Подробнее о правовой сущности ценной бумаги




Ценные бумаги облегчают оборот имущественных прав, способствуя их переходу от одних управомоченных лиц к другим. Та­кую задачу не способны выполнять обычные (легитимирующие) доку­менты, которые не могут гарантировать получателю права его реаль­ные, а не предполагаемые действительность и содержание («объем»). Лишь «овеществление права» в документе превращает этот «клочок бумаги» в ценную бумагу, ибо теперь использовать (осуществить) зафиксированное в ней право может только владелец данного докумен­та (подобно тому, как принять решение об использовании вещи мо­жет только ее собственник). Поэтому в результате фиксации права ценной бумагой исключительно в пользу своего обладателя этот до­кумент выполняет

1.

1. доказательственную функцию (подоб­ную, например, долговой расписке),

2. защитную функцию своего владельца, в том числе и прежде всего приобретателя, от неясностей, касающихся управомоченности субъекта права требования, содержа­ния или объема этого права и т.п.

Подробнее о защитной функции ценных бумаг

Утрата ценных бумаг обычно также не влечет автоматического прекращения за­крепленных ими имущественных прав или их перехода к новым владельцам, ибо за­кон традиционно допускает судебное восстановление прав по таким бумагам в поряд

Виды ценных бумаг

1) По способу легитима­ции (обозначения) управомоченного лица (ст. 145 ГК):

1.

1. предъявительские;

2. ордерные (приказные);

3. именные.

2) По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав:

    • денежные (или обязательственно-правовые), выражающие право требования уплаты определенной денежной суммы (например, облигация, вексель, чек);
    • товарораспорядительные (или вещно-правовые), выражающие право на определенные вещи(товары) (закладная, коносамент, складское свидетельство);
    • корпоративные, выражающие право на участие в делах акционерного общества (акции и их сертификаты).

 

2. Недействительность сделок.

 

Понятие и условия недействительности сделки

 

Легальное определение недействительности сделки дается в ст. 166 ГК, согласно которой сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными правовыми актами,

 

в силу признания таковой судом (оспоримая сделка) либо

независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способно­го породить те гражданско-правовые последствия, наступления кото­рых желали субъекты.

 

О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки. Иначе говоря, недействительность сделки может быть обусловлена:

 

незаконностью ее содержания;

неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;

несоответствием воли и волеизъявления участников сделки;

несоблюдением формы сделки.

Виды недействительности сделок

 

Российское гражданское зако­нодательство в качестве нормативно-правовой дефиниции закрепило господствовавшее в юридической литературе деление недействитель­ных сделок на:

 

ничтожные (абсолютно недействительные сделки);

оспоримые (относительно действительные сделки).

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки

 

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может по­родить желаемые для ее участников правовые последствия в силу несо­ответствия его закону.

 

Скупка краденого, покупка ценной вещи у недееспособного не могут породить права собственности у приобретателя; нотариально не удостоверенный договор ренты недвижимого имущества не мо­жет породить прав получателя ренты и т.п.

 

Ничтожная сделка, явля­ясь неправомерным действием, порождает лишь те последствия, ко­торые предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение. Требование о применении последствий недействи­тельности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинте­ресованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по соб­ственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК).

 

Положение закона о том, что ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом, означает лишь одно: не­действительность — это объективное свойство ничтожной сделки, по­этому она недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК). Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет неопределенность в правоотношениях, но не превращает ничтожную сделку из действи­тельной в недействительную.

 

Общее правило о ничтожности сделок формулируется следующим образом. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий (ст. 168 ГК). Но прямая ссылка на вышеприведенное общее правило, закре­пленное в ст. 168 ГК, должна иметь место только в тех случаях, когда для признания недействительной сделки ничтожной не установлены специальные основания.

 

Оспоримость (относительная недействительность) сделки

 

Оспоримость (относительная недействительность) сделки означает, что действия, совершенные в виде сделки, признаются судом недействи­тельными при наличии предусмотренных законом оснований только по иску управомоченных лиц, указанных в законе.

 

Иначе говоря, если ничтожная сделка недействительна в силу само­го факта ее совершения, независимо от желания ее участников, то ос­поримая сделка, не будучи оспоренной по воле ее участника или иного лица, управомоченного на это законом, действительна и порождает правовые последствия, к которым стремились ее участники. Напри­мер, сделка, совершенная под влиянием обмана, действительна и по­рождает все предусмотренные ею последствия до момента признания ее недействительной судом по иску обманутого.

 

Характерные признаки оспоримых сделок:

 

законодательно закрепленная возможность призна­ния их недействительными, а не изначальная их недействительность;

возможность их оспаривания только лицами, указан­ными в законе;

в отличие от ничтожной сделки, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК). Здесь речь идет в основном о частично исполненных оспоримых сделках. Допустим, суд признает недействительным договор пожизненного содержания с иждивением, по которому гражданин передал принадлежащий ему жилой дом в собст­венность плательщика ренты (п. 1 ст. 601 ГК). Учитывая неспособность гражданина компенсировать расходы плательщика ренты по предос­тавлению иждивения, суд может прекратить действие такого договора на будущее время.

Недействительность части сделки

 

Ничтожными или оспоримыми могут быть признаны отдельные условия (часть условий) сделки. Основанием для этого могут стать ихпротиворечие требованиям, установленным законом, а также пороки содержания, вызванные пороками воли (обман, насилие и т.п.).

 

Недействительность части сделки не влечет недействительность прочих ее частей, если можно предположить, что сделка может быть со­вершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). На­пример, признавая действительность завещания в целом, суд признает недействительным условие, согласно которому завещатель прямо или косвенно лишает права наследования необходимого наследника.

 

 

Билет №20

1. Понятие и исчисление сроков.

 

Понятие "срок" в гражданском праве

 

Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во многих случаях оказывает важное влияние на их развитие. Особое зна­чение это имеет для гражданских прав, само существование которых во многих случаях ограничено во времени (например, сроком дейст­вия заключенного договора), поскольку реализовать их можно лишь в течение данного времени.

 

Поэтому осуществление и за­щита гражданских прав нередко впрямую зависят от фактора времени. Но юридическое значение имеет не сам по себе процесс течения вре­мени, т.е. определенная последовательность существования различных связей и объектов, а его отдельные этапы, отрезки, называемые срока­ми.

 

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекра­щения правоотношений, т.е. является юридическим фактом.

 

Ст. 190 ГК РФ гласит, что установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется

 

календарной датой или

истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами;

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Подробнее

 

При этом следует иметь в виду, что юридическое значение обыч­но имеет либо начало (наступление), либо прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает гражданско-правовые последст­вия лишь в совокупности с другими юридическими фактами (т.е. как часть юридического состава), например, течение гарантийного срока или срока исковой давности.

 

Исчисление сроков в гражданском праве

 

Начало срока, определенного периодом времени

 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

 

Окончание срока, определенного периодом времени

 

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

 

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.

 

К сроку, определенному в полгода, а также исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

 

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.

 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

 

Окончание срока в нерабочий день

 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

 

Порядок совершения действий в последний день срока

 

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.

 

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

 

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

 

2. Наследование по закону.

 

При отсутствии завещания, оформленного надлежащим образом, осуществляется наследование по закону. Согласно ГК рФ существенно расширен круг наследников по закону – фактически установлено восемь очередей.

 

Наследники по закону – лица, указанные в законе, которые призываются к наследованию в качестве наследников при отсутствии наследников по завещанию, а также в иных случаях, установленных законом.

 

ГК РФ закреплено восемь очередей наследников.

 

Первая – дети, супруг, родители наследодателя, а также внуки умершего и их потомки по праву представления. К наследованию призываются родители, не лишенные родительских прав, либо если к моменту открытия наследства они восстановлены в родительских правах. Родители супруга (тесть, теща, свекровь, свекор) наследниками умершего не считаются.

 

Вторая – братья и сестры умершего, его бабушки и дедушки, а также дети братьев и сестер наследодателя (его племянники и племянницы) по праву представления. Наследниками могут быть как полнородные, т. е. имеющие общих родителей, так и неполнородные (единоутробные и единокровные). Сводные сестры и братья не являются наследниками, так как у них нет кровного родства. Дедушки и бабушки также отнесены законом к наследникам данной очереди. Однако в случае, когда внук был рожден в незарегистрированном браке либо отцовство не было установлено, к наследованию призываются только дедушка и бабушка со стороны матери.

 

Третья – братья и сестры родителей наследодателя (его дяди и тети), а также по праву представления двоюродные братья и сестры.

 

Четвертая – прадедушки и прабабушки наследодателя.

 

Пятая – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

 

Шестая – дети двоюродных внуков и внучек умершего (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

 

Седьмая – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

 

Восьмая – к последней («плавающей», или «скользящей») очереди призываются нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Если отношения иждивения прекратились за один год до момента открытия наследства, такие лица не вправе наследовать имущество умершего. Характерной чертой «скользящей» очереди является то, что в этом случае признак родства или свойства не является определяющим. При наличии других наследников лица этой очереди наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, если:

 

1) наследники предшествующих очередей отсутствуют;

 

2) никто из них не имеет права наследовать;

 

3) все они отстранены от наследования либо лишены наследства;

 

Порядок наследования по закону – наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если отсутствуют или отпали наследники предыдущей очереди. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследников по праву представления и пережившего супруга.

 

В особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Иждивенцы со второй по седьмую очередь включительно, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию, но при условии, что они не менее одного года находились на иждивении наследодателя. Такое же правило действует в отношении иждивенцев не относящихся к числу наследников по закону при условии, что имеются другие наследники. Однако при отсутствии других наследников они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

 

Право на обязательную долю в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Наследник по закону, проживающий совместно с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки за счет его наследуемой доли.

 

При наследовании по закону действует «принцип представления»: доля умершего наследника переходит к его потомкам в случае, если наследник умер раньше наследодателя.

 

Доли наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего супруга всегда больше, так как он в соответствии с Семейным кодексом РФ имеет право на половину имущества, нажитого им совместно с умершим супругом – наследодателем.

 

Принцип «наследственной трансмиссии»: права наследника, умершего в период вступления в наследство, переходят к его наследникам.

 

4) никто из них не принял наследства либо все они отказались от наследства.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

 

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

 

 

Билет №21

 

1. Классификация сроков.

 

Понятие "срок" в гражданском праве

 

Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во многих случаях оказывает важное влияние на их развитие. Особое зна­чение это имеет для гражданских прав, само существование которых во многих случаях ограничено во времени (например, сроком дейст­вия заключенного договора), поскольку реализовать их можно лишь в течение данного времени.

 

Поэтому осуществление и за­щита гражданских прав нередко впрямую зависят от фактора времени. Но юридическое значение имеет не сам по себе процесс течения вре­мени, т.е. определенная последовательность существования различных связей и объектов, а его отдельные этапы, отрезки, называемые срока­ми.

 

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекра­щения правоотношений, т.е. является юридическим фактом.

 

Ст. 190 ГК РФ гласит, что установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется

 

календарной датой или

истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами;

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Подробнее

 

При этом следует иметь в виду, что юридическое значение обыч­но имеет либо начало (наступление), либо прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает гражданско-правовые последст­вия лишь в совокупности с другими юридическими фактами (т.е. как часть юридического состава), например, течение гарантийного срока или срока исковой давности.

 

Виды сроков в гражданском праве

 

Гражданско-правовые сроки весьма разнообразны. Они могут клас­сифицироваться по способам исчисления, основаниям установления, характеру определения, по назначению. Так, они могут определяться как промежутком (отрезком) времени, так и точным моментом. Сро­ки могут устанавливаться нормативным актом, соглашением сторон или односторонней сделкой (по воле участников правоотношений), а также судебным решением.

 

1) По характеру определения законом или договором:

 

императивные и диспозитивные;

определенные и неоп­ределенные;

общие и частные.

2) По назначению (целям):

 

возникновения граж­данских прав или обязанностей;

осуществления гражданских прав;

исполнения гражданских обязанностей;

защиты гражданских прав.

 

Императивные сроки не могут быть изменены соглашением участни­ков гражданских правоотношений. Таково, в частности, подавляющее большинство сроков, установленных нормами корпоративного и на­следственного права. В отличие от них диспозитивные сроки могут из­меняться соглашением сторон, например, во многих договорах.

Определенные сроки исчисляются путем указания их длительности либо точных моментов их начала и окончания. Так определены законом давностные сроки.

 

Неопределенные сроки устанавливаются путем указа­ния каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкрет­ной ситуации («разумный срок» исполнения обязательства в соответст­вии с п. 2 ст. 314 ГК, «соразмерный срок» для устранения недостатков товара или работы, «момент востребования» и т.п.), либо вообще не оп­ределяются (при заключении договора без указания срока его действия). Обычно это имеет место в договорных обязательствах. Здесь же встреча­ются общие и частные сроки. Последние конкретизируют общий срок, например промежуточные сроки завершения отдельных этапов работы, производящейся по договору подряда (п. 1 ст. 708 ГК).

Сроки возникновения гражданских правоотношений порождают субъективные гражданские права или обязанности, в чем и состоит их назначение. Например, истечение срока приобретательной давно­сти в соответствии со ст. 234 ГК влечет возникновение права собст­венности на вещь. Такие сроки являются правопорождающими юри­дическими фактами — основаниями возникновения определенных гражданских прав.

Сроки осуществления гражданских прав — это сроки, в течение ко­торых управомоченное лицо может реализовать свое право, в том чис­ле путем требования совершения определенных действий от обязан­ного лица. Их назначение — обеспечение управомоченным лицам ре­альных возможностей использования имеющихся у них прав. В свою очередь среди этих сроков выделяют:

 

сроки существования граждан­ских прав;

пресекательные;

гарантийные сроки.

Сроки существования гражданских прав представляют собой сро­ки действия субъективных прав во времени. Они призваны обеспе­чить управомоченным лицам время для реализации их прав и вместе с тем придать известную определенность и устойчивость гражданско­му обороту. С истечением данного срока субъективное гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается. Так, срок действия доверенности не может превышать трех лет (п. 1 ст. 186 ГК). Среди гражданских прав имеются бессрочные субъективные пра­ва, например право собственности.

 

Пресекательные (преклюзивные) сроки устанавливают пределы су­ществования гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их прав под угро­зой прекращения этих прав. Так, если сумма денежных средств, чис­лящихся на банковском счете клиента, окажется меньше предусмот­ренного банковскими правилами или договором минимума и не бу­дет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения клиента об этом, банк вправе расторгнуть по суду договор с таким клиентом (п. 2 ст. 859 ГК). Для принятия наследства предоставляется шесть месяцев с момента открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК), по истечении кото­рых право на принятие наследства по общему правилу утрачивается. Такого рода сроки по сути являются санкциями за недолжное осуще­ствление или неосуществление прав, как правило, досрочно прекра­щающими само субъективное гражданское право. В этом качестве они представляют собой сравнительно нечасто встречающееся исключе­ние. С ними нельзя отождествлять любые сроки существования гра­жданских прав, имеющие иное назначение.

 

Гарантийные сроки — периоды времени, в течение которых прода­вец, изготовитель или иной услугодатель гарантирует пригодность то­вара (вещи) или услуги для использования по обычному назначению, а приобретатель (пользователь) вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены товара (услуги) либо применения иных установленных законом или договором последст­вий. Такие сроки установлены, в частности, ст. 470 и 471 ГК для про­данных товаров (вещей), ст. 722 ГК для результатов подрядных работ и т.д. Разновидностью гарантийных сроков являются сроки службы, которые устанавливаются для товаров (работ) длительного пользова­ния (п. 1 ст. 5 Закона о защите прав потребителей).

 

В отличие от них сроки годности, устанавливаемые для продуктов пи­тания, медикаментов и некоторых других товаров (вещей) (ст. 472 ГК; п. 4 ст. 5 Закона о защите прав потребителей), представляют собой пе­риоды, по истечении которых товар считается непригодным для ис­пользования по назначению и потому не подлежит реализации (про­даже). Они представляют собой разновидность пресекательных сроков и потому не должны отождествляться с гарантийными сроками.

Сроки исполнения обязанностей — периоды, в течение которых обя­занные лица должны исполнить лежащие на них обязательства. Такие сроки нередко устанавливаются соглашением сторон, а иногда вообще не определяются или определяются моментом востребования (ст. 314 ГК). В гражданском обороте важно также иметь в виду, что досрочное исполнение обязанности не всегда соответствует интересам управомоченного лица (например, если речь идет об обязанности по хране­нию вещей). Поэтому оно допускается, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (ст. 315 ГК). Нарушение сроков исполнения обязанностей (просроч­ка) является основанием для применения к нарушителю мер граждан­ско-правовой ответственности.

Сроки защиты гражданских прав — предоставленные управомоченным лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или принудительном осуществле­нии своих прав. К ним относятся:

 

претензионные сроки;

сроки ис­ковой давности.

Претензионные сроки устанавливают обязанность управомоченного лица предварительно (до судебного разбирательства спора) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемо­му нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке. Они могут устанавливаться добровольно — соглашением сторон или обычаями делового оборота — и в этом случае не затрагивать права упра-вомоченного (потерпевшего) лица на судебную защиту.

 

Вместе с тем угроза утраты права на предъявление иска из-за не­соблюдения обязательного (предусмотренного законом) претензион­ного порядка по сути делает претензионные сроки пресекательными и противоречит принципу свободного, самостоятельного осуществ­ления гражданских прав. Не случайно обязательный претензионный порядок неизвестен ни развитым правовым системам, ни междуна­родному коммерческому обороту. Поэтому действующее гражданское законодательство сохраняет его лишь как исключение, главным обра­зом в сфере транспортных обязательств (ст. 797 ГК).

 

2. Приобретение и прекращение права собственности.

 

Основания приобретения права собственности

 

Основаниями возникновения (приобретения) права собственности являются различные правопорождающие юридические факты, назы­ваемые также титулами собственности.

 

Титульное владение - это вла­дение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом основании, или титуле), вытекающем из соответствующего юридического факта, - например, право собственности, основанное на договоре купли-про­дажи вещи или на переходе права на нее в порядке наследования.

 

Титулы собственности могут приобретаться различными спосо­бами, которые традиционно подразделяются на две группы:

 

первона­чальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника ранее во­обще не имелось);

производные, при которых право собственности на вещь переходит к собственнику от его предшественника в поряд­ке правопреемства.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

 

создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности;

переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей ве­щей;

при определенных условиях — самовольная постройка;

приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право;

приобретение права собственности добросовестным приобретателем недвижимой вещи от ее неуправомоченного отчуждателя при отказе собственнику в удовлетворении иска о ее истребовании;

специальные способы возникновения права собственности, допус­каемые законом лишь для определенных субъектов (кроме прива­тизации).

К производным способам приобретения права собственности отно­сится приобретение этого права:

 

на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи;

в порядке наследования после смерти гражданина;

в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица.

Практическое значение такого разграничения состоит в том, что при производных способах приобретения права собственности на вещь необходимо учитывать возможность наличия на эту же вещь прав других лиц — несобственников (например, залогодержателя, аренда­тора, субъекта ограниченного вещного права). Данные права обычно не утрачиваются при смене собственника вещи, переходящей к но­вому владельцу, как бы обременяя его имущество. В этом отношении действует прямо не выраженное, но подразумеваемое законом старое правило римского частного права: никто не может передать другому больше прав на вещь, чем имеет сам.

 

Понятно, что на первоначального приобретателя вещи никакие ограничения подобного рода распространяться не могут. Таким об­разом, различие первоначальных и производных способов приобре­тения права собственности, по сути, сводится к отсутствию или нали­чию правопреемства, т.е. перехода прав и обязанностей от одного ли­ца (праводателя, в данном случае — первоначального собственника вещи) к другому (правопреемнику, новому собственнику) в порядке производного правоприобретения. В свою очередь это обстоятельство делает возможным различие понятий «основания возникновения права собственности» (т.е. титулов собственности, или правопорождающих юридических фактов) и «способы приобретения права собствен­ности» (т.е. правоотношений, возникших на основе соответствующих юридических фактов).

 

Основания прекращения права собственности

 

Право собственности является не только наиболее широким по содержанию, но и наиболее устойчивым вещным правом, составляя основную юридическую предпосылку и результат нормального иму­щественного оборота. Поэтому закон специально регулирует не толь­ко основания приобретения права собственности, но и основания его прекращения (правопрекращающие юридические факты). Эти по­следние подлежат особо тщательной регламентации, с тем чтобы со­хранить и поддержать «прочность» права собственности в соответст­вии с провозглашенным в п. 1 ст. 1 ГК принципом неприкосновенно­сти собственности.

 

Ст. 235 ГК РФ устанавливает следующие основания прекращения права собственности:

 

отчуждение собственником своего имущества другим лицам;

отказ собственника от права собственности;

гибель или уничтожение имущества;

утрата права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

Анализ законодательства позволяет выделить следующие группы оснований прекращения права собственности:

 

1) универсального характера (касающиеся всех собственников):

 

по воле самого собствен­ника (в добровольном порядке - отчуждение и отказ);

в связи с гибелью или уничтоже­нием вещи;

при обращении кредито­рами взыскания на имущество собственника по его обязательствам.

2) принудительное изъятие имущества у частного собственника:

 

возмездное;

безвозмездное.

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

 

 

Билет №22

 

1. Общие положения и способы обеспечения обязательств.

 

Существуют два определения понятия «обязательство»: легальное и доктринальное. Рассмотрим легальное определение понятия «обязательство».

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

Отношения должника и кредитора урегулированы нормами обязательственного права. Это наиболее распространенный и многообразный вид гражданских правоотношений.

Особенности обязательственных правоотношений:

обязательственные правоотношения оформляют процесс товарообмена, поэтому они являются отношениями экономического оборота. Например, по договору купли-продажи предмет купли-продажи перемещается от продавца к покупателю, при договоре строительного подряда результат деятельности подрядчика переходит к заказчику и ТД.;

обязательственные правоотношения относятся к имущественным правоотношениям;

обязательственные правоотношения могут быть направлены на организацию товарообмена, т.е. на создание условий перехода имущественных благ в будущем (например, предварительный договор дарения);

обязательственные правоотношения являются относительным правоотношением: в нем имеются конкретные участники, обязанные к определенному поведению, преследующему имущественный интерес (в отличие от абсолютного отношения, в котором управомоченное лицо противостоит неопределенному числу лиц, например, в правоотношениях собственности, оперативного управления, авторских прав);

обязательственные правоотношения тесно связаны с. правоотношениями собственности: реализация собственником правомочия распоряжения (например, продажа вещи) ведет к возникновению обязательственного правоотношения (например, при продаже вещи у продавца возникает обязанность передать ее покупателю, а у последнего возникает обязанность уплатить продавцу деньги), а реализация некоторых обязательств направлена на возникновение права собственности (например, в договорах купли-продажи, дарения, поставки).

Обязательство – это относительное правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действие по предоставлению ему материальных благ.

Второе определение, будучи доктринальным, дополняет легальное определение, поскольку отражает значение обязательства в гражданском товарообороте.

Исполнение обязательства. Прекращение обязательства

 

Исполнение обязательства является самым желательным способом прекращения обязательства, поскольку в таком случае достигается главная цель обязательства.

Исполнение обязательства – совершение его сторонами определенных действий, составляющих содержание их прав и обязанностей, либо воздержание от таких действий.

Принципы исполнения обязательства (общие правила исполнения обязательства):

принцип надлежащего исполнения (ст. 309 ГК), т.е. обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;

принцип реального исполнения или исполнения обязательства в натуре, т.е. уплата штрафных санкций в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором;

принцип взаимопомощи и сотрудничества сторон при исполнении обязательства, т.е. оказание каждой из сторон обязательства всего возможного содействия в его исполнении;

принцип экономичности совершения обязанным лицом действий по исполнению обязательства – например, в подрядных обязательствах исполнение должно быть совершено наибол



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: