своего имени, но и от имени созданных им юридическим лицом.

 

Гражданская правоспособность государства – не может быть тождественна правоспособности юридических и физических лиц. Ряд возможностей присуще только государству:

 

приобретать имущество, не имеющее наследников

 

выпускать государственные ценные бумаги, государственная монополия (экспорт-импорт отдельных товаров)

 

Государство участвует в гражданском обороте не в своих частных интересах, а в целях наиболее эффективного отправления публичной власти

 

Природа государства не позволяет ему приобретать ряд прав или возлагать на себя некоторые обязанности.

 

Правоспособность государства не может считаться специально ограниченным лишь теми возможностями, которые указаны в законе.

 

Во-первых, нигде исчерпывающий перечень полномочий государства не описан

 

Во-вторых, государство принимая законы, само может установить более широкий объем своих полномочий.

 

Правоспособность государства – целевая правоспособность, поскольку она вытекает из публичности власти, в целях процветания всего общества и каждого его члена.

 

Государственные (муниципальные) образования как субъекты гражданского права.

 

Государство участвует в гражданском обороте как совокупность субъектов различных уровней. Все эти субъекты независимы друг от друга и выступают как самостоятельные участники гражданского оборота.

 

Три категории субъектов:

 

Российская Федерация

 

субъекты РФ

 

муниципальные образования

 

от имени РФ и субъектов РФ, выступают органы государственной власти, в рамках компетенции установленной законом.

 

Муниципальные образования не входят в систему государственной власти. Под муниципальном образованием понимают городские, сельские поселения, объединенная общей территорией, в пределах которых осуществляется самоуправление, имеют муниципальную собственность, бюджет, казну и выборочные органы.

 

Государство является собственником принадлежащего ему имущества, однако в отличии от юридических и физических лиц не обладает сознанием и волей, необходимых для участия в гражданском обороте без посредства различных государственных органов.

 

Государству доступна любая сделка, за исключением тех, которые рассчитаны на юридических и физических лиц.

 

Государство не может быть: страховщиком, банком, поскольку государство не предприниматель.

 

 

1. Основания и условия гражданско-правовой ответственности

 

Основанием гражданско-правовой ответственности является гражданское правонарушение. Оно включает:

 

- субъекта правонарушения (например, должник в обязательстве из договора, причинитель вреда в деликтном обязательстве);

 

- объект правонарушения: совокупность тех или иных гражданско-правовых отношений, на которые направлено правонарушение;

 

- субъективную сторону, она проявляется в виновном поведении правонарушителя, однако в ряде случаев вина не является необходимым условием для наступления ответственности;

 

- объективную сторону – это действия (бездействие), совершаемые правонарушителем, вред, причиненный ими, а также место, время, способ совершения правонарушения и причинная связь между содеянным и вредом.

 

Привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно лишь при наличии определенных, предусмотренных законом условий.

 

Согласно п.1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом несет ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Таким образом, полный (общий) состав гражданского правонарушения включает в себя следующие условия (элементы):

 

- противоправность поведения;

 

- наличие вреда;

 

- причинная связь между противоправным поведение и возникающим вредом;

 

- вина причинителя вреда.

 

Противоправным является действие либо бездействие, нарушающее нормы закона или иного правового акта, а так же субъективное право лица. Действия приобретают противоправный характер при ненадлежащем исполнении обязанности, то есть при неисполнении или с отступлением от условий определенных правовым актов или договором. Законодательство содержит исчерпывающий перечень противоправных действий, например, разглашение коммерческой тайны (ст. 139 ГК РФ), совершение ничтожных сделок (ст. 166-172 ГК РФ). Противоправно вносить и принимать жилищные сертификаты в качестве взноса уставный капитал хозяйственных органов и товариществ (п. 19 «Положения о выпуске и обращении жилищных сертификатов1»). Противоправное бездействие не сводится к простой пассивности субъекта, а состоит в воздержании от определенных предписанных правовым актом или договором действий. Вредными, но не противоправными будут действия:

 

- осуществление профессиональных функций лицами некоторых специальностей (пожарными при тушении пожара жилого дома повреждают мебель);

 

- причинение вреда с согласия потерпевшего в пределах, установленных правовым актом (проведение опасного медико-биологического эксперимента на здоровом человеке – добровольно);

 

- осуществление своего права в рамках, предусмотренных правовым актом (разрушение собственником своего гаража).

 

«Вред» в гражданском праве – это умаление, уничтожение субъективного гражданского права или блага. Вред может быть причинен личности или имуществу. В юридической литературе в судебной или арбитражной практике используется понятие «вред», «ущерб», «убытки». Понятие «вред», «убытки» не совпадают. Вред более широкое понятие, подразделяющийся на имущественный и не имущественный вред.

 

Имущественный вред – это материальные (экономические) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имущественного вреда называют убытками. В пункте 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации указывается на 2 вида убытков:

 

- реальный ущерб;

 

- упущенная выгода.

 

К реальному ущербу относится произведенные или будущие расходы, то есть сумма, которую потерпевший (кредитор) вынужден затратить вследствие допущенного должником нарушенного обязательства. Так, если вред причинен здоровью, то произведенные расходы могут выражаться в затратах на покупку лекарств, усиленное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение и т.п. Взыскание этих дополнительных расходов может быть произведено и на будущее время в пределах сроков, указанных в заключении судебно-медицинской экспертной комиссией2. Реальный ущерб включает и утрату имущества, то есть стоимость имущества, которое имел потерпевший (кредитор) и утратил вследствие нарушения обязательства должником. Так, если во время действия договора перевозки грузов потерян предмет перевозки, то утрата выражается в стоимости груза. Реальный ущерб состоит так же в повреждении имущества, то есть в сумме, на которую понизилось стоимость имущества вследствие правонарушения. Так, если похищена одна из вещей коллекции, то снижение ценности коллекции составит реальный ущерб.

 

Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено. Для организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, неполученные доходы принимают форму неполученной прибыли.

 

В отношении граждан неполученные доходы могут выразиться в утраченной заработной плате, не полученном авторском гонораре. При взыскании упущенной выгоды следует исходить из того, что возможность получения прибыли существовало реально, а не в качестве субъективного представления. Именно по этому закон требует при определении упущенной выгоды учитывать предпринятые кредитором для её получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК РФ).

 

Как известно, гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения убытков. В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков, то есть взыскания в его пользу, как реального ущерба, так и упущенную выгоду. Возмещение убытков в меньшем размере допускается в виде исключения в случаях, предусмотренных в законе либо договоре.

 

Под неимущественным вредом понимается такие последствия правонарушения, которые не имеют экономического содержания и стоимостной формы. Неимущественный вред подразделяется на моральный и физический. Моральный вред выражается в причиненных нравственных страданиях и может заключаться в испытанном страхе, унижении, беспомощности, стыде, в переживании и иного дискомфортного состояния. В связи со смертью родственников, раскрытием врачебной, семейной тайны, временным ограничением или лишением прав, распространением о потерпевшем порочащих сведений, не соответствующих действительности, и др. Физический вред состоит в причинении физической боли потерпевшему.

 

Гражданско-правовая ответственность всегда наступает при причинении имущественного вреда. В соответствии со ст. 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если причиненный имущественный вред, то ответственность наступает только:

 

при нарушении личных неимущественных прав граждан;

 

при нарушении нематериальных благ граждан;

 

в других случаях, предусмотренных законом.

 

В частности, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» установлена компенсация морального вреда изготовителем (исполнителем, продавцом) при нарушении прав потребителя3. Так, покупатель А. обратился в суд с иском к акционерному обществу «Люкс» о расторжении договора купли – продажи, возмещении убытков и морального вреда. В судебном заседании было установлено, что проданный товар (джинсы) оказался неизвестного производства, не качественным и не соответствовал сведениям в рекламе на телевидении, информации в магазине и не ярлыке. Поскольку ответчик преднамеренно ввел потребителя в заблуждение относительно характера, способа, места, изготовления и свойства товара, суд удовлетворил иск.

 

В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации деловая репутация юридического лица может защищаться путем взыскания морального вреда. В таком случае неимущественный вред, причиненный организации, выражается в негативном изменении, умалении деловой репутации из-за распространенных порочащих, несоответствующих действительности сведений.

 

Важным условием наступления гражданско–правовой ответственности является наступление причинной связи между противоправным поведением и наступившими последствиями.

 

Для юридической практики важно определить, какая причинная связь может и должна приниматься во внимание, учитываться при решении конкретных гражданских дел. Поскольку существует всеобщая связь явлений, поскольку «поиски» причинной связи можно вести бесконечно. Например, смерть пациента наступила от некачественного лекарства; но кто-то его прописал; кто-то давал, кто – то изготавливал, кто – то контролировал качество; кто – то изготавливал оборудование для его производства, подавал энергию для всех участвующих в его изготовлении и т.д. по низ сходящим и боковым связям. Очевидно, проблема состоит в том, где и как «вырвать» из связей исследуемые явления – причину и следствие.

 

В цивилистической науке уже давно принимались попытки решения этого вопроса. Распространенной является теория причинно – необходимых и причинно – случайных связей. Ее сторонники считают, что действие лица может быть причиной данного результата, если связь между ними есть проявление необходимости (закономерности), а не носит характера случайного сцепления событий.

 

Другая теория построена на отграничении прямой и косвенной причинной связи. Юридически значимой признается только прямая причинная связь, которая характеризуется тем, что результат (следствия) возникает непосредственно, прямо из последствия поведения причинителя, в сочетании с объективными закономерности и в условиях, сложившихся до совершения действия. Косвенная причина может приобрести юридическое значение лишь в случае, когда должником (причинителем) были созданы специфические особенности обстановки, выражающиеся в определенных отклонениях от нормальных условий, способствующих наступлению отрицательного результата4.

 

Не вдаваясь подробнее в анализ названных теорий, можно отметить, что как представляется, между ними нет принципиальных различий и что, способствуя развитию общей теории о причинности вправе не одна из этих теорий, не дает «точной формулы» для установления судом юридически значимой причинной связи в многообразных конкретных делах. Иногда причинная связь столь очевидна, что ее установление не представляет никакой трудности. Например, издательство без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения осуществляла перевод его произведений на другой язык, а затем опубликовала. Труднее определить наличие причинной связи в случае, когда результат не следует непосредственно за противоправным действием, или когда вред вызван действием не одного какого либо лица, а целого либо факторов усложняющих ситуацию.

 

С учетом сложности выявление причинной связи по ряду дел назначается экспертиза (судебно–медицинская, судебно–техническая, судебно–товароведческая и др.). Как правило, экспертное заключение носит категорический характер. Однако в отдельных случаях эксперты могут констатировать только определенную степень вероятности наличия или отсутствия причинной связи. Вероятные экспертные заключения не могут иметь достаточной юридической силы. Суд оценивает их по совокупности с другими доказательствами по делу. При необходимости он должен назначить повторную экспертизу.

 

Вина как условие наступления ответственности – это психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его результатам. Умысел означает осознание правонарушителем совершаемых виновным действий или сознательное допущение и желание наступления связанного с этими действиями результата. При неосторожной форме вины лицо не видит наступление вредных последствий, хотя и должно их предвидеть или же предвидеть указанные последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить.

 

По общему правилу ответственность в гражданском праве наступает при наличии любой формы и степени вины. Но некоторые нормы допускают исключение и связывают наступление ответственности и её размер с определенной формой и степенью вины. Например, по договору безвозмездного пользования имущества передавший в пользование ссудодатель отвечает за недостатки данного имущества, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора (п. 1 ст. 693 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 

Критерием разграничения простой или грубой неосторожности является различная степень предвидения вредных последствий в сочетании различной степени обязанностей такого предвидения. Если лицо не соблюдает требований, которые к нему предъявляются как к определенной индивидуальности, то оно допускает простую неосторожность при несоблюдении не только этих требований, но и минимальных, элементарных, понятных каждому требований, неосторожность считается грубой.

 

Содержание понятия вину применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников, действовавших при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Вина хозяйственных товариществ и производственных кооперативов в виновных действиях их участников (членов) причинивших вред при осуществлении предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива. При этом безразлично совершены ли указанные действия отдельным рядовым работником, участником (членом), должностным лицом, органом юридического лица или коллективом в целом.

 

В гражданском праве действует презумпция вины должника - лицо, нарушившее обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет отсутствие своей вины. Лицо признается не виновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалось по характеру обязательства и условия оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств.

 

В случаях, предусмотренных законом или договором неполном (усеченном) составе правонарушения. Так, в ряде правовых актов вина не считается необходимым условием ответственности. В частности, предприниматель несет ответственность за случайное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского Кодекса РФ); профессиональный хранитель несет ответственность за случайную утрату, недостачу или повреждение имущества, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение произошли вследствие непреодолимой силы либо свойств вещи, о которых хранитель, принимая её на хранение, не знал и не должен был знать либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 Гражданского Кодекса РФ); владелец источника повышенной опасности обязан возместить даже случайно причиненный вред, если не докажет, что вред возник следствии непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 Гражданского Кодекса РФ); организация, предоставляющая коммунальные услуги, отвечает за случайное нарушение качества услуг, если не докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы.

 

Наличие таких норм в действующем законодательстве служит поводом для утверждения, что российскому гражданскому праву известна ответственность без вины. В обосновании невиновной ответственности приводятся три основных аргумента:

 

- ее якобы стимулирующий характер;

 

- необходимость обеспечения имущественных интересов по-терпевшего;

 

- терминология закона, называющего обязанность по возмещению невиновного причиненного вреда, ответственностью5.

 

Существует и другой взгляд на проблему ответственности без вины. Следует признать, что в указанных выше ситуациях происходит коллизия интересов двух (кредитора и должника) равноправных невиновных участников гражданского правоотношения и социально несправедливо жертвовать интересами одного в пользу другого. Законодатель обязан изыскивать другие (помимо ответственности) формы распределение образовавшихся без, чьей – либо вины убытков: страхование ответственности, образование специальных государственных и общественных фондов и пр.6

 

В юридической литературе предлагается считать возможным наступление гражданско–правовой ответственности при неполном (усеченном) составе правонарушения в отсутствии убытков. В качестве примера приводится взыскание неустойки за неисполнение, какого – либо договорного обязательства, не повлекшего убытки у кредитора.

 

Более обоснованна точка зрения, согласно которой вред – непременный признак каждого правонарушения. Но вред может иметь материальный или неимущественный характер, быть измеримым или неизмеримым, восстановимым или нет. Гражданские правоотношения, не повлекшие имущественного ущерба, вызывают неимущественный вред. В договорных обязательствах неимущественный вред потерпевшей стороны может выражаться в переживаниях в связи с нарушением субъективного права на надлежащее исполнение договора (по срокам, способу, месту исполнения и пр.)7. Таким образом, «безвредных» составов гражданских правонарушений нет.

 

 

Билет №12

1. Гражданско-правовые средства индивидуализации физических лиц.

 

ГЗ РФ для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет понятие «гражданин». Это не вполне верно, поскольку участниками гражданских правоотношений могут быть не только граждане РФ, но и иностранные граждане, и лица без гражданства. Поэтому в международном праве вместо понятия «гражданин» используется понятие «физическое лицо», которое имеет более широкое содержание.

Средства индивидуализации гражданина.

1. Имя гражданина. Каждый человек участвует в гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в сравнительно редких случаях под псевдонимом или анонимно (например, в авторском праве). Понятием «имя» у большинства народов России охватывается фамилия-имя-отчество. Но в национальных обычаях некоторых народов России отчества может не быть.

Гражданин вправе поменять себе имя. Но смена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Также он обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени.

Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого лица.

2. Место жительства – это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

3. Гражданство – это устойчивая правовая связь между лицом и РФ, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей (ФЗ «О гражданстве»).

Основания приобретения:

- по рождению

- принятие в гражданство (общий и упрощенный порядок)

- восстановление в гражданстве.

Основания прекращения:

- выход из гражданства

- оптация.

4. Возраст. Выделяется:

- дееспособность малолетних (до 14 лет).

- дееспособных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

- полная дееспособность.

5. Семейное положение. Например, в наследственном праве.

6. Пол.

7. Состояние здоровья.

Но первостепенное значение для индивидуализации физического лица имеют правоспособность и дееспособность.

Все физические лица индивидуализируются с помощью двух основных правовых категорий (параметров), к которым относятся имя и место жительства.

 

Имя новорожденного ребенка записывается по соглашению родителей или по указанию матери ребенка (п. 3 ст. 51 СК РФ, п. 2 ст. 18 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"). С фактом государственной регистрации имени в органах ЗАГС фактически связано признание государством появления нового субъекта права. В России для обозначения связи лица с известным отцом и конкретной семьей наряду с личным именем использовались отчество и фамилия. Эти исторические традиции находят свое отражение и в действующем законодательстве, согласно которому имя гражданина включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество (п. 1 ст. 19 ГК РФ, п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об актах гражданского состояния").

 

Общепризнано, что "имя является обозначением личности; оно отличает человека от других и связывает с собой всю совокупность представлений о внешних и внутренних качествах его носителя" [1]. Имя физического лица является важнейшим элементом его идентификации, необходимым условием участия в правоотношениях, так как в соответствии с п. 1 ст. 19 ГК РФ граждане приобретают и осуществляют свои права и обязанности под своим именем, которое они вправе переменить в порядке, установленном Федеральным законом "Об актах гражданского состояния".

 

Действующее законодательство запрещает приобретение гражданских прав или обязанностей под именем другого лица (п. 4 ст. 19 ГК РФ). При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами, которые затрагивают честь гражданина, умаляют его достоинство или деловую репутацию (например, использование обидных производных от фамилии, что широко распространено в молодежной среде), гражданин вправе требовать опровержения, а также возмещения причиненного ему имущественного или морального вреда.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: